Дочерняя компания оплачивает расходы материнской компании

Переток денег внутри группы компаний: займ, вклад в УК или имущество, перевод долга и другие работающие методы

Финансирование внутри группы компаний — головная боль финансового руководителя и собственника. Средний бизнес юридически всегда представлен группой субъектов: компаний и индивидуальных предпринимателей. Исключения есть, но они крайне редки, как альбиносы: белые… слишком белые.  

Многосубъектность же зачастую сталкивается с задачей перенаправления денег, скопившихся в одном секторе бизнеса (обычно низконалоговом), в другой (там где они фактически нужны): на пополнение оборотных средств, на покупку имущества и т.п. Учитывая, что это фактическое перекладывание денег из одного кармана в другой, логично чтобы оно не влекло налоговых обязательств у внешне самостоятельных налогоплательщиков.  

Финансовые руководители обычно идут по пути внутренних договоров займа, которые со временем образуют сложную цепочку перекрестных финансовых связей, что делает группу компаний видимой не только для банка, но и для налоговых органов. Кроме того, займы возвращаются нерегулярно, особенно если речь идет не о пополнении оборотных средств, а о длинных деньгах на приобретение недвижимости или оборудования. Здесь же встает вопрос о величине процентов — они должны соответствовать как требованиям ЦБ, так и ФНС… 

И вообще в 80% клиентских компаний мы обнаруживаем, что деньги внутри бизнеса ходят плохо. Больше того, чем эффективнее бизнес оптимизирован, тем хуже ходят деньги. Не забывайте и о том, что накапливаемая «кредиторка» является сильным аргументом для назначения выездной налоговой проверки.

Между тем займы далеко не единственный способ внутреннего финансирования,  для этого есть и другие инструменты, однако их использование требует учета отдельных нюансов. И мы с вами ими поделимся:  

Для начала нужно определить исходные данные, влияющие на выбор конкретного инструмента безналогового движения денег или их комбинации. Предполагаемое финансирование осуществляется на возвратной или безвозвратной основе? Связаны ли инвестор и получатель средств «родственными» отношениями в разрезе корпоративного участия в уставном капитале друг друга? Возможно ли финансирование из чистой прибыли либо принципиально учесть переданные средства в расходах при налогообложении? Насколько допустима демонстрация во вне длительной дебиторской задолженности (если речь идет о займах), которая также может быть расценена контролирующими органами и банками как доказательство принадлежности субъектов к единой группе… Практические ситуации зачастую очень многогранны и многоаспектны и оказывают существенное влияние на выбор конкретного инструмента.

Вот базовые из них. 

1. Предоставление денег по договору займа 

Если деньги могут быть относительно быстро возвращены — тут все просто — договор займа. Удобен этот инструмент и для финансирования корпоративно не связанных между собой субъектов, в первую очередь, если получатель — ИП. 

Вы относительно беспрепятственно можете пользоваться договором займа, если в группе компаний из низконалоговых центров прибыли (розница на ЕНВД, хранитель активов на УСН) требуется переместить деньги в компанию с высокой скоростью оборота (закуп, например), а значит у заемщика не будет проблем с их возвратом и займы не «зависнут». 

Что требуется: оформить договор займа, одобрить сделку (по критерию крупной или с заинтересованностью, если она подпадает под эти критерии).     

Плюсы:

Простота в оформлении. Проценты по займу в большинстве случаев уменьшают налогооблагаемую прибыль (ст. 269 НК РФ). Идеален для возвратного финансирования. 

Минусы:

Займы должны возвращаться. Если все же возврат денег не предвидится, зависшая кредиторская задолженность может вызывать вопросы контролирующих органов, кредитующих банков. 

Если же возврат денег невозможен, то механизмы безналогового финансирования могут быть следующими:

2. Вклад в уставный капитал/паевой фонд/складочный капитал 

Это наиболее известный способ предоставления компании ее участниками любого имущества. Участник коммерческой организации (АО, ООО, Производственного кооператива (ПК), Хозяйственного партнерства (ХП), Полного товарищества (ПлТ)) может внести вклад в Уставный (и аналогичный ему для других форм компаний) капитал (УК), причем как на стадии создания организации, так и в процессе ее деятельности.

Что требуется:

участие инвестора в уставном капитале получателя. Вклад в Уставный капитал ООО, ПК, ХП, ПлТ может сделать и третье лицо при вступлении в состав участников компании, если это предусмотрено в ее учредительных документах. В акционерном обществе третье лицо может приобрести акции при допэмиссии, — это и будет являться взносом в УК. 

Плюсы:

Вклад в уставный капитал коммерческой организации освобождается от налога на прибыль у получающей стороны (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК).

Для дотошных:

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

3) в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая доход в виде превышения цены размещения акций (долей) над их номинальной стоимостью (первоначальным размером)… 

Дополнительные нюансы 

Уставный капитал — это гарантированный размер ответственности юридического лица по его обязательствам перед кредиторами. Также большой УК может сделать компанию привлекательной для недобросовестных третьих лиц (например, рейдеров).  

Как нивелировать? Если хотите вложить в УК много, но большой его размер не хочется светить, помните — участник вправе делать вклад в УК в размере, превышающем номинальную стоимость его доли.  

