Можно ли на своем сайте размещать логотипы других компаний

п. 3 ст. 1484 ГК устанавливает: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Если же знак используется в иных целях, не связанных с товарами (работами, услугами) владельца знака, то нарушения законодательства о товарных знаках не будет. Например, ваша организация не продает такой же товар, работы или услуги (или однородные им), что и ваш партнер, а просто оказывает ему какие-либо услуги (рекламные, дизайнерские, транспортно-экспедиционные, информационные и т.п.) или продает ему свою продукцию, то вы вполне можете указывать товарный знак партнера на странице со списком клиентов.

Не будет считаться нарушением и простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака. Этот вывод закреплен в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 года №10852/09: «…словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака».

Использование чужого логотипа

Логотипы защищаются законом как средства индивидуализации. Чтобы лого получило гарантированную защиту, его регистрируют в Роспатенте: так проще доказать нарушение прав, легче получить за это компенсацию. Подробнее об этом расскажем в статье.

Зарегистрировать логотип можно в качестве товарного знака . Товарный знак в РФ – это средство индивидуализации товаров, услуг или компании. Товарные знаки бывают самых разных видов, логотипы относятся к категории изобразительных – то есть тех обозначений, которые содержат в себе графический и, как правило, словесный элементы.

Поскольку использовать чужой логотип незаконно, правообладатели товарных знаков могут подать иск против нарушителей в суд, потребовать компенсации и так далее.

Зарегистрировать логотип, как товарный знак

Содержание

Как нарушают права на лого

Как наказывают за использование чужих логотипов

Что делать с незаконным использованием логотипа

Как защитить домен от нарушений

Как действовать в ответ на претензию

Ирина Резникова

Как нарушают права на лого

Существует несколько основных видов нарушений прав на логотипы. Главный критерий, по которому можно определить факт нарушения – это использование чужого лого для получения выгоды.

Важно: нарушением считается уже сам факт предложения к продаже товаров под чужим лого.

Как нарушают права на Wildberries — вебинар от юристов Гардиума

Когда нарушения нет

Не каждый случай использования чужого лого нарушает закон. Есть несколько исключений:

  • «Свои» цели. Если логотип размещен на торте в подарок на день рождения, то существование такого торта не нарушает права. Выставлять такой образец на витрину, напротив, может быть чревато последствиями.
  • Информационные цели. Если логотип используется для иллюстрации новостного контента о бренде, например, освещения юридических споров с участием правообладателя, это будет трактоваться законом как открытая публичная информация.
  • Пародия на бренд. Если удастся доказать пародийность использования логотипа, это не будет считаться нарушением.

Как наказывают за использование чужих логотипов

Если нарушитель – физическое лицо, за нарушение прав на товарные знаки предусмотрена административная и уголовная ответственность . Юридические лица получают только административные наказания: штрафы, уничтожение контрафактного товара, запрет на использование лого. Объем наказания зависит от масштабов незаконного использования и статуса нарушителя.

Максимальная сумма компенсации составляет пять миллионов рублей. Однако фактически сумма, как правило, не такая. Итоговый размер компенсации зависит от того, как именно ее рассчитывает суд и какие были представлены доказательства.

Стратегия победы в споре

Компенсацию можно рассчитать следующими способами:

  • Если можно посчитать объем реализованной контрафактной продукции, то сумму выручки нарушителя с этих продаж умножается на два.
  • Если право использования бренда передается по лицензионному договору или франшизе, то для требования компенсации удваивается стоимость лицензии или франшизы : как будто нарушитель купил право на продажу товара.
  • Если можно доказать нанесенный бренду ущерб, то эту сумму можно добавить к расчету компенсации. Ущерб и компенсация с точки зрения судов – не одно и то же.

Что делать с незаконным использованием логотипа

Безусловно, есть случаи, когда нарушение носит случайный характер. Например, если кто-то заказал пресс-волл, а изготовитель выложил его макет на сайт как образец товара. Подобные случаи обычно решаются одним письмом – если нарушение ненамеренное, то на письмо отреагируют, макет удалят.

Однако в большинстве случаев нарушения происходят осознанно. Тогда правообладателю необходимо собрать качественную доказательную базу.

Доказательствами могут быть:

  • скриншоты, в идеале – нотариально заверенные;
  • данные о количестве покупок товара на маркетплейсе или иной площадке;
  • контрольные закупки;
  • счета-фактуры, договоры, чеки.

Чем больше доказательств получится собрать, тем легче будет обосновать размер компенсации в суде.

В России действует претензионный порядок судопроизводства: до подачи иска в суд правообладатель должен написать нарушителю претензию с требованием прекратить использование чужого объекта интеллектуальной собственности, например, логотипа.

Сделать это можно несколькими способами, которые также можно реализовывать параллельно:

  • написать в хостинг о нарушении прав, потребовать блокировку сайта-нарушителя;
  • обратиться в маркетплейс и потребовать убрать нарушителя и его товар с площадки;
  • отправить претензию непосредственно на юридический адрес нарушителя с печатью и подписью.

Если ответа на эти обращения нет, можно смело обращаться в суд.

Как защитить домен от нарушений

Как действовать в ответ на претензию

Претензия сама по себе содержит необходимые требования. Лучше всего при получении претензии на нее отреагировать, потому что отсутствие действий со стороны получателя дает основание для обращения в суд.

Важно: В сфере споров вокруг интеллектуальной собственности досудебное мировое соглашение чаще дешевле, чем судебное разбирательство. Поэтому если требования и размер компенсации понятны обеим сторонам, лучше пойти на мировое. Иногда с правообладателем можно сразу договориться о подписании лицензионного соглашения или покупке франшизы, таким образом легализовать использование интеллектуальной собственности.

Спор в суде будет дороже, потребует привлечения юриста по интеллектуальным правам. Кроме того, в случае проигрыша ответчику придется платить не только компенсацию, но и ущерб, судебные издержки, пошлины и так далее.

Есть нюанс: иногда претензии направляют так называемые патентные тролли. Они не используют товарные знаки, но регистрируют их и пытаются получить компенсацию от предпринимателей, которые под этими знаками работают. Пример патентного троллинга – спор вокруг логотипа магазина «Трудяга муравей». Товарный знак был зарегистрирован известным патентным троллем, который требовал от магазина компенсацию. В суде «Трудяге муравью» удалось выиграть дело, доказав, что тролль злоупотребил правом.

Резюме

Когда открывается новый бизнес, шанс получить проблемы из-за выбранного названия или логотипа очень высок. Поэтому важно предварительно проверить логотип, убедиться, что его (или очень похожий) никто не использует. Сделать это можно, например, с помощью онлайн-сервиса «Гардиума». Сервис позволяет найти схожие обозначения среди зарегистрированных знаков, заявок и доменных имен.

Если же нарушение было выявлено после открытия бизнеса, его нужно зафиксировать, предпринять все действия по его устранению. При этом можно обратиться за помощью к юристам по интеллектуальным правам – они помогут и составить претензию, и рассчитать компенсацию и провести дело в суде.

