Интеллектуальная собственность как элемент международного бизнеса

Мировой
рынок интеллектуальной собственности
представляет собой сферу деловой
активности, в которой происходит передача
(на коммерческих условиях) прав на
использование тех или иных объектов
интеллектуальной собственности. Процесс
передачи прав в сфере хозяйственных
операций относится к сфере услуг, поэтому
рассматриваемый рынок входит в состав
обширнейшего и весьма разнообразного
по видам деятельности мирового рынка
услуг и развивается в соответствии с
его основными тенденциями.

Неуклонно
развивающаяся международная торговля
знаниями в различных формах, начиная с
середины XX в., существенно изменила
структуру всей мировой торговли. В
эпоху, когда наука все в большей мере
превращается в производительную силу,
появилось много новых форм мирохозяйственных
отношений, в основе которых лежит
передача научно-технических,
производственных и управленческих
знаний и опыта.

По
аналогии с традиционными товарными
рынками мировой рынок интеллектуальной
собственности представляет собой
сложную систему экономических отношений
между продавцами и покупателями. Однако
на этом рынке мы имеем дело не с вещными
товарами, а с уступкой прав на использование
научно-технических достижений.

Передача
прав собственности от автора (собственника)
интеллектуального продукта субъекту
инновационной деятельности происходит
на основе взаимного согласия — взаимного
обмена ≪выгодами≫.
Первичный собственник интеллектуального
продукта, уступая право собственности
(или часть функций собственности),
получает соответствующее эквивалентное
вознаграждение. Новый же собственник
интеллектуального продукта получает
выгоду при его конечной реализации в
ходе инновационной деятельности либо
при перепродаже этого продукта.

Интеллектуальная
собственность включает права, относящиеся:

— к
литературным, художественным и научным
произведениям;

— исполнительской
деятельности артистов, звукозаписи,
радиои телевизионным передачам;

— изобретениям
во всех областях человеческой деятельности;

— научным
открытиям;

— промышленным
образцам;

— товарным
знакам, знакам обслуживания, фирменным
наименованиям и коммерческим обозначениям;

— защите
против недобросовестной конкуренции;

— все
другие права, относящиеся к интеллектуальной
деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной
областях

Формы
обмена объектами интеллектуальной
деятельности с юридической точки зрения
обычно разделяют на две группы.

К
первой
группе
могут
быть отнесены объекты, правовая охрана
которых обеспечивается на основе
соответствующих норм внутреннего
законодательства и международных
соглашений. Это охраняемые объекты
промышленной собственности, т.е.
изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, фирменные
наименования, а также научно-технические
сведения, защищаемые нормами авторского
права (инструкции и другие виды технической
документации). Существенными особенностями
прав промышленной собственности,
входящих в первую группу, являются
следующие:

— права
приобретаются в результате получения
от соответствующего государственного
органа специального охранного документа;

— порядок
приобретения, использования, защиты
прав промышленной собственности
регламентируется специальными законами
по охране отдельных объектов;

— данные
права являются территориальными, они
действуют только в пределах границ
государства, где они приобретены;

— большая
часть этих прав носит временный характер,
т.е. действует в течение срока, не
превышающего установленного соответствующим
законом;

— их
обладателям предоставляется монополия
на использование объекта — изобретения,
полезной модели, промышленного образца,
товарного знака, фирменного наименования.

Ко
второй
группе
относят
научно-технические достижения, не
пользующиеся такой правовой охраной,
в частности ноу-хау. Следует подчеркнуть,
что именно отсутствие правовой охраны
в форме охранного документа, т.е. патента,
а не какие-либо различия в техническом
уровне, является основным критерием
отличия ноу-хау от охраняемых объектов
промышленной собственности, в частности
от изобретения.

Ноу-хау
не является объектом исключительного
права и для него характерно следующее:

— отсутствие
государственной регистрации, а
следовательно, документа (патента,
свидетельства), закрепляющего за его
обладателем исключительное право на
объект промышленной собственности;

— отсутствие
предоставляемой патентом юридической
монополии, обеспечивающей его обладателю
исключительную возможность поддерживать
экономическую монополию на объекты
техники и технологии;

— единственный
источник, определяющий содержание
ноу-хау,— это договор между его продавцом
и покупателем;

— отсутствие
специального нормативного акта,
объединяющего все правила, касающиеся
использования ноу-хау, а также сопутствующих
производственных и деловых секретов.

В
последние десятилетия происходят
серьезные изменения в структуре
контрактов на продажу объектов
интеллектуальной деятельности. Все
больше заключается контрактов, содержащих
продажу материальных товаров в дополнение
к основной части — нематериальной. В
результате в практике международного
бизнеса проявляется тенденция,
заключающаяся в том, что формула
«Оборудование + Услуги + Технологические
знания» постепенно заменяются обратной
формулой «Знания + Услуги + Оборудование»,
т.е. оборудование и материалы все чаще
сопутствуют поставкам знаний и услуг.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Интеллектуальная собственность в современном бизнесе — это нематериальные активы. Например, программное обеспечение, товарный знак или технология получение стойкой краски. Нематериальные активы можно внести в уставной капитал и за счет них привлекать инвесторов, увеличивая доходы компании. Согласно исследованиям McKinsey & Company, за последние 25 лет доля инвестиций в нематериальные активы выросла на 29%, а доля материальных активов сократилась на 13%.

В этом материале расскажем, какие виды интеллектуальной собственности существуют, как их охранять и как ими можно распоряжаться.

Значение интеллектуальной собственности в бизнесе

Интеллектуальная собственность стала ключевым элементом международного бизнеса. Всемирная организация интеллектуальной собственности подчеркивает важность работы с этим направлением:

  • Она сохраняет инновационные продукты и услуги внутри компании
  • Увеличивает популярность и ценность ваших продуктов
  • Отделяет компанию от конкурентов и их продуктов
  • В результате грамотного управления вся техническая и деловая информация доступна и собрана в одном месте
  • Снижает вероятность того, что вы украдете чужое: контент, интеллектуальную собственность или тайну. А также случайно потеряете права на свои объекты интеллектуальной деятельности

Объекты интеллектуальной собственности предприятия

Интеллектуальная собственность предприятия состоит из объектов, которые условно можно поделить на три группы:

Еще их можно разделить на две большие группы по способу реализации:

Производительные интеллектуальные активы

Формируют технические преимущества продукта компании на рынке. Сюда относятся объекты, защищаемые патентным правом, а также объекты, защищаемые авторским правом и ноу-хау, которые относятся к производству технологий. Например, программа для ЭВМ, которая связывает пациентов и врачей для получения онлайн-консультации.

Маркетинговые интеллектуальные активы

Формируют внешний вид, позиционирование, репутацию и другие характеристики продукта компании. Это средства индивидуализации, а также объекты, защищаемые авторским правом и ноу-хау, которые нужны для проведения исследований рынка, запуска рекламных кампаний и обеспечения широкой реализации продукта. Это может быть дизайн веб-сайта компании или клиентская база со всеми данными.