Например, для оплаты доли в уставном капитале в ООО в 10 тысяч рублей участник вполне может внести 15 млн рублей. При этом величина номинальной стоимости его доли составит 10 000 рублей. Именно так и будет указано в ЕГРЮЛ. И данный взнос (в том числе, в части превышения реального размера вклада над номинальной стоимостью доли) не включается в налогооблагаемую базу принимающей стороны (пп. 3 п. 1 ст. 251 НК). Это не мы придумали, так написано в налоговом кодексе и это подтвердил суд.

Вклад в уставный капитал учитывается в составе расходов на приобретение доли в случае выхода участника из компании, продажи своей доли и т.п. Если есть понимание, что доля в последующем может быть отчуждена, либо организация будет официально ликвидирована, то финансирование такой компании лучше строить по пути вкладов в уставный капитал. 

Полученные доходы можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением доли, в том числе на сумму вклада в уставный капитал (для юридических лиц — пп. 2.1 п. 1 ст. 268; пп. 4 п.1 ст. 251; п. 2 ст. 277 НК РФ; для физических лиц — пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

В случае, если собственник внес в УК общества вклад, превышающий номинальную стоимость его доли, полученный при продаже (выходе, ликвидации) доход также можно будет уменьшить на всю сумму реально понесенных  расходов по приобретению доли, то есть в полном объеме.  

Минусы:

 Фактически безвозвратный способ финансирования.     

В таком варианте возврат вложенных средств возможен либо в виде дивидендов с уплатой соответствующих налогов со всего размера полученной суммы, либо при продаже доли или ликвидации компании с уплатой налога по ставке участника с разницы между полученным доходом и расходами, связанными с приобретением доли. В случае, если вклады осуществляют не все участники и/или не пропорционально своим долям — изменяются доли, принадлежащие им.

  • участник физическое лицо — 13% НДФЛ,  
  • участник юридическое лицо с долей более 50%  и более 365 дней владения ею — 0% (п.п.1 п. 3 ст. 284 НК РФ),  
  • остальные участники российские юридические лица — 13%.

Компенсацией этого недостатка могут быть расходные договору у получателя средств в УК — вспомогательные функции (бухгалтерский учет, финансы, ОТК, услуги управления Управляющей компании или ИП Управляющего). 

Также это способ требует внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении новой величины уставного капитала с уплатой соответствующей гос. пошлины и визитом к нотариусу.  

3. Вклад в имущество без увеличения уставного капитала

Что требуется:

участие в уставном капитале получающей/передающей стороны. 

Плюсы:

предполагает безвозмездную передачу участником (акционером) своей компании неких благ (денежные средства, доли (акции) в других юридических лицах, недвижимое имущество и т.п.). При этом уставный капитал не увеличивается, номинальный размер долей участников не меняется, вносить изменения в ЕГРЮЛ не надо.

Минусы:

безвозвратный способ. Возможен не для всех организационно-правовых форм. Перечисленные средства нельзя учесть в составе расходов на приобретение доли при получении последующего дохода (при ее продаже, при выходе из общества или его ликвидации).

Если устав принимающей стороны не содержит исключений из общего правила, то вклад в имущество возможен только деньгами и только пропорционально всеми участниками (акционерами). 

В Налоговом кодексе предусмотрены два льготных механизма, которые позволяют освобождать безвозмездные по своей сути вклады от налогообложения: 

  • взнос в имущество по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ; 
  • взнос в имущество в целях увеличения чистых активов по пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

3.1. Взнос в имущество по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. Особенности: 

  • доля участия передающей (принимающей) стороны в уставном капитале принимающей (передающей) стороны должна составлять более 50%;
  • имущество (за исключением денежных средств) не может никому быть передано в течение года с момента получения (в том числе, в аренду), иначе налоговая льгота (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) теряется. Раз уж мы говорим только о деньгах, данное ограничение нас не особо волнует.
  • не происходит увеличения уставного капитала общества. 

Собственники компании должны оформить соответствующее решение о внесении вклада (вкладов) в имущество организации. Вклад в имущество могут осуществлять не все участники (или не пропорционально долям участия), если такая возможность закреплена в Уставе. Порядок принятия решения о внесении вкладов в имущество организации также может быть детально проработан в корпоративном договоре. 

Плюсы и минусы данного способа очевидны:  Подобный вклад может внести только один участник с долей более 50% (минус). 

Величина уставного капитала не меняется (плюс), при этом величина доли финансирующей стороны так же не меняется (и плюс, и минус в зависимости от ситуации), как и не увеличиваются его официальные расходы на приобретение доли (минус).  

«Дочерний подарок» 

При этом по пп. 11 п. 1 ст. 251 НК внести вклад в имущество может не только материнская компания. Возможна обратная ситуация — «дочка» передает деньги «маме» (так называемый «Дочерний подарок»). Это удобный инструмент, позволяющий передать из дочерней компании имущество в пользу материнской структуры. Налоговые органы по началу с подозрением относились к ситуации, когда дочерняя компания осуществляет взнос в имущество своей материнской компании, и пытались переквалифицировать такой вклад либо под выплату дивидендов, либо утверждать, что это договор дарения, который между юридическими лицами запрещен. Однако судебная практика на стороне налогоплательщиков. 