Будет ли признаваться нарушением закона размещение на сайте товарных знаков (логотипов) партнеров, с которыми ваша компания состоит в деловых отношениях?

Поставленный вопрос охватывает как случаи продажи чужого товара через Интернет-сайт, так и простое упоминание партнера в списке клиентов. Следовательно, к его решению можно подходить с нескольких сторон, поскольку цели размещения знаков, как и вид их правовой охраны, будут самыми разными. Соответственно, к таким ситуациям применимы различные законодательные нормы: о товарных знаках, авторских правах, недобросовестной конкуренции и так далее. Остановимся на основных вариантах подробнее.

Законодательство о товарных знаках

Товарным знаком обозначение станет, если оно зарегистрировано в Роспатенте РФ или в силу международной регистрации охраняется на территории России.

Хотя исключительное право на товарный знак сформулировано достаточно широко: как полномочие использовать его любым способом по усмотрению владельца (п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ), тем не менее основное его предназначение — закрепить монополию на индивидуализацию определенных товаров, работ и услуг, для которых такой знак зарегистрирован.

Поэтому п. 3 ст. 1484 ГК устанавливает: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Если же знак используется в иных целях, не связанных с товарами (работами, услугами) владельца знака, то нарушения законодательства о товарных знаках не будет. Например, ваша организация не продает такой же товар, работы или услуги (или однородные им), что и ваш партнер, а просто оказывает ему какие-либо услуги (рекламные, дизайнерские, транспортно-экспедиционные, информационные и т.п.) или продает ему свою продукцию, то вы вполне можете указывать товарный знак партнера на странице со списком клиентов.

Не будет считаться нарушением и простое упоминание товарного знака в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака. Этот вывод закреплен в Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 года №10852/09: «…словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака».

Следующий вариант допустимого использования чужого знака на сайте без согласия владельца уже связан с использованием товара владельца знака, но не в целях его продажи. Например, если организация производит сервисное обслуживание, ремонт такого товара. Здесь обязательное условие — чтобы владелец знака сам не осуществлял такую деятельность, т.к. в противном случае налицо будет конкурирующая деятельность. Этот вывод подтверждается судебной практикой. Так, Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 10.10.2011 года по делу №А40-118198/10-143-1016 подчеркивает: учитывая, что истец является производителем товара, а ответчик сервисной организацией, осуществляющей ремонт техники, причем не только произведенной истцом, но и иными производителями, «суды правильно исходили из того, что истец и ответчик не производят однородные товары и не оказывают однородные услуги, т.е. не являются конкурентами, что исключает нарушение исключительных прав истца на товарный знак».

Еще одно основание, освобождающее от ответственности за размещение чужого знака на сайте, также отмеченное в указанном постановлении ФАС МО, связано с принципом исчерпания прав, закрепленным ст. 1487 ГК. Согласно ей, «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия». То есть если сервисная организация ремонтирует оборудование, официально продаваемое в России изготовителем или с его согласия, то такая сервисная организация вполне спокойно может указывать на своем сайте знаки соответствующих изготовителей. В этом случае сервисная организация сама не продает такое оборудование, а лишь информирует потенциальных клиентов о том, что осуществляет его сервисное обслуживание. Основное условие — товар должен быть легально выпущен в оборот на территории России (а с учетом создания Таможенного союза — в какой-либо из стран такого союза: в России, Казахстане или Белоруссии). Об этом условии можно указать в правилах работы организации на ее сайте.

Более сложная ситуация возникает, если организация, например, интернет-магазин, перепродает товар, легально введенный в оборот на территории России. К ней также применимо правило об исчерпании исключительного права на товарный знак — если товар был официально ввезен в Россию или уже продается в России самим изготовителем или с его согласия, то интернет-магазин может указывать товарный знак на странице с описанием товара, а также размещать там фотографию или иное изображение товара, содержащее знак. Как же владельцам интернет-магазина удостовериться в том, что продаваемый ими товар введен в российский гражданский оборот с согласия производителя, ведь не все посредники готовы раскрыть всю цепочку движения товара? Естественно, проблем не возникает, если у магазина есть прямой договор с российским или иностранным производителем или его официальным дилером/дистрибьютором. Отметим, что такой товар должен приобретаться на территории России (или Таможенного союза), поскольку при покупке его у производителя или дилера непосредственно за границей будут действовать особые правила, о которых скажу дальше.

Если же товар приобретается у какого-либо посредника, не имеющего статуса официального дилера, то тут убедиться в согласии изготовителя крайне затруднительно. Остается лишь страховаться от возможных непредвиденных ситуаций, вписывая в договор условие о том, что продавец товара гарантирует наличие согласия изготовителя на продажу товара в России, в противном случае продавец обязуется принять участие в возможном судебном споре на стороне покупателя и компенсировать ему все понесенные покупателем убытки, равно как уплаченные изготовителю товара или компетентным органам штрафы и иные санкции.

В качестве примера приведу Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2011 года №КГ-А40/4516-11-1,2,3,4 по делу №А40-92046/10-15-772. Ответчики размещали на администрируемых ими сайтах (интернет-магазинах) иллюстрации продукции истца с нанесенным на нее товарным знаком истца без получения каких-либо разрешений. При этом ответчики ссылались на то, что они не осуществляли самостоятельно ввоз, распространение и продажу продукции, а намеревались приобрести ее у истца-производителя, поэтому должен действовать принцип исчерпания прав. Суды поддержали производителя: демонстрация на сайте продукции есть предложение ее к продаже, тогда как доказательств легального происхождения предлагаемой продукции и намерений закупать ее у производителя ответчики не предоставили, поэтому в их действиях было нарушение законодательства о товарных знаках. Поясню, что в том судебном деле истец подозревал ответчиков в реализации контрафактной продукции с использованием его товарного знака.

Вернемся к вопросу об исчерпании прав в случае приобретения товара за границей с последующим ввозом в РФ. Поскольку в таком случае сам изготовитель не вводит товар в оборот на территории России, то необходимо его письменное согласие (в договоре или в ином документе) на ввоз товара в РФ и его последующую реализацию с использованием оригинального товарного знака. Следовательно, если для продажи через интернет-магазин в нашей стране товар приобретается за границей, то необходимо письменное согласие его производителя. Причем требуется согласие самого производителя и тогда, когда товар за границей приобретается у его официального дилера, если только производитель не уполномочил дилера давать согласия на экспорт и реализацию продукции в РФ.

Исключение судебная практика делает только в отношения товара, приобретаемого за границей физическим лицом для личного пользования. В этом случае если такое лицо захочет в дальнейшем продать такой товар, то его продажа в России с использованием знака производителя возможна и без согласия владельца знака. Исключение не будет действовать, если физическое лицо изначально приобретает товар не для личного пользования, а для дальнейшей перепродажи (доказательством этом может быть, например, приобретение товара в количестве большем, чем это необходимо для обычного использования).