Интеллектуальная собственность как ценный актив предприятия: зачем ее защищать

Управление интеллектуальной собственностью на предприятии дает компании конкурентные преимущества. Валерий Багов в учебном пособии «Управление интеллектуальным капиталом» выделяет следующие выгоды:

  • монополия на производство конкретной продукции, которую вы запатентовали
  • новый товар лучше заходит на новый рынок
  • известная торговая марка вызывает доверие потребителей, товары и услуги лучше покупаются
  • существенная новизна плюс известная торговая марка дают возможность продавать товары и услуги по цене выше рыночной
  • снижаются расходы на рекламу

Благодаря охране интеллектуальной собственности становится возможным проводить сделки с ее участием. О них мы говорим в следующей главе.

Основные операции с интеллектуальной собственностью, при которых стоит заранее побеспокоиться о ее защите

Перед запуском любых бизнес-процессов стоит обеспечить правовую защиту существующих объектов интеллектуальной собственности.

Как компании могут распоряжаться объектами интеллектуальной собственности?

  • Использовать объекты интеллектуальной собственности в целях получения выгоды 
  • Продавать объекты интеллектуальной собственности по договору отчуждения прав
  • Передавать объекты интеллектуальной собственности в пользование по договору-лицензии
  • Вносить объекты интеллектуальной собственности в уставной капитал и привлекать инвесторов
  • Использовать объекты интеллектуальной собственности в качестве залога для получения кредита
  • Оформлять франшизы, основанные на интеллектуальной собственности и ее продаже по договорам коммерческой концессии или субконцессии

Операции с нематериальными активами компании могут принести ей заметные доходы или стать основным источником заработка. При отсутствии финансов на проект можно использовать возможности краудлендинговой платформы вроде Co-Fi, которая позволяет привлечь инвесторов в свой проект под залог интеллектуальной собственности. 

Но если не обеспечить охрану приложения, дизайна, секретной технологии напольного покрытия — их украдут или скопируют конкуренты, или инвесторы посчитают вас плагиатором и не дадут вам денег. Также нехорошо о вас подумать могут потенциальные покупатели франшизы. Как этого не допустить?

Защита интеллектуальной собственности компании: все возможные способы

Охрана интеллектуальной собственности предприятия необходима. Способы охраны зависят от объекта и направления интеллектуальной деятельности:

  • авторское право
  • патенты
  • товарные знаки
  • коммерческие тайны

Авторское и смежное право

Авторское право охраняет произведения науки, литературы, искусства, а также программное обеспечение. Смежное — фонограммы, исполнения.

Авторские права возникают у автора по умолчанию и не требует специальной регистрации. Автором может быть только физлицо, а юрлицо может стать правообладателем, завладев исключительным правом на произведение. Для этого необходимо официально оформить взаимоотношения: трудовой договор или договор авторского заказа. В них должны быть зафиксированы права и обязанности сторон, а также размер вознаграждения. Авторское право действует всю жизнь автора плюс 70 лет после его смерти.    

Патент

Патентное право охраняет технические решения: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Его нужно регистрировать в госорганах конкретной страны и оно имеет ограниченный срок действия. Изобретение — 20 лет, полезная модель — 10 лет, промышленный образец — 5 лет. Патент находится в официальном реестре и проверяется перед регистрацией, поэтому владение патента добавляет компании веса в глазах потенциальных партнеров, акционеров или инвесторов.

Товарные знаки

Как товарные знаки охраняются все средства индивидуализации: товарный знак, знак обслуживания, место происхождения товара и так далее. Права возникают с момента госрегистрации и также имеют ограниченный срок действия. Товарный знак и знак обслуживания — 10 лет с правом продления, Фирменное наименование — пока существует юрлицо, а коммерческое обозначение — пока компания его использует. Защита действует в стране, где товарный знак был зарегистрирован. Наличие товарного знака можно проверить в официальном реестре, он отличает производителя, его продукты и услуги, поэтому служит гарантией стабильного качества.  

Коммерческие тайны (ноу-хау) 

Это любая интеллектуальная собственность, которая представляет коммерческую ценность за счет неизвестности третьим лицам. Это может что угодно: клиентская база, цепочка поставок, инструкция по сборке продукта, способ сварки изделия.  Если у вас есть какая-то идея, которую нельзя запатентовать, но хочется защитить — сохраните ее в качестве секрета производства. Ноу-хау не требует регистрации и действует бессрочно, пока тайна не стала известна третьим лицам.

Интервью эксперта: Максим Прокш об интеллектуальной собственности компаний

Недавно на YouTube канале n’RIS.ru вышло интервью с советником председателя правления Фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максимом Прокшем. В интервью Максим Прокш рассказал о нюансах управления IP-активами в современной технологической компании, распространенных ошибках стартапов при оформлении интеллектуальных прав и эффективных способах отстаивания их в суде. А также затронул тему грамотного оформления договоров с сотрудниками для передачи авторских прав предприятию.

Итоги 

Инвесторы все охотнее вкладывают деньги в нематериальные активы компаний. Нематериальные активы — это интеллектуальная собственность.

Она выполняет ключевые функции для бизнеса: увеличивает ценность товаров и услуг, отделяет компанию от конкурентов и их продуктов, и повышает правовую сознательность.

Охранять нематериальные активы нужно, чтобы проводить основные операции с ними: использовать, продавать, передавать в пользование, вносить в уставной капитал для привлечения инвесторов, использовать в качестве залога для получения кредита, оформлять франшизы, основанные на интеллектуальной собственности.

Способ охраны зависит от объекта интеллектуальной собственности, это: 

  • авторское право
  • патенты
  • товарные знаки
  • коммерческие тайны

Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».

Источники права интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность является одной из главных движущих сил развития экономики и современного государства в целом. Появление новых информационных технологий влечет за собой все новые изменения в правовом регулировании этой области, что делает данное направление одним из самых актуальных и востребованных.

В Российской Федерации основными источниками права интеллектуальной собственности являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и международные соглашения.

Например, ст. 44 Конституции РФ гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

П. 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

При этом необходимо отметить, что с 04 июля 2020 года установлено ограничение: решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ (ст. 79 Конституции РФ).

Таким образом, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

К основным международным источникам права в области интеллектуальной собственности относятся:

  • Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967  г.;
  • Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886  г.;
  • Всемирная (Женевская) конвенция об авторских правах 1952  г.;
  • Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Заключены в г. Риме 26.10.1961);
  • Парижская Конвенция по охране промышленной собственности 1883  г.;
  • Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994);
  • Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласованными заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву») (Подписан 20.12.1996);
  • Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891  г.;
  • Договор о законах по товарным знакам 2006  г.;
  • Соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957  г.
  • и т.д.

Центральное место в системе нормативно-правовых актов РФ занимает Гражданский кодекс (а именно IV часть), федеральные законы, остальные нормативно-правовые акты представлены в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства, а также ведомственных нормативно-правовых актов.

Необходимо напомнить, что 23.04.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором обобщена судебная практика в сфере интеллектуальной собственности за последние годы.

Необходимо отметить, что сложившаяся судебная практика, то есть правовые позиции высших судебных органов, также имеет практическое значение, например, представленное постановление разъясняет основные проблемные вопросы применения законодательства об интеллектуальной собственности.