Для дотошных: 

«Экономические отношения между основным и дочерним обществами могут предполагать не только вложения основного общества в имущество дочернего на стадии его учреждения, но и на любой стадии его деятельности. Кроме того, экономическая целесообразность в отношениях дочернего и основного обществ может вызывать необходимость и обратной передачи имущества. При этом отсутствие прямого встречного предоставления является особенностью взаимоотношений основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономической точки зрения единый хозяйствующий субъект».  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

3.2. Вклад в имущество в целях увеличения чистых активов (ЧА) по пп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Ключевой особенностью этого способа является отсутствие требования обязательной величины доли в уставном капитале, принадлежащей финансирующей стороне. При этом движение может быть только односторонним: в адрес компании. Принципиальное условие: осуществление вклада именно в целях увеличения чистых активов. Самое любопытное, что такой способ установлен только для хозяйственных товариществ и обществ, то есть невозможен в производственных кооперативах и хозяйственных партнерствах. Величина доли передающей стороны также не изменяется.  

Взнос в имущество в целях увеличения ЧА является более удобным и универсальным, по сравнению с взносом в имущество по подп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ. 

Важный нюанс: вкладом в целях увеличения чистых активов может быть не только передача имущества (включая деньги), но и освобождение получателя от исполнения ранее возникших обязательств. Например этим инструментом можно прекратить обязательства компании по займу перед ее участником. Для этого достаточно принять решение о прощении долга в целях увеличения чистых активов Общества. 

Для дотошных: 

1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:

3.4 в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере их денежной оценки, которые переданы хозяйственному обществу или товариществу в целях увеличения чистых активов, в том числе путем формирования добавочного капитала и (или) фондов, соответствующими акционерами или участниками. Данное правило распространяется также на случаи увеличения чистых активов хозяйственного общества или товарищества с одновременным уменьшением либо прекращением обязательства хозяйственного общества или товарищества перед соответствующими акционерами или участниками, если такое увеличение чистых активов происходит в соответствии с положениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации или положениями учредительных документов хозяйственного общества или товарищества, либо явилось следствием волеизъявления акционера или участника хозяйственного общества, товарищества, и на случаи восстановления в составе нераспределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества невостребованных акционерами или участниками хозяйственного общества, товарищества дивидендов либо части распределенной прибыли хозяйственного общества или товарищества;

ст. 251 НК РФ

4. Реорганизация  

Реорганизация юридического лица, особенно в форме выделения, является отличным способом безналоговой передачи имущества, в том числе и денежных средств. Однако, как правило, в своей практике этот все же непростой инструмент мы используем именно для передачи недвижимого имущества без налоговых последствий, нежели сугубо денежных средств. Если цель оправдывает средства, то на реорганизацию можно и «заморочиться».  

Плюсы:

передача имущества без налоговых последствий. В том числе, с возможностью выделения имущества (денежных средств) в общество с «третьим» лицом в составе его участников.

Минусы:

длительная процедура (минимум 3,5 — 4 месяца). При принятии решения о реорганизации у налогового органа появляется возможность назначить выездную налоговую проверку. Кредиторы получают право на досрочное исполнение обязательств перед ними. 

Для любопытных:

Реорганизация в форме выделения (ст. 57 ГК; п. 8 ст. 50 НК РФ) — это единственная форма реорганизации юрлица, позволяющая передать имущество совсем без налоговых последствий. Выделение и самый универсальный способ передачи имущества, не имеющий организационно-правовых ограничений (применим как к АО, ООО, так и к товариществам и кооперативам). 

При выделении образуется второе юридическое лицо, которое не является правопреемником реорганизованной организации в части ее налоговых обязательств, за исключением случаев, когда налоговый орган докажет, что единственной целью выделения было уклонение от погашения задолженности перед бюджетом (п. 8 ст. 50 НК). 

Выделение подразумевает «отпочкование» от старой компании новой компании. Имущество передается по передаточному акту и его стоимость не является расходом у старого юридического лица и не является доходом у новой компании. То есть нет никаких последствий по налогу на прибыль. 

Передача имущества в рамках выделения не является реализацией. У компании на ОСН нет обязанности начислить НДС или его восстановить (п. 8 ст. 162.1, п. 3 ст. 170 НК РФ). Новая компания не может принять НДС к вычету, но и НДС платить не обязана. 

При этом выделяемая компания может применять сразу с момента своего создания любой режим налогообложения (прежде всего УСН): таким образом мы можем выделить имущество на «упрощенца». 

При процедуре выделения из ООО участниками нового юрлица могут стать:  

  • реорганизуемая компания;  
  • участники реорганизуемой компании в том же составе и в тех же пропорциях; 
  • часть участников реорганизуемой компании (в других пропорциях) или иные третьи лица. Главное условие, чтобы это третье лицо самостоятельно оплатило уставный капитал в 10 тысяч рублей.

В случае с акционерным обществом при выделении возможны только первые два варианта. Либо новая компания становится 100% «дочкой» реорганизуемой, либо участниками выделенной компании становятся те же самые акционеры в тех же пропорциях.  

Кроме того, разрешены смешанные реорганизации в форме выделения, когда можно из АО выделить ООО или наоборот.

Помимо займа рассмотренные безналоговые способы передачи денежных средств имеют существенное ограничение в использовании — обязательно наличие корпоративной связи между передающей и получающей сторонами. На практике демонстрация каких-либо «родственных» отношений между субъектами группы может быть крайне недопустимой, а потому способы, обеспечивающие переток денег, требуются иные.   

5. «Оплата по договору».