Выводы: не будет нарушением исключительного права размещение товарного знака на интернет-сайте, с особенностями, указанными выше, без согласия владельца знака в случаях:

1) Если деятельность владельца сайта не связана с товаром, работой или услугами владельца товарного знака (или однородными им).

2) Если товарный знак словесно упоминается на сайте и при этом не возникает риска смешения продукции владельца сайта с продукцией владельца знака.

3) Если владелец сайта производит операции в отношении чужого товара и при этом владелец товарного знака не занимается той же деятельностью.

4) Если через интернет-сайт предлагается к продаже или реализуется товар, введенный в гражданский оборот в России владельцем знака или с его согласия.

Законодательство о конкуренции

Использование чужого товарного знака, даже если оно разрешено законодательством, не должно вести к недобросовестной конкуренции. Правила о том, какие действия относятся к недобросовестной конкуренции, закреплены в статье 14 Закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», основанной на статье 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности. Статья 14, в частности, запрещает использовать чужой товарный знак способом, который:

– повлечет распространение ложных, неточных или искаженных сведений, могущих причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

– приведет к введению в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

– связан с некорректным сравнением хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

– представляет собой продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг (т.е., например, если товарный знак размещен на чьей-либо продукции без согласия владельца товарного знака; в этой связи полезно закрепить в договоре на приобретение товара обязанность продавца гарантировать законное размещение товарного знака на поставляемом товаре, если есть какие-то сомнения в его происхождении, чтобы в случае споров взыскать с продавца понесенные покупателем убытки);

И, в качестве общего правила, пункт 2 статьи 14 Закона №135-ФЗ запрещает недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Важно подчеркнуть: если, исходя из изложенных выше положений, организация имеет право использовать чужой товар на своем сайте, то это не ведет к приобретению или использованию ею исключительного права на товарный знак. В отсутствие особого договора об отчуждении исключительного права такое право принадлежит только владельцу прав на товарный знак и к иным лицам не переходит.

Законодательство об авторском праве

Не стоит забывать еще и о том, что ряд товарных знаков могут одновременно охраняться авторским правом, поскольку представляют собой оригинальные словесные или изобразительные произведения. К словесному обозначению можно отнести, например, название какого-либо произведения или его часть (стихотворную строку и т.п.), если они соответствуют требованиям п. 7 ст. 1259 ГК, т.е. являются результатом самостоятельного творческого труда их автора.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака не прекращает его охрану нормами авторского права. И владелец прав на такое обозначение волен самостоятельно выбрать способ защиты нарушенного права: если не применимо исключительное право на товарный знак, он может воспользоваться авторским исключительным правом.

Поэтому правомерное использование чужого обозначения согласно положениям законодательства о товарных знаках может привести к нарушениям авторских прав владельца обозначения. Таких исключений, как для товарного знака, законы об авторских правах не предусматривают. Размещение произведения на интернет-сайте считается его доведением до всеобщего сведения, а стало быть, охватывается исключительным правом, принадлежащим автору (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК).

Как предотвратить возможные претензии владельца знака? К сожалению, простых рекомендаций тут нет. Произведения, охраняемые авторским правом, нигде не регистрируются, не заносятся в единую базу данных, и охраняются с момента их создания безо всяких формальностей. Следовательно, обязанность предварительно оценивать размещаемые на сайте обозначения с точки зрения их оригинальности и творческого исполнения возлагается на владельца интернет-ресурса. Если претензии правообладателем все же будут предъявлены, остается доказывать, что спорные обозначения не подлежали охране авторским правом.

Схожая ситуация может возникнуть и в том случае, если обозначение вообще не зарегистрировано как товарный знак, и используется его владельцем в виде логотипа, бренда. Такой логотип может быть охраняемым произведением. И тогда, согласно упомянутой ст. 1270 ГК, его использование в Интернете возможно лишь с согласия правообладателя. При этом на право автора будут распространяться обычные авторско-правовые ограничения исключительного права, так называемые случаи свободного использования. Правда, к рассматриваемым в данной статье ситуациям они практически не применимы, поскольку мало касаются коммерческих операций и почти не распространяются на использование таких объектов в Интернете.

Положения о конфиденциальности

Часто забывают еще об одном важном обстоятельстве. Возможность размещать на интернет-сайте чужой товарный знак, логотип или иное обозначение может быть ограничена не только законодательством, но и договорными условиями. Договор может прямо предусматривать запрет на размещение в Интернете каких-либо обозначений другой стороной.

Если такого условия в тексте нет, но договор содержит пункт о конфиденциальности, то он также может означать фактический запрет на использование знака одной из сторон в сети. Например, если оговорка о конфиденциальности требует сохранения в тайне не только коммерческих условий договора, но и самого факта его заключения, то размещение на интернет-сайте обозначения партнера приведет к нарушению договора и к соответствующей договорной или законной ответственности.

Как видим, прежде чем принять решение о размещении на сайте какого-либо обозначения партнера, надо определиться с тем:

– что это за вид обозначения;

– каким образом оно будет использоваться на сайте;

– какой коммерческой деятельностью занимается ваша организация и партнерская фирма;

– для индивидуализации каких товаров используется знак;

– какими законодательными или договорными условиями регулируется использование обозначения;

– не будет ли обозначение использоваться на сайте способом, составляющим недобросовестную конкуренцию.

Полученные ответы определят вариант ваших действий. Хотя в любом случае согласие владельца знака на интересный для вас вариант использования предотвратит возможные будущие спорные ситуации.

Количество просмотров: 154 603

Свой сайт и чужой логотип

Продавцы самых товаров и услуг на своих сайтах размещают логотипы компаний-партнеров, покупателей, заказчиков. Делается это для подчеркивания собственной значимости. Собственник сайта стремится подчеркнуть, что он работает с лидерами отраслей, что ему можно доверять.

Но насколько законно подобное размещение логотипов сторонних организаций? Нужно ли запрашивать согласие правообладателя?

Если внимательно изучить действующие нормативные акты, можно сделать вывод, что размещать логотипы можно, но при выполнении одного из двух условий:

  1. Правообладатель дал на это свое согласие.
  2. Цитирование не имеет коммерческих целей.

Если же нарушить оба условия, правообладатель может обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации. Каждое нарушение будет стоить до 5 млн. рублей.

Использование чужих логотипов: какие права при этом нарушаются?

Потребители относятся к логотипу, как к картинке, украшающей упаковку товара. На самом деле его можно рассматривать в качестве произведения. В то же время он может быть товарным знаком. Но и то, и другое — это некие объекты интеллектуальной собственности.

Произведение — это итог некоторого творчества. Кто-то потратил время, проявил фантазию, чтобы нарисовать картинку, привлекающую внимание. И закон охраняет эту картинку от сторонних посягательств. Это относится и к легким акварельным зарисовкам, и к логотипам крупных или средних производителей. Любое изображение — объект авторского права. Есть некое физическое или юридическое лицо, обладающее исключительными правами на него.