Понятие интеллектуальной собственности

Теперь мы рассмотрим понятие интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.

Ее можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.

Необходимо обратить внимание, что автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве).

А правообладателем может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.

Виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности  и средств индивидуализации

В настоящее время в ст. 1225 ГК РФ закреплен перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ).

К ним относятся:

  1. произведения науки, литературы и искусства;
  2. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  3. базы данных;
  4. исполнения;
  5. фонограммы;
  6. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  7. изобретения;
  8. полезные модели;
  9. промышленные образцы;
  10. селекционные достижения;
  11. топологии интегральных микросхем;
  12. секреты производства (ноу-хау);
  13. фирменные наименования;
  14. товарные знаки и знаки обслуживания;

14.1 географические указания;

  1. наименования мест происхождения товаров;
  2. коммерческие обозначения.

Объекты интеллектуальной собственности принято классифицировать на (см. рис.):

Объекты интеллектуальной собственности

  • Авторское право — регулирует отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, произведений в области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование произведения в объективной форме: письменной, в виде звуко- или видеозаписи, изображения или в любой другой форме;

  • Права, смежные с авторскими, — это права, предоставляемые для охраны интересов исполнителей, производителей фонограмм, изготовителей баз данных, организаций вещания и публикаторов;

  • Патентное право — это совокупность правовых норм, которые регулируют правоотношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, то есть результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в сфере дизайна;

  • Средства индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, географические указания) — предназначены как для индивидуализации участников гражданского оборота, так и для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП, либо индивидуализации оказываемых услуг или выполняемых работ;

  • Нетрадиционные объекты ИС — секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

К ноу-хау можно отнести сведения любого характера (производственные, экономические, организационные и т.д.), практический опыт, включая методы, способы и навыки, необходимые для проектирования, расчетов, строительства и производства каких-либо изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих работ, составы и рецепты материалов и т.д.

Под селекционным достижением подразумевается результат творческой деятельности в области создания биологически новых объектов с определенными свойствами (новый сорт растений, порода животных).

Топология интегральной микросхемы по своей сути — это микроэлектронное изделие, предназначенное для выполнения функций электронной схемы.

Исключительное право является имущественным правом, которое носит абсолютный характер и по своей сути очень схоже с правом собственности, а это означает, что такое право должно принадлежать конкретным субъектам.

ГК РФ содержит понятие «правообладатель», под которым понимается «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или заданию правообладателя (например, выпуск типографией экземпляров произведений по заданию издательства, производство товаров с нанесением товарного знака по договору с правообладателем) охватывается исключительным правом правообладателя и не требует заключения лицензионного договора (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Способы распоряжения исключительным правом

Возникает вопрос: как грамотно распорядиться исключительными правами и какие договорные конструкции предусмотрены законодательством?

Законом предусмотрены различные способы распоряжения исключительным правом.

Основными способами распоряжения исключительным правом являются:

  • передача исключительного права другому лицу по договору об отчуждении исключительного права;
  • лицензионный договор, по которому предоставление другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности происходит в установленных договором пределах.

Договор об отчуждении исключительного права

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность.

У любого договора есть существенные условия, отсутствие которых приводит к незаключенности такого договора. Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права являются:

  • предмет договора, который определяется путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство. Это может быть патент, свидетельство;

  • условие о размере вознаграждения или порядке его определения, если договор возмездный. Выплата вознаграждения может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При заключении договоров возникает вопрос: необходима ли регистрация перехода прав и в каких случаях?

Государственной регистрации подлежит переход исключительного права по договору в случае, если регистрации подлежит соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Несоблюдение требования о госрегистрации не влечет недействительности самого договора. Но, если такое требование не соблюдено, переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Закон связывает переход исключительного права с госрегистрацией, а именно: если переход исключительного права по договору подлежит госрегистрации, то исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент госрегистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). 

Государственной регистрации подлежит переход исключительного права на следующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации:

  • изобретения, полезные модели, промышленные образцы (п. 2 ст. 1369 ГК РФ);
  • товарные знаки и знаки обслуживания (п. 2 ст. 1490 ГК РФ);
  • селекционные достижения (ст. 1414 ГК РФ);
  • программы для ЭВМ и базы данных (если программа или база данных была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 4 ст. 1259, ст. 1262 ГК РФ);
  • топологии интегральных микросхем (если топология была зарегистрирована по желанию правообладателя) (п. 1 ст. 1452, п. 2 ст. 1460 ГК РФ).

Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ:

  • Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора»;

  • Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без договора».

Не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474, п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Право использования коммерческого обозначения может быть предоставлено правообладателем другому лицу только на основании договора аренды предприятия или договора коммерческой концессии (п. 5 ст. 1539 ГК РФ).

Кроме того, установлены ограничения в отношении возможности заключить договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, в том числе включающий в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, и на коммерческое обозначение (п.п. 2, 3 ст. 1488, п. 4 ст. 1539 ГК РФ).

Лицензионный договор

Второй вид договоров, который позволяет распорядиться исключительным правом, — лицензионный договор.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) возможность использования объектов интеллектуальной собственности только в пределах, которые предусмотрены договором.

В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионные договоры могут быть двух видов: исключительная лицензия и простая (неисключительная) лицензия.

Лицензионным договором может быть определено, что лицензиар может заключать аналогичные договоры и с другими лицами (простая (неисключительная) лицензия). Но может иметь место исключительная лицензия, в таком случае лицензиар такого права не имеет.

Исключительную и неисключительную лицензии можно совместить, даже в одном договоре в отношении разных способов использования или разных товаров/услуг. В случае если лицензии распространяются на разные способы использования объекта, то возможно прописать в договоре оба варианта использования — как простой, так и исключительный.

По общему правилу лицензионный договор заключается в письменной форме (исключением является договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании — он может быть заключен в устной форме согласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет ничтожность договора.

При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу по сублицензионному договору.

Согласие на заключение сублицензионного договора может быть выражено в тексте самого лицензионного договора, а также в отдельном документе.

При этом лицензиар вправе разрешить заключать сублицензионные договоры только в отношении отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

Лицензиар может отозвать согласие на заключение сублицензионного договора, но сделать это нужно до момента заключения такого договора с возмещением убытков, вызванных таким отзывом.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

  • предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

  • способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);

  • условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора).

В случае заключения лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака в тексте договора должен содержаться перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования такого товарного знака.

В лицензионном договоре выплата лицензиару вознаграждения может быть предусмотрена несколькими способами, но чаще всего это:

  • разовый фиксированный платеж;
  • периодические платежи;
  • процентные отчисления от дохода;
  • комбинированные способы, например, первоначальная выплата фиксированного размера, а затем отчисления в виде процентов с дохода.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы, соответственно, избирается сторонами в зависимости от конкретной ситуации.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, иначе лицензиат вправе использовать их на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекратится, то договор также будет прекращен.

Поэтому договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если в лицензионном договоре не определен срок его действия, то он считается заключенным на 5 лет.