В случае отсутствия корпоративного родства и желания предоставлять деньги по договору займа, напрашивающимся решением может стать осуществление платежа по договору поставки/подряда/возмездного оказания услуг и т.п. Конечно, если времени нет, пойти по этому пути можно. Но при условии, что в будущем у налогового органа передающей стороны реальность сделки не вызовет сомнений с непреодолимым в таком случае желанием исключить произведенные оплаты из расходов при налогообложении прибыли. Либо проведенную оплату вообще не учитывать в расходах.

Принципиальный момент: любые отношения должны иметь деловую цель. Не забывайте, что помимо ФНС назначением ваших платежей особо интересуются банки с Росфинмониторингом. По этой причине мы не поддерживаем идею «продать что-нибудь ненужное», либо оплатить маркетинговые и консультационные услуги в адрес никак не связанного с этой сферой деятельности лица. 

Изначально построение любой юридической модели бизнеса должно происходить только на основе его организационной структуры и в связи с его реально существующими бизнес-процессами. Только так можно включить в модель законные способы налоговой экономии, не вызывающие вопросы контролирующих органов. И только так можно обеспечить регулярный возврат денежных средств в бизнес и/или возможность их перераспределения в группе. Создание Центра рефинансирования, о котором повествуем далее. 

6. Оплата третьему лицу, переводы долга и т.п.

Скорейшая потребность в совершении платежа может быть разрешена прямым перечислением денег стороннему адресату. Благо действующее законодательство это прямо позволяет.    

Для дотошных: 

1. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо. 

2. Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника таким третьим лицом, в следующих случаях: 

должником допущена просрочка исполнения денежного обязательства… 

ст. 313 ГК РФ

Плюсы:

Скорость. 

Минусы:

 Учесть перечисленное в составе расходов вряд ли удасться. Экономического обоснования совершения платежа у «инвестора» скорее всего не будет. В такой ситуации возникает кредиторская задолженность, судьбу которой нужно будет решать отдельно (погашение, прощение долга в целях увеличения чистых активов и т.п.).

Здесь же переводы уже имеющегося долга в группе компаний для перенаправления денежного потока в нужное русло. Как правило, подобные переуступки/займы/оплаты «за друга» превращаются в финансовую паутину, излишне демонстрирующую в действительности единство всей группы и регулярно вызывающую головные боли у фин.директоров.  

7. Финансирование совместной деятельности 

Возможным способом финансирования какого-либо проекта в группе компаний может стать  использование договора Простого товарищества (договора о совместной деятельности). Об особенностях данной конструкции лучше узнать из наших отдельных материалов. Кратко же суть в следующем: два и более коммерческих субъекта (в том числе и ИП) объединяют свои вклады для совместного ведения предпринимательской деятельности. В этом варианте получатель средств и их источник могут заключить подобный договор, если, конечно же, в этом есть экономический смысл, например, открытие нового направления деятельности.  

Плюсы:

вклады в Простое товарищество не образуют налогов, а полученная прибыль от совместной деятельности облагается по соответствующей «своей» ставке налога у товарища.

Минусы:

вся деятельность в простом товариществе облагается НДС. Хотя иной раз это не минус, а плюс, позволяющий и спец.режим применять, и НДС, так принципиально важный контрагентам, уплачивать.

Для любопытных:

Суть договора о совместной деятельности состоит в том, что два и более лица (именуемые товарищами) объединяют свои вклады для ведения совместной предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли и иной деятельности (ст. 1041 ГК РФ). При этом нового юридического лица не образуется, то есть простое товарищество — это некая юридическая фикция (виртуальный субъект), существующая только на бумаге. Простое товарищество может действовать как открыто (когда участники позицинионируют себя именно как товарищи, действующие в рамках совместной деятельности), так и негласно, не раскрывая третьим лицам наличие такого договора. 

Отношения между товарищами регулируются договором простого товарищества, который устанавливает размеры вкладов, порядок ведения совместной деятельности и взаимодействия в ходе нее, а также принципы распределения полученной прибыли. Уникальность данной гражданско-правовой конструкции состоит в том, что она позволяет не только связать между собой несколько хозяйствующих субъектов, имеющих целью достижение совместного результата, но и достаточно гибко подходить к регулированию налоговых последствий деятельности каждого. 

Вкладом в совместную деятельность могут быть не только деньги и иное имущество, имущественные права, но и нематериальные ресурсы — в частности, деловые связи, профессиональные знания, умения и навыки и т.д., в зависимости от возможностей каждого товарища. 

Простое товарищество хоть и эффективный инструмент, но достаточно специфичный, а потому сугубо только для перетока денег из «одного кармана в другой» вряд ли может быть использован. Его максимальная эффективность там, где он закрывает фрагмент операционной деятельности (особенно при проектном управлении). В таких случаях дополнительных инструментов рефинансирования не потребуется — между участниками товарищества деньги ходят свободно и без дополнительного налогообложения.

8. Выход физического лица из ООО. Выплата дивидендов 

Раз уж речь зашла о специфических инструментах, упомянем и выход физического лица из ООО.  

Плюсы:

 Передача денежных средств физическому лицу на безвозвратной основе. 

Минусы:

Их скорее всего больше, чем плюсов. Но, опять же, если цель оправдывает средства, то переток денежных средств здесь можно оформить выходом участника из ООО. При выходе физическое лицо должно заплатить НДФЛ с разницы между полученной действительной стоимости доли и его расходами, связанными с приобретением доли (на вклад в уставный капитал, на покупку доли). В этом случае участник прекращает свое участие в компании.