Товарным знаком называют некоторое обозначение, прошедшее регистрацию в Роспатенте. Оно может объединять некоторые надписи и изображения. Товарный знак позволяет выделить товар на фоне конкурентов. Никто иной не имеет права использовать такие же изображения или похожие на него с точностью до деталей.

Если кто-либо будет работать под чужим логотипом, отвечать придется сразу по двум искам. Один будет подан из-за несоблюдения законодательства об авторских правах. Второй — из-за незаконного использования чужого товарного знака.

Если правообладатель решит, что нарушены его исключительные права на произведение, он может обратиться в суд. Минимальный размер компенсации — 10 тысяч рублей, максимальный — 5 млн. Столько же можно взыскать за использование товарного знака без должных на то оснований. Суммарно нарушителя могут максимально наказать на 10 млн. рублей.

Когда можно размещать логотипы иных компаний?

Однозначного ответа на вопрос нет. Многое зависит от цели использования.

Логотип цитируется в публикации некоммерческого характера. Например, студент пишет дипломную работу о появлении и развитии логотипов. И приводит в качестве примеров логотипы известных и не очень производителей. Такой вариант использования допустим.

Но при этом важно соблюдать правила цитирования:

  1. Обязательно обозначается имя автора цитируемого материала.
  2. Указывается источник, из которого взята цитата (в данном случае логотип).
  3. Объект используется без изменений и корректив.
  4. Размер цитируемого объекта не выходит за рамки разумного цитирования.
  5. Цитирование используется не для извлечения прибыли, а при написании научной работы, при составлении образовательного материала, при составлении критического замечания и т. д.

Приведенные выше правила являются достаточно общими. Если речь идет именно о логотипе, в них вносятся небольшие изменения. Чаще всего над разработкой логотипа работают дизайнерские бюро. Кто именно его нарисовал, обычно неизвестно. Соответственно, при цитировании можно просто указать, какая компания владеет данным логотипом. Есть и нюансы, касающиеся размеров цитаты. Формально закон позволяет копировать логотип полностью. Но тут можно найти некоторое противоречие. Цитата и произведение совпадают вплоть до мельчайших нюансов.

При соблюдении прочих правил в подобных ситуациях правообладатели редко заявляют о нарушении их прав. Основания для претензий появляются, если кто-либо вносит свои изменения в логотип, либо кто-то планирует извлечь прибыль из его применения. Если же соблюсти правила цитирования, у правообладателя не будет повода для обращения в суд.

Логотип используется в бизнес-целях, но с разрешения собственника.

Если кто-то планирует, например, информировать своих клиентов о том, с кем он уже сотрудничает, и использует для этого логотипы, лучше заручиться согласием того, кому принадлежат права на изображение.

Например, издательский дом принимает заявки на разработку рекламных материалов и хочет на своем сайте создать раздел «Клиенты» с указанием логотипов партнеров. Чтобы размещать их на законных основаниях, можно добавить в соглашение о сотрудничестве следующий пункт: «За исполнителем остается право внести информацию о заказчике в раздел «Клиенты» корпоративного сайта с упоминанием его логотипа. Также исполнитель вправе опубликовать историю сотрудничества с данным заказчиком на своей странице в социальных сетях. Заказчик подтверждает, что не возражает против размещения подобной информации и своего логотипа (товарного знака), используемого на момент подписания данного договора».

При наличии в договоре о сотрудничестве пункта с подобным содержанием цитирование логотипа на сайте или в иных источниках будет уместным. Главное — наличие согласия правообладателя.

Партнер не возражает против использования логотипа, но не хочет подписывать соответствующее соглашение.

Достаточно часто партнер на словах сообщает, что не возражает против использования логотипа, но не хочет подписывать никакие документы. В этом случае лучше отказаться от использования информации.

Но нередки такие ситуации. Договор подписан и исполнен. Поставщик товаров или исполнитель работ изначально не подумал о том, чтобы включить в договор пункт о возможности использовать логотип на своем сайте. А после выполнения работ никто подписывать дополнительное соглашение не будет.

В этом случае можно попробовать следующий вариант. Исполнитель составляет письмо на имя руководителя компании-партнера с просьбой разрешить размещение логотипа на своем сайте. К нему можно приложить проект будущей страницы. Есть определенная вероятность, что письмо не проигнорируют, разрешение будет получено. После этого можно не опасаться обращения в суд с иском о незаконном использовании логотипа или товарного знака.

Когда использование чужого логотипа наказуемо?

Нарушить правила использования логотипов может и обычный гражданин, и юридическое лицо. Последствия подобных действий будут отличаться.

Если гражданин по какой-либо причине разместит на своей странице логотип, юристы правообладателя обратятся к администрации сети. Спорный контент быстро удалят.

Ситуация кардинально меняется, если нарушителем будет предприниматель или юридическое лицо. В этом случае нарушителя скорее всего ждет судебное разбирательство.

Возможны следующие ситуации.

Бизнесмен оказывает услуги, а потом размещает логотипы клиентов на своем сайте. Разрешение у партнеров он не запрашивает. Аналогичным образом поступают практически все предприниматели. Но и здесь есть нюансы.

Например, клиент остался доволен качеством выполненных работ. В этом случае он может и не будет обращаться в суд. Но клиенту может и не понравиться качество полученного товара или оказанной ему услуги. Либо он просто не желает сотрудничать с данной конкретной компанией на будущее. Повышается вероятность того, что юристы заказчика решат наказать исполнителя и вспомнят о нарушении авторских прав. Они подготовят исковое заявление в суд и затребуют компенсацию в пределах 5 млн. рублей. Если кто-то не хочет судиться, он, как минимум, пришлет претензию и потребует убрать логотип с сайта исполнителя.

Избежать подобных проблем можно одним из следующих способов:

  1. Информация о клиентах вносится в портфолио, но без использования именно графического изображения логотипа.
  2. Право на использование логотипа оговаривается в договоре о сотрудничестве.
  3. Предприниматель размещает на своем сайте логотипы компаний, которые не являются его клиентами.

    Этот вариант часто выбирают те, кто только выходит на рынок. Наличие логотипов известных компаний в портфолио — веский аргумент в пользу сотрудничества с данным исполнителем. А бизнесмены, использующие подобные методы, полагают, что никто ничего не проверит и не узнает. А если и увидит правообладатель, то никакие действия предпринимать не будет.

    На самом деле доказать, что подобное размещение логотипа причинило какой-либо вред правообладателю, его деловой репутации достаточно сложно. Можно затребовать компенсацию морального вреда. Но в российском судопроизводстве присуждают минимальные суммы. И для того, чтобы их получить, приходится тратить значительные ресурсы, в том числе временные. Чаще всего компенсацию морального вреда требуют из принципа, чтобы хоть как-то наказать нарушителя.

    Но пострадавший может заявить о том, что нарушены авторские права на логотип. И здесь можно отсудить уже до 5 млн. рублей. Судья учтет следующие моменты:

    • нарушитель знает о том, что пользуется чужим логотипом, и делает это умышленно;
    • цель подобных действий — извлечение прибыли;
    • логотип находился на сайте нарушителя не день-два, а месяцы;
    • логотип (товарный знак) использовался для обмана потенциальных клиентов.