Если срок действия исключительного права продлевается после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права. Также стороны договора могут предусмотреть автоматическую пролонгацию.

Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора не могут ограничивать право гражданина на создание других результатов интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам. Подобные условия в договоре будут ничтожны.

Отдельно следует рассмотреть категорию «открытых лицензий». Открытая лицензия — это лицензионный договор, который заключается в упрощенном порядке. По данному договору автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы и искусства на условиях договора присоединения (его условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом).

Все условия такой открытой лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед тем, как использовать произведение.

Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное. Открытые лицензии дают авторам доступ к широкой аудитории во всем мире, ведь сам автор при жизни не может передать свое произведение в общественное достояние, при этом сохранив авторские неимущественные права.

Как правило, такие открытые лицензии представляют собой электронный текстовый файл, в котором изложены все условия использования. Видов открытых лицензий очень много, приведем лишь несколько примеров.

Например, открытая лицензия CC Attribution (сокращённо CC BY) из группы лицензий Creative Commons.

Лицензия «С указанием авторства». Принцип лицензии — «делайте с моим произведением всё что угодно, только указывайте моё авторство».

Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, исправлять и развивать произведение, даже в коммерческих целях, при условии указания автора произведения. Это наиболее свободная лицензия с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи.

Существует также еще один тип лицензий — General Public License (GPL), чаще всего имеет отношение к программному обеспечению.

Иногда «открытая» лицензия ассоциируется с бесплатными программами, но это не так. Если употребляется слово «Free» в GPL-лицензиях, то в данном случае речь идет не о цене (т.е. бесплатный или свободный), а о свободе ее использования. Сама же программа может распространяться в том числе платно.

Пример из судебной практики

Истец — ИП Кожин обратился в суд за компенсацией за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, так как являлся владельцем исключительных прав на картину «Иван Купала. Гадание на венках». Ответчиком явилось ООО «Тура», которое незаконно разместило на своем сайте указанное произведение.

ООО «Тура» скопировало изображение из Википедии, там картина была размещена на условиях лицензии CC BY-SA, одно из требований которой — указание автора произведения. А ООО «Тура» при размещении картины на сайте не написало имя автора (художника Кожина). Поэтому суд признал, что отсутствие указания на автора произведения и ссылки на соответствующую лицензию является несоблюдением обязательных условий лицензии, а значит имеет место внедоговорное использование произведения без согласия правообладателя, и взыскал компенсацию.

Договор авторского заказа

Возможность распоряжения исключительным правом может оформляться и по договору авторского заказа.

Договор авторского заказа, по которому автор создает произведение для заказчика, может предусматривать отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах.

В зависимости от условий и объема переданных прав к такому договору соответственно применяются правила либо договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного договора.

Мы можем сделать выводы, что заключение договора авторского заказа не означает автоматического решения вопроса о дальнейшем использовании этого произведения, передача прав осуществляется путем включения в договор соответствующих условий.

В договоре авторского заказа должны быть определены основные признаки (критерии, характеристики) создаваемого произведения. Чем подробнее в тексте договора будет определено произведение, тем меньше вероятности возникновения споров между сторонами по поводу выполненного объема обязанностей.

Существенным условием договора авторского заказа является срок его исполнения, при отсутствии такого условия договор считается незаключенным (п. 1 ст. 1289 ГК РФ).

Автор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора и в случае нарушений своих обязательств обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного заказчику.

8.1. Объекты и свойства интеллектуальной собственности

В любой продукции заложены результаты интеллектуальной деятельности конкретных работников. Это оригинальные технические, технологические, коммерческие и организационные решения, в результате реализации которых у продукции появляются новые, пользующиеся спросом потребительские свойства. К их числу относятся сведения о конструктивных свойствах выпускаемой продукции, о технологических приемах ее создания и реализации, сведения о поставщиках и покупателях, а также разнообразная информация о ведении бизнеса, приносящего, в конечном счете, доходы. Такая информация представляет собой интеллектуальную собственность (ИС), которая, так же как и материальные ресурсы, может быть объектом купли-продажи и учитываться в стоимости продукции.

Главное потребительное свойство интеллектуальной собственности — это способность приносить дополнительную прибыль благодаря новым знаниям о том, как более эффективно удовлетворить запросы потребителя. Только новые технические и организационные решения позволяют выпустить качественно новый конкурентоспособный продукт.

Перечень и содержание потребительских качеств каждого объекта ИС достаточно индивидуальны и рассматриваются всегда неотрывно от перспективы его использования по основным группам признаков выпускаемой с ее (ИС) использованием продукции. Конкретную рыночную ценность объекта ИС определяют следующие основные факторы:

  • обремененность имеющихся прав ИС правами других граждан или юридических лиц;
  • трудозатраты, необходимые для создания нового объекта с лучшими техническими характеристиками;
  • реальность ее коммерческого использования для получения дополнительной прибыли;
  • ожидаемый объем использования ИС и соответствующей прибыли.

Интеллектуальная собственность (ИС) — собирательное понятие, означающее совокупность исключительных прав на результаты творческой деятельности человека в любой области (производственной, научной, литературной, художественной и пр.), а также права на средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполненные работы или услуги.

Понятие «интеллектуальная собственность» введено в 1967 г. в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), участником которой является РФ. Во второй статье Конвенции говорится, что интеллектуальная собственность включает права на защиту против недобросовестной конкуренции, а также другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Это следующие продукты интеллектуальной деятельности:

  • литературные, художественные и научные произведения;
  • исполнительская деятельность артистов, звукозапись, радио- и телевизионные передачи;
  • изобретения во всех областях человеческой деятельности;
  • научные открытия;
  • промышленные образцы;
  • товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения.

В российском законодательстве пока отсутствует развернутое определение объектов интеллектуальной собственности. В соответствии со ст. 138 ГК РФ интеллектуальная собственность — это исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица и продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.).

Материально-вещественную основу интеллектуальной собственности составляет интеллектуальный продукт, являющийся результатом творческих усилий его создателей — отдельной личности или коллектива. Интеллектуальный продукт может иметь различные формы: научные открытия и изобретения, результаты технологических и проектных работ, образцы новой продукции, новой техники и материалов, новая технология, научно-производственные, консалтинговые, экономико-финансовые, управленческие, маркетинговые услуги, а также различные виды литературно-художественного творчества и т.д.

Объектом интеллектуальной собственности (ОИС) являются документально подтвержденные права на интеллектуальную деятельность.

Понятие интеллектуальной собственности охватывает два типа объектов — промышленной собственности и авторского права. Объекты промышленной собственности — это изобретения, промышленные образцы, полезные модели, ноу-хау; товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование мест происхождения товара. Объекты авторского права — это результаты научного творчества (программы для ЭВМ, базы данных и т.п.); результаты литературного творчества (литературные произведения, учебные произведения, сценарии и т.п.); результаты художественного творчества (музыка, кино, видео, картины и т.п.); web-страницы.