Для любопытных:

Закон об Обществах с ограниченной ответственностью (ФЗ «Об ООО») позволяет участнику Общества выйти из него путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или самого Общества. Но только, если это предусмотрено уставом (ст. 26 Закона). При этом логично, что невозможна ситуация, когда из ООО выходит его единственный участник либо в результате выхода не остается ни одного (п. 2 ст. 26 ФЗ «Об ООО»). 

Заявление участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено (п. 1 ст. 26 ФЗ «Об ООО») и подано на имя Общества. С даты получения заявления участник считается прекратившим участие в ООО и с этого же момента его доля переходит к Обществу, о чем руководитель компании должен уведомить налоговый орган в течение 30 дней для внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ (см. ст. 23 ФЗ «Об ООО»). С момента получения Обществом такого заявления участника он автоматически лишается возможности участвовать в собраниях участников, требовать предоставления документов и иным образом принимать участие в жизни компании. 

В течение трех месяцев со дня получения заявления о выходе Общество обязано выплатить вышедшему участнику действительную стоимость доли, Уставом (можно изменить срок выплаты, увеличив его максимум до 1 года, а также  предусмотреть рассрочку платежа и т.п.) (п. 6.1., п. 8 ст. 23 ФЗ  «Об ООО»).  

Действительная стоимость доли, хотя и определяется в соответствии с законом на основании данных бухгалтерского баланса, на практике должна оцениваться с учетом рыночной стоимости имущества общества за вычетом его обязательств. На это неоднократно указывали высшие судебные инстанции (определение ВАС от 22 ноября 2007 года N 14448/07, постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2009 г. N 6560/09).

Здесь же возможным способом перечисления физическому лицу денежных средств является официальная выплата дивидендов. Минусы очевидны: выплата осуществляется из чистой прибыли с последующей уплатой НДФЛ 13%. 

9. Вексель как проверенный инструмент для перетока денег в группе компаний 

Несмотря на то, что слово «вексель» в умах налоговых органов вызывает стойкую ассоциативную связь со «схемами» и «необоснованной налоговой выгодой», точечное использование этого инструмента остается весьма успешным и по сей день. И ценность векселя в его множественной природе: 

  • с одной стороны, вексель — это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство обязанного по векселю лица (векселедателя или акцептанта) уплатить векселедержателю определенную денежную сумму в определенное время (ст.143 ГК РФ).  
  • вексель может опосредовать займы и тогда регулируется не только нормами вексельного законодательства (Положением о простом и переводном векселе), но и, дополнительно, нормами о договоре займа;  
  • вексель — это имущество, выступающее предметом сделок — купли-продажи, дарения, мены.

Словосочетание «ничем не обусловленное обязательство» указывает на абстрактный характер вексельного обязательства, т.е. на отсутствие у векселедержателя обязанности доказывать, откуда он получил вексель и рассчитался ли за него; должник в любом случае обязан оплатить предъявленный ему вексель.  

Более того, поскольку чаще всего векселя передаются от одного лица к другому на основании бланкового индоссамента (т.е. без указания лица, приказу которого должен платить должник), любое лицо, владеющее векселем, признается его законным держателем, т.е. зачастую невозможно проследить всех владельцев конкретного векселя (особенно если это физические лица и ИП, не обязанные вести бухгалтерский учет), что и позволяет предпринимателям решать те или иные задачи.  

Как любая ценная бумага, вексель должен соответствовать установленной для него форме и содержать совершенно конкретные реквизиты, перечисленные в Положении о простом и переводном векселе. В то же время, вексель может быть составлен на простом листе бумаги, т.е. использование специальных бланков не требуется. 

Для простоты понимания, как вексель может быть использован в перетоке денежных средств в группе компаний, приведем пример:  ООО Торговый дом имеет непогашенный долг по договору поставки перед ООО Закуп, счета которого по каким-то причинам заблокированы. Отдельным соглашением они новируют данное обязательство в вексельное с выдачей Торговым домом своих векселей. Полученные векселя ООО Закуп передает дочерней компании в качестве вклада в целях увеличения чистых активов. Далее ООО Закуп предъявляет векселя к погашению Торговому дому, получая требуемую ему сумму денежных средств. Все свои обязательства погасили, деньги получили. Достаточно примитивный пример, задача которого продемонстрировать уникальные особенности векселя, эффективно решающего точечные вопросы. 

Другой пример, когда нужно перенаправить средства из одного бизнес-направления в другое с одинаковым составом участников:

ООО Ткани взамен погашения дебиторской задолженности получает от своего должника вексель. Этот вексель общество передает своему единственному участнику в виде выплаты дивидендов. При получении векселя физическим лицом облагаемый НДФЛ доход возникает у него только в момент фактического получения им денежных средств по векселю (См. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.04.2000 г. №440/09). То есть, налога нет. Затем этот же единственный участник другой компании передает ей вексель в чистые активы без налоговых последствий. Далее ООО Стройка предъявляет вексель к погашению, получив требуемое ему финансирование.

10. Создание центра рефинансирования

Как уже не раз нами обозначено, юридическая архитектура должна изначально позволять вывести часть прибыли под льготное налогообложение и обеспечить перераспределение этих средств в группе (на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, в новые проекты и т.п.). Решение здесь — заблаговременное включение в юридическую структуру Центра рефинансирования.  