    Важно понимать, что скрыть использование чужого логотипа достаточно сложно. О размещении информации на сторонних сайтах могут сообщить знакомые. Может, например, сотрудник службы снабжения в поисках нового поставщика зайти на сайт нарушителя и узнать, что они уже «сотрудничают».

    Сотрудник увольняется из компании и решает работать в той же сфере.

    Например, проектировщик увольняется из дизайнерского бюро и решает основать свое. Для привлечения клиентов на новом сайте размещает информацию о своих прошлых проектах, например, логотипах.

    И это будет нарушением законодательства. Проектировщик ранее выполнял рабочие задания, работал в соответствии с трудовыми договорами. Работодатель за это платил ему зарплату. В этом случае произведения относятся к служебным. Владельцем исключительных прав на них будет работодатель. И работник далее не имеет права использовать созданные им произведения в своих целях. То, что именно он является автором, значения не имеет. Права на произведение принадлежат другому лицу.

    Если, например, работодатель и бывший работник расстались, но остались хорошими друзьями, то и в этом случае следует заручиться разрешением на использование созданных служебных произведений. И разрешение должно быть оформлено на бумаге. В противном случае нарушитель может стать ответчиком по судебному иску. Размер штрафа остается прежним — до 5 млн. рублей.

    Бизнесмен продает свои товары под чужим логотипом.

    Подобные действия запрещены, если правообладатель не дал на это свое согласие. Логотип нельзя не только печатать на этикетках, но и размещать на рекламных носителях. Достаточно того факта, что чужой логотип присутствует на упаковке товара, выставленного на продажу. То, что его еще никто не купил, не имеет значения.

    Подобные действия можно квалифицировать сразу по двум статьям. Истец может заявить о том, что бизнесмен нарушил его права на произведение и товарный знак. То есть, достаточно одной наклейки на упаковке, чтобы выплатить правообладателю 10 млн. рублей в качестве компенсации.

    Важно отметить, что данное требование распространяется не только непосредственно на логотипы, но и на товарные знаки. А ими являются изображения многих героев мультфильмов, клипов, кинофильмов. И тот, кто решает разместить их на сумках, школьных канцелярских принадлежностях и т. д., рискует получить два судебных иска с требованием выплатить компенсацию в размере 10 млн. рублей. Из них 5 млн. рублей — за нарушение авторских прав, и еще 56 млн. — за то, что на изделии появился товарный знак, принадлежащий иному лицу.

    Суды не принимают к рассмотрению уверения нарушителей о том, что они не знали о том, что выбранное изображение является товарным знаком. Требуется должная осмотрительность, чтобы не стать фигурантом судебного разбирательства.
    Напоследок

    При написании научной работы, проведении различных исследований можно использовать изображения логотипов юридических лиц. За подобные действия не накажут.

    Если предприниматель планирует ссылаться на логотип партнера, ему требуется официальное разрешение того, кому он принадлежит. Если пренебречь требованиями закона, можно получить иски не просто с требованием убрать чужой логотип, но и выплатить существенную компенсацию — до 10 млн. рублей.

    Физлица из-за подобных действий редко вызывают в суд. А вот иски пострадавших к ИП и ЮЛ из-за незаконного использования логотипа (товарного знака) подаются тысячами. Можно предположить, что подобная практика сложится и по самозанятым.

    все статьи

Создавая сайт, предприниматель может несколько раз нарушить авторские права, даже не подозревая об этом. И чаще всего нарушение возникает при размещении на портале чужих фотографий или рисунков, ведь даже если картинка находится в свободном доступе, это еще не означает, что у нее нет правообладателя.

Аналогичная ситуация может произойти и с логотипами компаний. Ниже мы рассмотрим, можно ли размещать чужие логотипы на своем сайте, и что за это будет владельцу ресурса.

Содержание

  1. Можно или нет
  2. Какие права можно нарушить, разместив чужой логотип на сайте
  3. В каких случаях разрешено использовать чужие логотипы
  4. Логотип цитируется в некоммерческой публикации
  5. Логотип используется для бизнеса с согласия правообладателя
  6. Если клиент не желает оформлять согласие, но возражает против использования логотипа
  7. Наказание за использование чужих логотипов
  8. Предприниматель без разрешения опубликовал логотипы своих клиентов на сайте
  9. ИП публикует в портфолио лого тех фирм, с которыми никогда не работал
  10. Уволившись из компании, дизайнер завел себе сайт с портфолио

Можно или нет

Гражданин может разместить чужой логотип на своем сайте в следующих ситуациях:

  1. Он получил разрешение от правообладателя.
  2. Логотип размещается в некоммерческих целях.

В иных ситуациях правообладатель может потребовать, чтобы нарушитель убрал его логотип со своего сайта. Если последний проигнорирует это требование, на него могут подать в суд. И в этом случае дело может обернуться необходимостью выплаты компенсации в размере до 5 миллионов рублей.

Какие права можно нарушить, разместив чужой логотип на сайте

Большинство пользователей воспринимают логотип, как обычную картинку, используемую компанией для маркировки своих продуктов. В действительности же логотип можно одновременно рассматривать как два объекта интеллектуальной собственности:

  • товарный знак;
  • произведение.

В юридической среде подобные случаи именуют двойной правовой природой.

Итак, любое произведение является результатом чье-либо творческого труда. Например, человек нарисовал картинку. С этого момента она охраняется законом. И неважно, речь идет о картине или же логотипе для ресторана быстрого питания. Все это – объекты авторских прав. Соответственно, у них имеется правообладатель. И именно ему принадлежат исключительные права на произведение.

Товарным знаком называют обозначение, которое было зарегистрировано в Роспатенте. Речь идет о названиях и изображениях. Регистрация товарного знака нужна для того, чтобы повысить узнаваемость продукта – выделить его на фоне продукции конкурентов.

Товарный знак охраняется законом. Таким образом, без разрешения правообладателя посторонние лица не имеют права использовать зарегистрированное обозначение или похожее на него.

Если человек без разрешения публикует на своем сайте чужой логотип, то он может нарушить как авторские права, так и право на товарный знак. Все зависит от особенностей конкретного дела.

Если было нарушено исключительное право на произведение, то правообладатель может подать на виновника в суд, потребовав компенсации. Ее размер составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Аналогичные суммы выплат предусмотрены за незаконное использование товарного знака.

Хуже, если человек нарушил оба права сразу. Тогда правообладатель может взыскать две компенсации. Соответственно, максимальная сумма выплаты может достигнуть 10 миллионов рублей. Однако такие компенсации выплачивают только те компании, которые использовали чужой логотип в коммерческих целях и получили от этого значительную материальную выгоду.

В каких случаях разрешено использовать чужие логотипы

Чтобы понять, можно ли использовать чужой логотип, нужно определить цели такого использования. Например, человек может разместить лого для зарабатывания денег или же в некоммерческих целях.