Одни из них находят применение в духовной сфере (литературные, художественные, музыкальные произведения) и относятся к объектам авторского права (копирайта), охраняются законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Другие объекты находят применение в производственной, промышленной сфере (изобретения, промышленные образцы, товарные знаки), относятся к объектам промышленной собственности и охраняются патентным правом.

Права на такие объекты, как исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи, обычно называются смежными правами, т.е. правами, смежными с копирайтом.

Научные открытия — установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира. Научные открытия не относятся ни к объектам авторского права, ни к объектам промышленной собственности. Существует точка зрения, что научные открытия не должны упоминаться среди видов интеллектуальной собственности, поскольку ни одно национальное законодательство и ни один международный договор не дают какого-либо права на собственность применительно к научным открытиям. Тем не менее научное сообщество обычно присваивает открытиям имена их первооткрывателей (Циклы Кондратьева, Оптимум Парето, Закон Архимеда, Периодическая система элементов Менделеева и т.д.).

К особым объектам относятся селекционные достижения и топологии интегральных микросхем.

Отличительной особенностью объектов интеллектуальной собственности является их нематериальный характер, что определяет ее принципиальное отличие от собственности на материальные объекты. Соответственно различается содержание прав вещной и интеллектуальной собственности. Содержание интеллектуальной собственности как права включает в себя права автора и исключительное (имущественное) право.

К правам автора на объекты интеллектуальной собственности относятся следующие:

  • право авторства — право любого гражданина быть названным автором произведения науки, литературы, искусства, изобретения и т.д., при условии, что это произведение создано его личным творческим трудом;
  • право на имя, которое реализуется в виде права автора на присвоение его имени тому произведению, которое он создал (автомат Калашникова; случается, что имена изобретателей превращались со временем в наименование способа или предмета: мартен, рентген);
  • право на опубликование — право автора обнародовать свое произведение или сохранить его в тайне;
  • право на неприкосновенность произведения заключается в том, что никто не имеет права изменять, искажать авторский вариант произведения с сохранением имени автора, поскольку это может нанести ущерб его репутации (следует отличать от плагиата).

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности связано с понятием использования, под которым следует понимать воспроизведение объектов интеллектуальной собственности в виде материальных объектов. В этом смысле исключительное право — это прежде всего право владельца использовать объект интеллектуальной собственности, а также разрешать (запрещать) это делать другому лицу. С исключительным правом связаны все вопросы коммерческого использования результатов интеллектуального труда.

В отличие от прав автора исключительное право является отчуждаемым и его владельцем может быть любое физическое или юридическое лицо, которому по закону или по договору это право будет предоставлено.

Рассмотрим более подробно объекты интеллектуальной собственности.

Изобретение. Понятие «изобретение» рассматривается с технической и правовой точек зрения.

Как техническое понятие, изобретение — это новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой отрасли народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект.

Как объект права понятие «изобретение» призвано возможно точнее отразить границы, в которых на данный момент времени экономически целесообразна юридическая защита новых научно-технических знаний. Изобретению предоставляется правовая охрана на основе патента, если оно считается новым, т.е. не известно из уровня техники и для специалистов явным образом не следует из этого уровня (так называемый изобретательский уровень). Виды изобретений представлены в табл. 8.1.

Таблица
8.1.
Виды изобретений

Вид Характеристика
Устройство Система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. К устройствам относятся машины, приборы, аппараты, оборудование, инструмент, тара, транспортные средства, крепежные изделия, строительные конструкции, здания, сооружения и т.д.
Способ Изобретение, заключающееся в создании новых или совершенствовании известных операций или приемов, нового порядка чередования известных операций или приемов, новых температурных или других режимов, в использовании нового для данного способа материалов, приспособлений и инструментов, характеризуется технологическими признаками
Вещество Новое, обладающее существенными отличиями искусственно создаваемое материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов. К веществам относятся сплавы, пластмассы, керамика, краски, смазочные материалы, растворы, эмульсии, пасты и т.п.
Штаммы микроорганизмов Наследственно однородные культуры профилактических бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов, продуцирующие полезные свойства или обладающие иными полезными свойствами. Штаммы применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т.д. Объектом этого вида изобретения является колония живых микроорганизмов

Применение известных ранее устройств, способов, веществ и штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство предлагается с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду автором или другим специалистом. Сущность изобретения на применение заключается в установлении новых свойств уже известных объектов и определении новых областей их использования.

Изобретения, как правило, охраняются патентами, называемыми патентами на изобретение. Слово «патент» обозначает название документа (патент или патентная грамота); защиту, предоставляемую патентом.

Патент — выдаваемое компетентным государственным органом свидетельство (охранная грамота), удостоверяющее признание технического решения или селекционного достижения изобретением, приоритет (первенство) изобретения, авторство (не во всех странах) и исключительное (монопольное) право патентообладателя на изобретение в пределах территории государства, выдавшего патент, в течение срока, установленного законодательством данного государства.

Не все идеи изобретателей патентоспособны. В соответствии с Патентным законом России от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (в ред. от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ) изобретение должно соответствовать критериям патентоспособности, т.е. новшество должно иметь следующие качества:

  • быть новым, т.е. неизвестным из уровня техники;
  • быть неочевидным, т.е. содержать определенный уровень изобретательского творчества;
  • применимым в производстве.

Не во всех странах одинаково подходят к оценке новизны при экспертизе предполагаемых изобретений. В результате принятия двух европейских патентных конвенций наиболее строгий критерий новизны — абсолютная мировая новизна (при экспертизе изобретений на новизну принимается во внимание известность аналогичного решения в любой стране мира) — применяется практически во всех странах, в том числе и в странах с локальной новизной.

Защита изобретения ограничена во времени, и в большинстве стран срок ее составляет около 20 лет. Права и механизм защиты отражены в патентном праве страны, выдавшей патент на изобретение.

В России до 1992 г. изобретения охранялись авторскими свидетельствами на изобретение.

Авторское свидетельство — это документ, выдаваемый государственным органом на имя автора или каждого из соавторов изобретения и удостоверяющий признание предложения изобретением, приоритет изобретения, авторство на изобретение, исключительное право государства на изобретение.

Единого подхода к патентованию изобретений и процедуре выдачи патентов в различных странах не существует (табл. 8.2).

Таблица
8.2.
Системы патентования изобретений

Система патентования Сущность Страны, где используется система
Проверочная Заявка на изобретение подвергается экспертизе не только по форме, но и по существу, т.е. на новизну и наличие других условий патентоспособности технического решения. Преимущества: охранный документ пользуется доверием в деловых кругах, незначительное количество судебных споров. Недостатки: значительные затраты на проведение экспертизы по существу и длительность рассмотрения заявки США, Щвейцария (в отношении изобретений в области производства часов и текстильных изделий)
Явочная (патентная) Проверяется: 1) соответствует ли заявка установленным формальным требованиям; 2) не относится ли объект к числу исключенных из сферы действия патентного права; 3) соблюдены ли требования закона в отношении единства изобретения. Таким образом, главные критерии патентоспособности (новизна и изобретательское творчество) не исследуются ведомством. Преимущества: затраты на проведение экспертизы незначительны, оперативность информации о новых решениях. Недостатки: возрастает угроза роста судебных исков, часть охранных документов не имеет большой ценности Бельгия, Италия, Испания, Греция, Швейцария, ряд стран Африки, Южной Америки, Азии
Отложенная (отсроченная) Отменяется обязательная экспертиза по существу поступающих заявок. Патентное ведомство осуществляет данную экспертизу только по просьбе заявителя. Если такового ходатайства не поступает в течение определенного срока, заявка считается отозванной. Заявка подлежит обязательной публикации. По выставленной заявке каждый вправе подать возражение. С момента публикации заявки изобретатель получает временную охрану. Данная система сочетает в себе черты явочной и проверочной систем ФРГ, Япония, Нидерланды, Франция, Россия, Корея, Китай, Австралия и др.