Пример: 

Компании из сектора розничная торговля, уплатив ЕНВД, воспользовались самым низким налогообложением из всех возможных. Если они будут передавать денежные средства далее по любому основанию в группе компаний, например, по «услуговому» договору, то у получателя средств возникнет налог. Для него это выручка.

Здесь же розничные компании учреждают юридическое лицо, даже если оно на ОСН это не страшно, поскольку оно не ведет НДСной деятельности. Компания-Розница делает вклады в чистые активы, эти денежные средства безвозвратные. То есть компании из сектора розничной торговли не могут потребовать их обратно (но могут, теоретически, потребовать выплату дивидендов).

А Финансовый центр далее вкладывается в какие-то новые направления, в приобретение оборудования и т.п., участвуя в уставных капитал получателей средств и  осуществляя вклады в их чистые активы.

В реальной жизни вариативность решений в конкретной ситуации достаточно велика. Все зависит от исходных данных и целей, которые необходимо достичь. При этом все из изложенного мы успешно и не раз реализовывали на практике. Берите на вооружение. И напоследок, невозвратное финансирование имеет еще один положительный момент в текущих реалиях — к получателю средств нельзя предъявить требования в случае, например, банкротства инвестора. Если только, конечно, сделка не подлежит оспариванию по тем или иным правилам банкротного законодательства.

Суды начинают признавать, что холдинги, несущие расходы в пользу своих «дочек», имеют право на налоговые вычеты. Налоговики же считают, что вычетами должна облагаться прибыль дочерних структур. Чтобы разрешить противоречия, Минфин должен ввести институт консолидированного налогоплательщика, убеждены в юридическом сообществе.

Федеральный арбитражный суд Московского округа вынес прецедентное решение в деле о налоговых вычетах, сторонами по которому выступали ООО «Группа «Полипластик» (истец) и ИФНС России №29 по Москве (ответчик). Спор начался в декабре 2009 года, когда истец обратился в суд с просьбой признать незаконным решение налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Как следует из материалов дела, истец, являющийся головной компанией холдинга ЗАО «НПП «Полипластик» (полиэтиленовые трубы), занимался рекламой дочерних компаний группы. В частности, оплатил публикацию рекламной статьи «Климовский трубный завод», посвященной дочерней компании холдинга. Налоговый орган посчитал, что расходы на публикацию не могут учитываться при налогообложении прибыли истца, но учитываются подобные расходы лишь при налогообложении аффилированной структуры. Сумма материальных требований фискалов превышала 6 млн руб.

В рамках рассмотренного дела налоговые органы применили выработанные административной практикой «классические» арсеналы пополнения бюджета, говорит старший юрист CMS Гаик Сафарян. «Оценка налоговых органов наличия деловой цели у совершенной сделки в привязке с наличием у той или иной организации достаточных ресурсов для выполнения определенного объема работ или оказания услуг является сугубо субъективной и часто не базируется, а то и противоречит фактическим обстоятельствам дела», — убежден г-н Сафарян.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, вторая инстанция подтвердила это решение, Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил решения судов первых инстанций в силе, встав на сторону налогоплательщика. Суд указал, что общество рекламировало собственную продукцию — продукцию холдинга, а потому эти расходы общество понесло в своих интересах, а не в интересах Климовского трубного завода.

Вынося подобное решение, суд руководствовался разумными доводами, говорит старший партнер «Пепеляев Групп» Рустем Ахметшин. «Общество понесло эти расходы фактически в своих интересах, в целях получения дохода от деятельности холдинга и, в частности, Климовского трубного завода, поэтому эти расходы направлены на получение дохода и могут уменьшать налогооблагаемую прибыль», — считает юрист.

Г-н Ахметшин отмечает, что существующее налоговое законодательство вызывает большие затруднения для крупных холдингов, когда каждое отдельное юридическое лицо внутри группы компаний является самостоятельным налогоплательщиком, ведущим учет доходов и расходов независимо от других «дочек». Эксперт видит необходимость создания института консолидированного налогоплательщика для преодоления этой проблемы.

«Введение института консолидированного налогоплательщика, о котором говорится уже несколько лет, все откладывается, да и распространяться он, согласно последним предложениям Минфина, будет лишь на крайне ограниченный круг холдингов», — сетует г-н Ахметшин. Введение консолидированной отчетности, как бухгалтерской, так и налоговой, перспективно, так как в этом заинтересованы многие холдинги в России, говорит старший партнер юридической компании ART DE LEX Ярослав Кулик. Он сожалеет, что решение по данному делу вряд ли приблизит судебную практику к решению вопроса о введении института консолидированного налогоплательщика.

Можно ли при нехватке денег на расчетном счете головного предприятия погасить его долг со счета дочернего предприятия и наоборот?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хотим открыть дочернее предприятие. Можно ли при нехватке денег на расчетном счете головного предприятия рассчитаться за его долг с расчетного счета дочернего предприятия и наоборот??

Цитата (Катя4587):подскажите пожалуйста, хотим открыть дочернее предприятие. Можно ли при нехватке денег на расчетном счете головного предприятия рассчитаться за его долг с расчетного счета дочернего предприятия и наоборот??

Добрый день
Что в вашем понятии дочерняя организация?Ведь не обособленное подразделение,а самостоятельное юр.лицо?Вы можете оформлять такие расчеты с помощью предоставления займов.

Спасибо, возмездный займ и ещё проценты надо по этому займу начислять??