Логотип цитируется в некоммерческой публикации

Например, дизайнер ведет блог и решил рассказать о стилях дизайна логотипов. Он пишет статью, в которой публикует с десяток известных лого. Подобное не запрещено, и никакой ответственности за это не предусмотрено.

Многие люди думают, что цитировать можно только текст. В действительности же это не так. Закон не запрещает цитировать картинки, аудио, видео – все, что угодно.

Чтобы не нарушить авторские права, при цитировании нужно соблюсти следующие требования:

  1. Указываем имя автора.
  2. Ссылаемся на источник цитаты.
  3. Размещаем объект без каких-либо изменений.
  4. Размер цитаты должен оправдываться целью цитирования. То есть, это не должно быть несколько страниц текста.
  5. Цитату используют в образовательных, научных, критических, культурных или информационных целях. То есть, гражданин не зарабатывает деньги на чужом логотипе.

Выше перечислены лишь общие правила, которых следует придерживаться. Но в случае с логотипами бывают и свои нюансы. Например, имя автора в большинстве случаев оказывается неизвестным. Поэтому владелец сайта может разместить разве что ту компанию, которой принадлежит логотип.

Другой нюанс связан с размером цитаты. Закон не запрещает копировать лого полностью. Однако в таком случае получается неоднозначная ситуация, ведь цитата не должна полностью воспроизводить произведение. Тем не менее, на практике споров, связанных с некоммерческим использованием чужих лого, практически не возникает.

Чаще всего правообладатели судятся с теми лицами, которые пытаются исковеркать их логотипы или же нажиться на их использовании. Если же предмет интеллектуальной собственности упоминается в статье с соблюдением всех правил цитирования, то нарушения не будет, и вряд ли кому-то удастся доказать обратное.

Логотип используется для бизнеса с согласия правообладателя

Если человек планирует использовать в своем бизнесе чужой логотип, то ему придется попросить разрешения у правообладателя. Например, дизайнер заключил контракт с компанией на создание рекламной листовки. В соглашении необходимо указать, что заказчик дает исполнителю право использовать результат деятельности на своем сайте для рекламы.

Поэтому, неважно, какие именно материалы предприниматель хочет разместить на своем сайте. Он в любом случае должен предварительно договориться с правообладателями, получив их согласие. Такой подход позволит избежать ряда проблем в дальнейшем.

Если клиент не желает оформлять согласие, но возражает против использования логотипа

Только письменное согласие позволит избежать проблем с правообладателями. Поэтому, если бизнесмен отказывается оформлять этот документ, то лучше не использовать его логотип. Устное согласие в данном случае ничего не решает. И если впоследствии бизнесмен передумает, он по-прежнему сможет засудить того, кто использовал логотип без письменного разрешения.

Альтернативой письменному согласию может стать переписка по электронной почте. Иногда достаточно написать руководителю организации и объяснить ему ситуацию. Например, человек пишет, что является владельцем сайта и хотел бы использовать логотип компании в определенных целях. И если обратившийся не планирует наживаться на имидже фирмы, то ему, скорее всего, разрешат разместить лого на своем сайте.

Вряд ли после подобного согласования кто-то надумает судиться с гражданином. Если же все же надумает, то переписка по электронной почте может использоваться в качестве доказательства в суде.

Наказание за использование чужих логотипов

Допустим, человек нарушил правила цитирования логотипа, выложив его на своей странице в соцсети. В таком случае вряд ли кто-то будет подавать на него в суд. Как правило, юристы правообладателя идут более легким путем: пишут жалобу в техподдержку, после чего модератор попросту удаляет спорную публикацию. На этом конфликт заканчивается.

Совсем другое дело, если права были нарушены предпринимателем или компанией. В отличие от рядового пользователя, найти бизнесмена будет легче. К тому же, с него можно взыскать серьезную компенсацию за незаконное использование логотипа. Рассмотрим несколько таких ситуаций.

Предприниматель без разрешения опубликовал логотипы своих клиентов на сайте

Допустим, ИП имеет сайт, на котором есть раздел «Портфолио». Здесь он публикует логотипы своих заказчиков. Так поступают практически все предприниматели, но при этом нужно учитывать один нюанс. Даже качественно выполненная работа не дает исполнителю право использовать логотип заказчика на своем сайте.

Само собой, довольный клиент вряд ли будет обращаться в суд. Однако если он все же захочет это сделать, то у исполнителя могут возникнуть проблемы.

С другой стороны, клиент ведь может оказаться и недовольным. И хуже всего, если он натравит своих юристов на исполнителя. Тогда тот и узнает, что использование объекта авторских прав без разрешения является нарушением. Причем пострадавшая сторона может требовать до 5 миллионов рублей компенсации.

В суд заказчик обращаться, скорее всего, не будет. А вот претензию исполнителю вполне может прислать.

Во избежание такой ситуации, у гражданина будет два варианта:

  1. Указывать названия фирм-заказчиков текстом, без копирования графических логотипов.
  2. Прописывать в договоре пункт о том, что клиент разрешает исполнителю использовать логотип в портфолио на сайтах и страницах в соцсетях.

ИП публикует в портфолио лого тех фирм, с которыми никогда не работал

Когда дизайнер делает первые шаги на рынке, он может оказаться в затруднительном положении. Оно возникает тогда, когда клиенты просят у исполнителя показать портфолио, но показывать попросту нечего. И здесь у многих начинающих предпринимателей возникает соблазн выложить на своем сайте логотипы крупных компаний, выдав их за своих клиентов.

Как правило, такие дизайнеры думают, что потенциальные заказчики эту информацию проверить не смогут, а представители тех компаний, чьи логотипы они разместили, о таком обмане попросту не узнают. Но даже если и узнают, то наказать такого исполнителя – это сложная задача. В данном случае ситуация будет такая же, как и с взысканием морального вреда, когда судиться приходится долго, а денег в результате удается получить мало. Поэтому если в суды и обращаются, то исключительно из принципа.

Совсем другое дело – это защита авторских прав. Здесь потерпевший может рассчитывать на крупную компенсацию. Однако назначат лишь в том случае, если нарушитель:

  • умышленно использовал чужой логотип;
  • обманывал людей, нарушив чужие авторские права;
  • наживался на имени фирмы, то есть, использовал логотип в коммерческих целях.

Но даже если предприниматель смог нажиться на имидже компании, это еще не свидетельствует о том, что его обяжут выплатить ей 5 миллионов. Как правило, судьи значительно снижают суммы исков. И в лучшем случае размер компенсации составит несколько десятков тысяч рублей.

Уволившись из компании, дизайнер завел себе сайт с портфолио

Допустим, дизайнер проработал в фирме несколько лет, а затем поругался с начальством и уволился. Для поиска клиентов он создает сайт, на котором публикует те работы, которые были созданы им, когда он был сотрудником компании.

Этот человек – нарушитель. Работая на фирму, он рисовал логотипы по рабочим заданиям. Он заключил с компанией трудовой договор, и создание изображений было его обязанностью, за что он и получал зарплату.