В России до 1992 г. применялась проверочная система выдачи охранных документов. Патентный закон РФ впервые ввел в российское патентное право систему отсроченной экспертизы, которая существует во многих странах. Процедура выдачи патентов включает следующие наиболее общие этапы:

  1. подача соискателем патента заявки в Патентное ведомство. За подачу заявки на выдачу патента РФ на изобретение взимается пошлина в размере двух минимальных размеров оплаты труда;
  2. проведение предварительной (или формальной) экспертизы заявки;
  3. публикация сведений о заявке на патент (по истечении 18 месяцев с даты поступления заявки);
  4. проведение экспертизы по существу (проверка на соответствие критериям патентоспособности изобретения), которая осуществляется только по ходатайству заявителя или третьих лиц. Если на момент завершения формальной экспертизы указанное ходатайство не поступает, заявка переводится в «режим ожидания», который может продолжаться до трех лет. За проведение экспертизы заявки по существу в отношении одного изобретения взимается пошлина в размере трех минимальных размеров оплаты труда;
  5. выдача патента: Патентное ведомство публикует в своих официальных бюллетенях («Изобретения») сведения о выданных патентах. За поддержание патента в силе, начиная с третьего года (считая с даты поступления заявки на изобретение), взимаются годовые пошлины в размере от одного минимального размера оплаты труда за третий год с повышением оплаты за последующие годы.

Международная классификация изобретений. Для обработки патентных заявок и поддержания поисковых массивов, содержащих опубликованные патентные документы, в патентных ведомствах различных стран были разработаны национальные системы патентной классификации. Но для проведения экспертизы, исходя из мирового уровня развития техники, приходилось анализировать патентную информацию других стран, причем эти документы имели другие обозначения, принятые в классификации соответствующего государства. Составление таблиц соответствия между различными системами было невозможным из-за большого количества вариантов, что и привело к созданию международной классификации изобретений (МКИ).

МКИ периодически пересматривается в целях совершенствования системы с учетом развития техники. Седьмая редакция вступила в силу с 1 января 2000 г. Согласно МКИ, область технологии подразделяется на восемь разделов:

Раздел А — Удовлетворение жизненных потребностей человека.
Раздел В — Различные технологические процессы.
Раздел С — Химия; металлургия.
Раздел D — Текстиль; бумага.
Раздел Е — Строительство; горное дело.
Раздел F — Механика; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные работы.
Раздел G — Физика.
Раздел Н — Электричество.

Выделяется также 118 классов (например, Е21 — горное дело), 617 подклассов и свыше 55 тыс. групп. Структура классификации отражает сочетание двух основных принципов: тождественности функций и предметно-тематического. Например, раздел В отражает функциональный принцип, D, Е — предметно-тематический.

Ноу-хау. Впервые термин «ноу-хау» был использован в практике заключения договоров в США и Англии и обозначал информацию, необходимую для осуществления изобретения, но специально опущенную заявителем в патентном описании.

Первоначально этот термин имел смысл: «знать, как применить патент«. Его появление обусловлено тем, что с самого начала становления патентных систем и до настоящего времени изобретатели стремятся в материалах заявки на изобретение и в патентном описании не раскрывать ноу-хау, без знания которого невозможно реализовать изобретение промышленным путем. Несмотря на то что в абсолютном большинстве стран (США, Россия, Великобритания, Австрия, Бельгия, Греция и многие другие) законами устанавливается, что изобретение в патентном описании должно быть описано настолько полно и подробно, чтобы оно могло быть реализовано промышленным путем специалистами в данной области техники, практически это сделать невозможно. Это делает ноу-хау на практике исключительно ценным объектом для воспроизводства новейшей техники и технологии.

Таким образом, ноу-хау — незащищенные охранными документами (например, патентами) и не опубликованные полностью или частично знания или опыт научно-технического, производственного, управленческого, коммерческого, финансового или иного характера, которые применимы в научных исследованиях, разработках, изготовлении, реализации и эксплуатации конкурентоспособной продукции.

Виды ноу-хау обусловлены следующими знаниями:

  • научно-техническими: конструкторские решения, технологические, производственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и т. д.;
  • управленческими: эффективные структуры и методы управления, простые и надежные структурные связи, четкое распределение обязанностей и т.д.;
  • коммерческими в области реализации продукции: данные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авторитетных фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах реализации, о наиболее целесообразных формах сбыта продукции, организации ее рекламы и т.д.;
  • финансовыми: сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, ценных бумаг, капиталовложений и т.д. с учетом изменения курсов валют, особенностей национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведений о банковских объединениях, формах кредитования и т.д.

Важным признаком ноу-хау является конфиденциальный характер тех знаний и опыта, на приобретение которых могли быть затрачены значительные усилия и время и которые, как правило, имеют важное значение в конкурентной борьбе. Значительная часть информации, требующейся сегодня для освоения производства новых сложных видов продукции, относится к ноу-хау. Поскольку во многих случаях ноу-хау передается вместе с изобретениями, имеющими патентную защиту, наиболее распространена передача ноу-хау по лицензионному соглашению, при этом покупателю не передается исключительное право на объект ноу-хау.

Полезные модели. В Патентном законе РФ полезная модель определена как конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей, т.е. полезная модель представляет собой новое решение технической задачи, относящееся к устройству. Объект, защищаемый в качестве полезной модели, должен иметь явно выраженные пространственные формы (компоновку).

Перечень полезных моделей достаточно разнообразен, в качестве этих объектов в России защищаются станки, обувь, устройство для сушки, загрузочные устройства, технологическая линия для производства блоков из пенобетона, печатные устройства, бассейн, бортовой автомобильный компьютер, вездеходное транспортное средство, светофор, платежная карта и др.

Критерии патентоспособности полезных моделей в основном такие же, как и у изобретений, но требуемый уровень технического прогресса ниже, поэтому критериями патентоспособности полезных моделей являются новизна и промышленная применимость.

Срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями гораздо короче. Так, в России он составляет пять лет, может быть продлен, но не более чем на три года (именно поэтому иностранные заявители остерегаются краткосрочных вложений и их число крайне незначительно).

Данный объект промышленной собственности обеспечивает для среднего и мелкого предпринимательства, отдельного изобретателя механизм быстрой и дешевой защиты их конструктивных разработок.

Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленные образцы относятся к сфере дизайна, но в то же время служат в качестве моделей в промышленном или кустарном производстве. Промышленный образец представляет собой решение эстетической или декоративной стороны и (или) эргономических особенностей внешнего вида изделия. Декоративная сторона выражается в форме, структуре, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, и она должна воздействовать на зрительное восприятие.

В мировой практике различают в основном две разновидности промышленных образцов:

  1. общеполезные (полезные) образцы, которые наряду с удовлетворением художественных, эстетических требований являются решением технической задачи (например, кузов автомобиля);
  2. промышленные рисунки и модели, которые прежде всего охраняют эстетическую сущность рисунков изделий (например, этикетки на спичечные коробки, расцветки тканей и т.д.).

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки), комбинированными (табл. 8.3).

Таблица
8.3.
Виды промышленных образцов

Вид Характеристика Пример
Объемные Композиция, в основе которой лежит развитая трехмерная объемно-пространственная структура Внешний вид кресла, автомобиля, телефонного аппарата
Плоскостные Двухмерное линейно-цветографическое соотношение элементов (конфигуриция, орнамент, сочетание цветов) Внешний вид ковра, косынки, галстука, ткани
Комбинированные Признаки, присущие объемным и плоскостным промышленным образцам Внешний вид посуды, на которой выполнен рисунок, обуви, строительной отделочной плитки

Наряду с эстетическими свойствами важными критериями промышленного образца являются его новизна (США, Япония и др.), оригинальность внешнего вида изделия (Франция) или сочетание этих условий (Англия, ФРГ).

Патентное законодательство России предусматривает проведение экспертизы заявляемых промышленных образцов на соответствие критериям патентоспособности, таким как новизна, оригинальность, промышленная применимость.

В России срок охраны промышленных образцов составляет десять лет и может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Промышленные образцы располагаются на границе патентного и авторского права. Образец должен быть воспроизводимым промышленными средствами, поэтому он и называется промышленным. Если этот момент отсутствует, изделие подпадает, скорее, под категорию произведений искусства, защита которых обеспечивается законодательством об авторском праве.

Авторское право, получаемое явочным порядком, защищает объект только от копирования и эффективно обеспечивает охрану образцов, являющихся прежде всего произведениями дизайна (например, высококлассная модная одежда), так как какие-либо незначительные изменения резко ухудшают эстетическую привлекательность образца. Патентное право эффективно для объектов, имеющих длительный жизненный цикл и совмещающих оригинальный дизайн с научно-техническими решениями. Патент защищает владельца как от полного копирования промышленного образца, так и от имитации, т.е. попыток внести небольшие изменения, сохранив сущность (например, использование при производстве одежды более дешевой фурнитуры и тканей).

Товарные знаки и знаки обслуживания. В структуре нематериальных активов, которые составляют 40-60% имущества предприятий, практически 80% занимает товарный знак. Товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изм. и доп. от 11 декабря 2002) устанавливает следующие определенные требования к товарному знаку:

  • товарный знак должен состоять из обозначений, обладающих различительной способностью;
  • не может представлять собой герб, флаг и эмблемы, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, официальные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;
  • не должен состоять из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами;
  • не может представлять собой обозначение, указывающее на вид, качество, свойства, назначение, ценность товара, а также на место и время его производства или сбыта;
  • ни в целом, ни в своих элементах обозначение не должно вводить в заблуждение потребителя, не может противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В зависимости от классификационного признака товарные знаки могут разделяться:

  • по форме своего выражения (словесные, изобразительные, объемные, комбинированные, звуковые, световые и др.);
  • по количеству владельцев прав на товарный знак (индивидуальные и коллективные);
  • по степени известности (обычные и общеизвестные).

Брендинг — наука и искусство создания и продвижения товарных знаков с целью формирования долгосрочного предпочтения их.

Формой правовой охраны является свидетельство на товарный знак. Срок действия свидетельства обычно составляет десять лет с возможностью продления на десять лет неограниченное число раз.

Фирменное наименование (Trade name) — это обозначение юридического лица, являющегося хозяйственной организацией, которое позволяет индивидуализировать конкретное предприятие в гражданском обороте. Фирменные наименования (коммерческие наименования) служат для распознавания предприятий и выделения их среди других.

Охрана фирменных наименований предусмотрена большинством национальных законодательств. Главная причина введения защиты фирменных наименований от незаконного использования состоит в том, что поскольку они служат для распознавания определенного предприятия, в случае использования одинаковых или трудно различимых фирменных наименований потребители могут быть введены в заблуждение, полагая, что их владельцы фактически представляют одно и то же предприятие. Такая дезориентация не только наносит ущерб потребителям, но также дает возможность фирме навлечь на себя часть объема продаж владельца ранее зарегистрированного фирменного наименования благодаря репутации этого наименования и тем самым извлечь прибыль недобросовестным способом.

Наименование места происхождения товара. Наименование места происхождения товара есть название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами или же теми и другими одновременно.

Правовая охрана наименования места происхождения товара в России введена в 1992 г. — впервые за всю историю страны. Охрана наименований мест происхождения товаров имеет своей целью поддержание и стимулирование определенных производств и промыслов, которые обеспечивают изготовление и поставку на рынок продуктов, обладающих уникальными качествами.

В законодательстве есть понятия, которые необходимо различать:

  • наименование места происхождения товара;
  • указание происхождения товара.

В первом случае речь идет о названии района или местности, чьи уникальные особенности (природные или этнографические) предоставляют возможность производить определенный товар единственного в своем роде качества. Примером могут служить «Ессентуки», палехские шкатулки, и т.п. Эти слова и словосочетания приобрели символический смысл естественным путем: так, всемирно известные оренбургские пуховые платки обязаны своей популярностью не только традициям и мастерству людей, проживающих в Оренбургской губернии, но также качеству местной глины и качеству пуха коз местных пород.

Указание происхождения товара представляет собой какое-либо наименование, выражение или знак, показывающее, что продукт или услуга произведены в той или иной стране, регионе («Сделано в …»). В этом случае связь между географической локализацией и особыми свойствами изделий неявная или вообще отсутствует, например «Бразильский кофе» (его качество, несмотря на прочную репутацию, значительно варьируется у различных изготовителей). Но указание происхождения товара в ряде случаев обязательно в практике международной торговли некоторыми видами товаров.

Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Федеральный институт промышленной собственности. Срок его действия может быть продлен.

Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Интегральная микросхема — это:

  • микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функции электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие;
  • функциональный узел электронной аппаратуры, все микроминиатюрные компоненты и соединительные проводники которого изготовлены в объеме или на поверхности общей подложки с применением групповых операций в едином технологическом цикле и герметизированы в одном корпусе как единое целое;
  • электронная схема, расположенная на пластинке полупроводникового материала, обычно кремния.

Топология интегральной микросхемы — это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию, которая создана в результате творческой деятельности автора. Топология признается оригинальной до тех пор, пока не доказано обратное. Правовая охрана не распространяется на идеи, способы, системы, технологию или закодированную информацию, которые могут быть воплощены в топологии.