Цитата (Катя4587):возмездный займ и ещё проценты надо по этому займу начислять??

Если процентный,то да.

Добрый день!

Цитата (Гражданский кодекс РФ):Статья 67.3. Дочернее хозяйственное общество
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества или общества.
Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (пункт 3 статьи 401), за исключением случаев голосования основного хозяйственного товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления основного хозяйственного общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и (или) основного общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного товарищества или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным товариществом или обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу (статья 1064).

Итого, как верно отметили коллеги, дочерняя организация — это отдельное юрлицо. 
Такое юрлицо не отвечает по долгам материнской компании. Поэтому оплачивать со своего счета что-то за «маму» просто так оно не может — нужно гражданско-правовое основание (заем, оплата третьему лицу — ст. 313 ГК РФ, поручительство, гарантия и т.п.).
Материнская компания может отвечать по сделкам «дочки», если сама поручила ей заключить такую сделку. В этом случае «мама» может заплатить по сделке за «дочку» со своего счета, т.к. ответственность солидарная, т.е. равная — оба признаются должниками и могут исполнять обязательство.

Цитата (Гражданский кодекс РФ):Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности
1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Статья 325. Исполнение солидарной обязанности одним из должников
1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

Во всех остальных случаях «мама» просто так за «дочку» заплатить тоже не может: такое допустимо только при наличии гражданско-правового основания.

Спасибо, а безвозмездный заём возможен между «мамой» и «дочкой»??

возможен, но существуют риски налоговых доначислений (п. 1 ст. 105.3 и ст. 54.1 НК РФ).

Контроль за платежами российских «дочек» в пользу их головных структур будет ужесточен. В разъяснительном письме ФНС конкретизировала, какие расходы в адрес материнских организаций не могут учитываться их дочерними компаниями при расчете налога на прибыль («Известия» ознакомились с документом). Некоторые виды трат из этого перечня традиционно использовались для снижения суммы сборов в бюджет. Новые правила игры не повредят бизнесам, которые полностью сосредоточены в России, тогда как иностранным группам придется платить значительно больше налогов, считают эксперты. Впрочем, многое будет зависеть от того, какой политикой будут руководствоваться налоговики на практике.

Обоснуйте расходы

ФНС в своем письме о квалификации платежей между членами одного международного холдинга подчеркнула, что понижать налог на прибыль, вычитая из нее сумму расходов на так называемую акционерную деятельность, запрещено. Если дочерняя структура перечисляет холдингу средства, которые последняя использует в интересах бизнеса в целом, а не этого конкретного подразделения, то такие затраты не могут считаться экономически обоснованными и, соответственно, использовать их при расчетах сборов в бюджет нельзя, следует из документа.

Причем не имеет значения, что эти расходы принесут «дочке» определенные выгоды. Сопутствующие или синергетические эффекты для члена группы от инвестиций материнской компании за его счет не могут служить предлогом для понижения налога на прибыль. При дополнительном пояснении, какие виды трат считаются платежами на акционерную деятельность, ФНС приводит следующие примеры.

Разработка стратегии развития международной группы в целом либо по отдельным ее сегментам и регионам.

налоговая

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Подготовка к выводу на рынок нового продукта при условии, что это не связано с уже реализуемыми в этом конкретном сегменте проектами. Если «дочке» требуются, например, маркетинговые исследования перед запуском нового товара в производство, она вполне может заказать эти услуги самостоятельно, не прибегая к помощи акционера, уточняет ФНС.

Если «дочке» требуются, например, маркетинговые исследования перед запуском нового товара в производство, она вполне может заказать эти услуги самостоятельно, не прибегая к помощи акционера, уточняют в налоговой службе.

Оценка перспективности разработки недр и анализ требующихся для этого инвестиций при условии, что лицензия на конкретное месторождение не приобретена либо не заказаны геологоразведочные работы.

Стратегическое планирование и бюджетирование, подготовка консолидированной отчетности группы, получение ею кредитных рейтингов, разработка и внедрение тех или иных методик и стандартов и так далее.

Принципиальным критерием для отказа от признания платежей «дочки» в адрес «матери» экономически обоснованными ФНС считает отсутствие у первой прямой потребности в таких расходах. Иными словами, если налоговая придет к заключению, что член группы не стал бы самостоятельно обращаться к третьим лицам, например к консалтинговым агентствам ради проведения тех или иных рыночных исследований, то средства на это, перечисленные головной компании, не будут учитываться при расчете сборов в бюджет.

коробки

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

В ФНС не ответили на просьбу «Известий» прокомментировать, почему появилась потребность в разъяснениях, какие расходы дочерних структур международных групп не могут считаться экономически обоснованными. В Минфине на аналогичный вопрос предложили обратиться к налоговой.

Близкий к кабмину источник пояснил, что налоговая продолжает действовать в векторе максимальной защиты национальных налоговых потоков и ужесточения политики деофшоризации.

— ФНС решила расставить точки над «и», что можно, а что нельзя учитывать как расходы в целях налогообложения, если они произведены в адрес акционера. Если группа ведет международный бизнес, структурированный через российскую юрисдикцию, ему в целом всё равно, на какую компанию повесить затраты — на «мать» или на «дочь». Тогда как к холдингам с зарубежной головной компанией есть определенные претензии, — пояснил собеседник «Известий».