В подобных ситуациях все созданные произведения считаются служебными. Соответственно, исключительные права на них принадлежат работодателю.

Исполнитель завершил проект и хотел бы разместить логотип заказчика на своем сайте в портфолио. В договоре про эту возможность ничего не сказано, а дополнительное соглашение с крупным заказчиком заключить нет возможности.  

Что делать:

В российском законодательстве нет норм, которые разрешают свободное использование товарных знаков без получения согласия правообладателей. Однако определенные подходы выработаны судебной практикой:

– Не является нарушением, если товарный знак используется не с целью индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе в сети Интернет), например, в письменных публикациях или устной речи. (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10)

– Не является нарушением, если товарный знак упоминается в статье на сайте в описательных или информационных целях. (Постановление СИП от 22 июля 2016 года по делу N С01-377/2016

– Не является нарушением, если товарный знак употребляется в статьях, интервью, новостях или иных материалах на сайте, даже если на сайте реализуется однородная продукция, при условии, что не возникает риск ее смешения с продукцией владельца знака. (Постановление СИП от 16 июля 2018 г. N С01-335/2018)

Итого:

Можно опубликовать логотип заказчика в информационных и описательных целях. Важно, что вы не оказываете услуги под этим логотипом, а рассказываете о том, какой у вас был клиент. 

Но не забудьте проверить в NDA с контрагентом нет ли запрета на размещение логотипа, так как можно получить штраф за разглашение. 

Но вообще этот вопрос все же лучше урегулировать в договоре :)

Наши рекомендации:

– Включать в договор с контрагентом пункт, в котором правообладатель дает согласие на использование своего логотипа для портфолио на сайте. 

Например, такой: «Заказчик предоставляет Исполнителю право использования своего логотипа и средств индивидуализации в информационных материалах или на сайте Исполнителя.“

– На этапе коммерческого предложения покажите клиенту выгоду от того, что вы разместите логотип. 

Об этом подробнее мы писали вот тут.

По статье 1484 Гражданского кодекса владельцу зарегистрированного товарного знака принадлежит исключительное право на распоряжение им. Всем остальным лицам такое использование запрещено. Казалось бы, незаконность включения чужого товарного знака в метатегах и на сайтах является очевидной. На самом деле не все так просто. Специального законодательства о защите товарных знаков в Интернете нет, что порождает массу вопросов. В каких случаях нужно обращаться в суд и как это сделать – читайте далее.

Как нарушаются права на товарный знак в сети Интернет

По статистике, 80% населения России хотя бы раз в месяц пользуется Интернетом. Люди ищут в сети информацию о товарах и услугах, а поиск происходит по ключевым словам, которые вводят пользователи. В связи с этим появились разнообразные способы злоупотреблений:

  • киберсквоттинг;
  • гиперссылки, включающие чужой товарный знак;
  • использование названия бренда наиболее успешного конкурента в ключевых словах, в метатегах;
  • опубликование изображения чужого товарного знака на сайте;
  • использование в контекстной рекламе, «агрессивный маркетинг».

Захват доменного имени

Киберсквоттинг – это использование названия чужого бренда в составе доменного имени. Этот способ нарушения прав основан на том, что киберсквоттер анализирует рынок с целью выявления брендов, для которых еще не зарегистрировано одноименное доменное имя. Он регистрирует домен на себя в надежде перепродать его компании-владельцу бренда, либо для захвата трафика по данному сегменту рынка.

Если при этом на сайте нарушителя предлагаются аналогичные товары и услуги, то судебный спор решится в пользу правообладателя бренда. Конечно, при условии, что последний прошел официальную регистрацию в «Роспатенте».

Существует разновидность киберсквоттинга – тайпсквоттинг, когда недобросовестное лицо регистрирует на себя доменное имя, которое не полностью совпадает с популярным брендом, а лишь частично, например, есть разница в 1-2 буквы. Если экспертиза установит сходство до степени смешения между ними, то суд также решится в пользу правообладателя товарного знака.

Узнать подробнее о доменных спорах и регистрации товарного знака для домена можно узнать здесь.

Гиперссылки с названием бренда

Чужой бренд может использоваться в гиперссылке, рекламном баннере. Нарушением при этом будет являться тот вариант, когда они ведут не на официальный сайт, а на другой ресурс, не имеющий никакого отношения к правообладателю.

В статье 1484 Гражданского кодекса прямо указано, что владелец товарного знака имеет исключительное право на его использование в доменном имени и для других способов переадресации в сети Интернет.

Упоминание товарного знака на сайте

Если чужой товарный знак (слово или логотип) присутствует на странице сайта, то это не всегда является нарушением прав его владельца. К таким случаям относятся:

  • Истечение срока правовой охраны для товарного знака. Свидетельство выдается на 10 лет. Если вы не продлили его действие, то правовая охрана прекращается и любое другое лицо может его использовать.
  • Товарный знак применяется в тексте в информационных целях, для цитирования, а не для индивидуализации коммерческой деятельности. То есть на сайте не предлагаются похожие товары или услуги.
  • Продукция, которая рекламируется на Интернет-ресурсе, имеет совсем другой характер. Например, вы продаете под своим брендом одежду, а на другом сайте этот же бренд используется для автозапчастей. Однако если вы зарегистрировали свой товарный знак и для 12 класса МКТУ (части транспортных средств), то это уже квалифицируется как нарушение.

Если же на сайте или в соцсетях предлагаются однородные товары/услуги, маркированные вашим брендом, то это прямое нарушение исключительных прав.

Товарный знак в контекстной рекламе

Законодательством России также не установлено четкое определение ключевых слов в настройках рекламной кампании.

Контекстная реклама – это интернет-реклама, которая показывается пользователю на основе введенных запросов в поисковых системах Yandex, Google и других. В настройках рекламной кампании указываются ключевые слова, которые адресуют пользователей и потребителей на конкретные рекламные объявления.

Примеры контекстной рекламы

Примеры контекстной рекламы

Для настройки рекламной кампании в Яндекс.Директе или Google Ads используется utm-метка utm_term={keyword} — ключевая фраза, по которой будет показано объявление. Ее значение и может содержать название чужого бренда.

На практике это выглядит так: пользователь вводит название бренда или компании в поисковой строке браузера, а на экране, помимо официального сайта, высвечиваются ссылки на страницы компаний-конкурентов.

До 2019 года российскими судами нормы законодательства по таким нарушениям истолковывались по-разному. Часть судов опиралась на то, что этот случай относится к незаконному способу переадресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса), а условия рекламной кампании, даже если они выполнены подрядчиком, определяются совместно с заказчиком, то есть бренд используется намеренно. Поэтому это является нарушением исключительных прав на товарный знак.

Другие суды указывали на то, что настройки рекламной кампании не имеют конкретной юридической квалификации. Это технические параметры поиска, которые не видны пользователям в самом рекламном объявлении, а значит, они не могут ввести их в заблуждение. Следовательно, никакого нарушения прав на товарный знак нет.