Автор топологии или иной правообладатель может по своему желанию зарегистрировать ее в Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем. При положительном результате проверки документов заявки Агентство вносит топологию в реестр топологий интегральных микросхем, выдает автору соответствующее свидетельство и публикует сведения о зарегистрированной топологии в официальном бюллетене Агентства.

Для оповещения о своих правах автор топологии имеет право указать на охраняемой топологии, а также на изделиях, включающих такую топологию, уведомление в виде выделенной прописной буквы «Т».

Исключительное право на использование топологии интегральных микросхем действует в течение десяти лет.

Пресечение недобросовестной конкуренции. Одним из элементов промышленной собственности является право на пресечение недобросовестной конкуренции, т.е. таких актов конкуренции, которые противоречат честной промышленной или торговой практике. Парижская конвенция определяет как недобросовестную конкуренцию следующие ее три вида:

  1. все действия, ведущие к тому, что потребитель может принять предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность данной фирмы за предприятие, товары и т.д. конкурента;
  2. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, дискредитирующие предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятельность конкурента;
  3. использование в ходе коммерческой деятельности указаний или обозначений, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно природы, способа изготовления, характеристик, свойств, пригодности для определенных целей или количества товаров.

Наиболее распространенным вариантом недобросовестной конкуренции является случай, когда предприниматель стремится добиться успеха в бизнесе, опираясь не на свои достижения в повышении качества продукции, услуги и в понижении их цены, а неправомерно используя результаты труда других или воздействуя на потребителя путем использования фальшивых обозначений или вводящими в заблуждение заявлениями.

В комментарии ВОИС к Типовому закону по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам недобросовестной конкуренции для развивающихся стран еще 12 видов деятельности определяются как недобросовестная конкуренция:

  1. подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их в качестве клиентов и сохранить на будущее их признательность;
  2. выяснение производственных или коммерческих тайн конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих;
  3. неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента;
  4. побуждение служащих конкурента к нарушению или разрыву их контрактов с нанимателем;
  5. бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия или недопущения конкуренции;
  6. угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если это делается недобросовестно и с целью противодействия конкуренции в сфере торговли;
  7. демпинг, т.е. продажа своих товаров ниже стоимости с намерением противодействовать конкуренции или подавить ее;
  8. создание впечатления, что потребителю предоставляется возможность покупки на необычайно выгодных условиях, когда на самом деле этого нет;
  9. намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой деятельности конкурента;
  10. поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами;
  11. выпуск рекламы, в которой приводится сравнение с товарами или услугами конкурентов;
  12. нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения к конкуренции, когда такое нарушение позволяет добиться неоправданных преимуществ перед конкурентами.

Проблема пресечения недобросовестной конкуренции многопланова, появляются ее новые формы и требуются согласованные действия многих стран, чтобы противостоять ее росту и распространению.

Объекты авторского и смежного права. Авторское право, или право на воспроизведение, — это эксклюзивное право воспроизводить или передавать другим право на воспроизведение художественных, театральных, литературных или музыкальных произведений. Смежное право регулирует отношения, связанные с созданием и использованием фонограмм исполнений, постановок, передач, организаций эфирного или кабельного вещания.

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме (табл. 8.4) произведения науки, литературы и искусства, которые являются результатом творческой деятельности. При этом не имеет значения ни достоинство произведения, ни способ его выражения.

Таблица
8.4.
Объективные формы представления произведений

Форма Вид представления произведений
Письменная Рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.
Устная Публичное произнесение, публичное исполнение и т.д.
Звуко- или видеозапись Механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.д.
Изображения Рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео или фотокадр и т.д.
Объемно-пространственная Скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.

Объектами авторского права являются:

  • литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
  • драматические и музыкально-драматические произведения;
  • хореографические произведения и пантомимы;
  • музыкальные произведения;
  • аудивизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы и др.);
  • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
  • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
  • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
  • фотографические произведения;
  • карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
  • производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений наук, литературы и искусства);
  • сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Отличительной особенностью авторского права является то, что охрана прав распространяется на форму, в которой представлено произведение, а не на его содержание. В частности, в произведениях живописи, литературы охрана предоставляется не сюжету, а форме, в которой он выражен. Так, например, защищается не сюжет книги, а словесная (литературная форма его выражения). Соответственно один и тот же сюжет может быть использован и писателем, и киносценаристом.

Для осуществления авторского права не требуется регистрации произведения или его специального оформления, обладатель исключительных прав на произведение использует знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

  • латинской буквы «С» в окружности ©;
  • имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
  • года первого опубликования произведения.

Автору на его произведения принадлежат личные неимущественные и имущественные права.

Неимущественные права — это права на авторство; имя; обнародование, включая право на отзыв; защиту репутации автора.

Имущественные (исключительные) права — это права на воспроизведение; распространение; импорт; публичный показ; публичное исполнение; передачу в эфир; сообщение для всеобщего сведения по кабелю; перевод; переработку.

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Авторские права переходят по наследству. Истечение срока действия авторского права на произведение означает его переход в общественное достояние.

Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания, которые осуществляют свои права в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и автором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Исполнитель осуществляет свои права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведения.

Для осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей. Производитель фонограммыисполнитель) для оповещения о своих правах использует знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом ее футляре и состоит из трех элементов:

  • латинской буквы «R» в окружности ®;
  • имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав;
  • года первого опубликования фонограммы.

Экземпляры произведений и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, являются контрафактными (от лат. «contrafactio» — подделка).

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных. Программы для ЭВМ и базы данных отнесены к объектам авторского права, и поэтому их охрана осуществляется в соответствии с Законом РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (с изм. от 20 июля 2004). Но кроме этого действует и специальный Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента. В частности, она не распространяется на алгоритм, положенный в основу программы. В качестве объекта охраны признается не идея, заключенная в алгоритме, а лишь конкретная реализация этого алгоритма в виде совокупности данных и команд, представляющая собой символическую запись программы для ЭВМ, и охраняется как произведение литературы.

Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Под базой данных понимается объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Для баз данных, как и для сборников литературных произведений, предусмотрена такая же правовая охрана.

Для признания и осуществления авторского права на программу для ЭВМ и базу данных не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей. Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого выпуска в свет программ для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права.

Автору программы для ЭВМ или базы данных принадлежат личные и имущественные права. Последние заключаются в исключительном праве на следующие действия в отношении программы или базы данных:

  • выпуск в свет;
  • их воспроизведение (полное или частичное) любыми способами;
  • распространение;
  • модификация, в том числе перевод с одного языка на другой, и др.

Указанные права не связаны с правом собственности на материальный носитель программы или базы данных.

Правообладатель всех имущественных прав на программу ЭВМ или базу данных может по своему желанию зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных путем подачи заявки в Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Интересы акционеров корпорации защищены лучше если устав компании
  • Иркутская нефтяная компания официальный сайт генеральный директор
  • Иркутская нефтяная компания официальный сайт отдел кадров телефон
  • Иркутская электросетевая компания личный кабинет физического лица
  • Использование возможностей компьютера при разработке бизнес плана