Однако 23 апреля 2019 г. Пленум Верховного Суда РФ принял законодательную норму (Постановление ВС РФ №10, пункт 172), по которой правообладатели могут однозначно запретить использование своего товарного знака в настройках контекстной рекламы. Теперь оно признается как акт недобросовестной конкуренции.

Цитата: Использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).
Подпись к цитате: Постановление ВС РФ №10 от 23.04.2019 г.

Пример судебного дела: Одно из «свежих» судебных дел по таким спорам – это дело № А56-2108/2021. Решение по нему было вынесено 25.01.2022 г. ООО «Юникс-Групп», производитель спортивного оборудования под брендами «UNIXLINE» и «UNIXFIT» (свидетельство о государственной регистрации № 648113 и № 622785), обнаружило, что 2 индивидуальных предпринимателя размещали контекстную рекламу, в которой присутствовали эти товарные знаки. Часть трафика перенаправлялась на другой сайт, не принадлежащий правообладателю. На этом сайте продавалась аналогичная продукция – тренажеры и теннисные столы.

Контекстная реклама с нарушениями прав на товарные знаки размещалась в сети Интернет в течение 3 месяцев. Суд признал вину индивидуальных предпринимателей и взыскал с них компенсацию в пользу ООО «Юникс-Групп» в размере 500 000 рублей.

Товарный знак в Метатегах сайта

Метатеги – это технические атрибуты, которые указываются в заголовке интернет-страницы. Название чужого бренда может присутствовать в тегах нескольких типов:

  • title – заголовок Интернет-страницы, который мы видим в браузере в верхней строке («название» сайта);
  • description – краткое описание страницы, которое можно прочитать в выдаче поискового запроса;
  • keywords – список ключевых слов, который будет обрабатываться поисковыми машинами; этот список не виден пользователям.

Мета-теги указываются при html-разметке страницы. Чтобы просмотреть исходный код, нажмите правую кнопку мыши, наведя курсор на нужной странице в любое место, выберите в меню пункт «Просмотреть код страницы».

Законно ли использование чужого товарного знака в метатегах?

Такое действие также расценивается судами как акт недобросовестной конкуренции, как и в случае контекстной рекламы. Ответственность за это нарушение несет не поисковый сервис, а владелец домена.

Пример судебного дела: В июле 2018 г. Арбитражным судом Новосибирской области рассматривалось дело № А45-5897/2018. Индивидуальный предприниматель, владелец товарного знака «Mobiba» (свидетельство о государственной регистрации № 332445) обратился с иском против ООО «Терма». На официальном сайте ООО в исходном html-коде присутствовало название бренда. Указанное юридическое лицо занимается выпуском такой же продукции – всесезонных палаток и мобильных бань. Суд признал нарушение исключительных прав на товарный знак и обязал ООО «Терма» выплатить компенсацию 2 000 000 рублей.

Что делать, если ваш бренд присутствует на чужом сайте?

Самое главное, что вы можете сделать для защиты вашего бренда, – это зарегистрировать его в качестве товарного знака в «Роспатенте». Это позволит эффективно отстаивать свои права при всех видах злоупотреблений как в судебном, так и в досудебном порядке.

Свидетельство на товарный знак защищает не только от прямого копирования. Если, например, вы зарегистрировали свой товарный знак «firma», то вы сможете заблокировать домены www.firma.ru, firma-msk.ru, firma-spb.ru и так далее, так как они сходны до степени смешения. Сходство до степени смешения – это совпадение общего впечатления о товарных знаках, которое может привести к смешению разных производителей на рынке (то есть потребители могут их спутать).

Если вы обнаружили, что ваш бренд используется на другом сайте, то порядок действий таков:

  1. Определите, кто является владельцем домена. Это можно сделать с помощью сервисов WHOIS. Часто бывает так, что в информации о домене скрыты сведения о его владельце («Private person»). В этом случае можно связаться с администратором через форму обратной связи (например, предложить покупку сайта) или сделать адвокатский запрос доменному регистратору.
  2. Зафиксируйте нарушение ваших прав. По закону, вы должны доказать факт неправомерного использования вашего обозначения. Для этого нужно сделать нотариальный осмотр страниц. Нотариус заверит скриншоты сайта. Можно сделать контрольную покупку – заказать на сайте контрафактный товар, а чеки или договор приобщить к судебному делу.
  3. Отправьте нарушителю досудебную претензию, приложив копию свидетельства на ваш товарный знак. Эта мера является обязательной – иначе суд не станет рассматривать ваш иск. Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Почтовую квитанцию сохраните – вы приложите ее к судебному иску.
  4. Если в течение месяца вы не получите ответ или нарушитель будет не согласен с вашими требованиями, подайте иск в арбитражный суд. Суд может сделать дополнительные запросы, например, потребовать справку от регистратора доменных имен, направить в ООО «Яндекс» запрос для получения сведений о рекламных компаниях (ключевые слова, когда была запущена реклама и в течение какого срока проводилась кампания).

Решение суда может предписывать:

  • Прекращение незаконного использование вашего товарного знака.
  • Опубликование информации о неправомерных действиях на сайте ответчика.
  • Аннулирование регистрации доменного имени.
  • Взыскание денежной компенсации в пользу владельца бренда или наложение административного штрафа в пользу государства.

Ответственность за нарушение прав на товарный знак

Когда нарушаются права на бренд в сети Интернет, применяются те же меры взыскания, что и в общем случае. В частности, вы можете потребовать выплаты компенсации в фиксированном размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, либо в двукратном размере от стоимости контрафакта, который был реализован за все время нарушения.

Использование чужого товарного знака в Интернете также признается недобросовестной конкуренцией, поэтому можно обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу, которая наложит штраф на компанию в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Узнать подробнее о способах защиты прав на товарный знак, о том, куда нужно обращаться и как правильно это сделать, можно в статье нашего блога здесь.

Патентное бюро Ezybrand

Бороться с нарушителями прав на бренд в Интернете можно самостоятельно, а можно с помощью патентных поверенных – профессионалов в области правовой охраны интеллектуальной собственности.

Патентное бюро Ezybrand предлагает вам все виды услуг по защите прав:

  • Регистрация всех видов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков в «Роспатенте». Вы можете также защитить дизайн интерфейса своего сайта от копирования и получить патент на него.
  • Мониторинг нарушений в сети Интернет, определение владельца домена.
  • Оценка степени нарушения ваших прав – патентная экспертиза похожих обозначений для определения сходства до степени смешения.
  • Оформление претензионных писем.
  • Блокировка сайтов и аккаунтов в социальных сетях, нарушающих ваши права; признание регистрации доменного имени неправомерным и ее аннулирование.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Можно ли не платить управляющей компании если нет договора
  • Можно ли оплатить госпошлину через сбербанк без реквизитов
  • Можно ли оплатить с кредитной карты тинькофф по реквизитам
  • Можно ли отключать жесткий диск во время работы компьютера
  • Можно ли отключать холодильник во время работы компрессора