Настороженность бизнеса

Письмо вызвало большой резонанс и настороженность у бизнеса и профессиональных консультантов, заявил «Известиям» директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Станислав Денисенко. Причем документ, судя по реакции предпринимательских объединений, был составлен без предварительного обсуждения с деловым сообществом, добавил он.

Бизнесмен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При прямом применении правил письма значительная часть внутригрупповых услуг (расходов в адрес головной компании. — «Известия») могут быть квалифицированы налоговой как акционерная деятельность. Более того, при такого рода пересмотре может быть даже начислен налог на платежи материнской организации за рубеж, добавил он. С уверенностью можно сказать, что риски увеличения фискальной нагрузки для бизнеса серьезно возросли, резюмировал специалист.

Логика ФНС в целом понятна — российским холдинговым компаниям, по сути, разрешено не перевыставлять централизованно понесенные расходы на дочерние структуры — как на российские, так и на иностранные, добавила руководитель практики трансфертного ценообразования и партнер PwC Наталия Козлова.

Можно сказать, что письмом декларируется готовность российской юрисдикции признавать достаточно широкий перечень затрат, понесенных акционером консолидированно, в целях налогообложения холдинга в РФ.

По сути, правила игры благоприятствуют структурированным через Россию группам: письмо в значительной степени упростит им жизнь, поскольку не придется более думать, как распределить эти виды расходов между «дочками» и головными организациями — все траты будут учитываться при расчете налога на прибыль непосредственно у компании-акционера, пояснила эксперт.

Однако если холдинговая организация находится за рубежом, даже если это бизнес с российскими корнями, то у него возникают дополнительные сложности с подтверждением обоснованности внутригрупповых расходов, что может привести к необходимости платить больше налогов, уточнила эксперт.

В акционерную деятельность в письмо включены такие примеры, которые вполне могут рассматриваться как услуги и даже являются таковыми, если приобретаются у третьих лиц. Иностранная юрисдикция, в которой находится холдинг, может быть не готова квалифицировать их как расходы в интересах группы. Если их отнесут к расходам на оказание услуг в пользу российской «дочки», на практике правила из письма ФНС могут привести к возникновению споров и двойному налогообложению.

Впрочем, всё будет зависеть от того, каким образом территориальные налоговые органы будут подходить к проверке внутригрупповых расходов, резюмировала Наталия Козлова.

рубль

Фото: Depositphotos

Цель письма — разграничить перечисления в адрес акционера, понять, что это — оплата его услуг или компенсация затрат в личных интересах, пояснил юрист компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Второе на расходы относить нельзя, что в целом справедливо. Проблема в том, что критерии такого разделения в письме фактически не выделены, а приведенные примеры довольно шаблонны, констатировал он. Есть риск, что территориальные органы, руководствуясь ими, будут необоснованно выдвигать претензии к налогоплательщикам, полагает Вадим Зарипов.

Разъяснения ФНС призваны внести некую ясность в порядок налогообложения внутригрупповых услуг, так как длительное время в этом вопросе имела место неопределенность и связанные с этим фискальные риски, добавил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Зачастую головные компании несут расходы, направленные не только на себя, но и на выгоду иностранных дочерних подразделений. По его словам, для таких российских материнских структур компаний в письме содержатся скорее позитивные новости: у них есть шанс уменьшить налоговую базу на расходы, осуществленные не только для своей выгоды.

Расходы «дочки» или убытки материнской компании: суд оценит премию КДЛ

Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов

В крупном промышленном холдинге была особая система управления: одна «дочка» стала управляющей компанией для основных компаний группы. 16 лет вопросов ни у кого не возникало. А потом миноритарий материнской компании вдруг подал косвенный иск — потребовал у главы «управляющей» дочки вернуть зарплату за несколько лет. Две инстанции взыскали эти деньги в пользу материнской компании. То есть приравняли расходы дочернего общества к убыткам материнского. С этим не согласились, в том числе, акционеры другой «дочки». Такой подход позволяет материнской компании перераспределять активы внутри группы в свою пользу, утверждают они. А юристы объясняют, в чем опасность этого прецедента. 

Корпоративный конфликт в угольной компании «Кокс» снова обострился. Его миноритарий пытается заставить мажоритария вернуть премию, которую тот получил как работник дочернего общества несколько лет назад (дело № А27-4513/2019). Вот как развивались события.

  • В 2003 году ПАО «Кокс» и его дочерняя компания ООО «УК «ПМХ» заключили договор, по которому «ПМХ» стала единоличным исполнительным органом «Кокса». Такая система управления продержалась почти 16 лет. Главой «ПМХ», а с 2016  и основным акционером «Кокса» был один человек — Евгений Зубицкий.
  • ПМХ» была управляющей компанией для всех основных компаний группы «Кокса». Почти все полученные за управление деньги тратила на зарплату своим сотрудникам, в том числе и Зубицкому.
  • В 2019 году Виктория Казак, миноритарий «Кокса», потребовала взыскать с Зубицкого 2 млрд руб., которые тот в 2016–2018 годы получил как зарплату в «ПМХ». Казак —жена родного брата Зубицкого, 16 % акций «Кокса» перешли к ней после раздела имущества. По версии миноритария, Зубицкий не заработал эти деньги, а просто вывел их из общества. А значит, должен вернуть выплаты «Коксу».
  • При первом рассмотрении спора АС Кемеровской области и 7-й ААС решили, что у Казак нет права на иск. Ведь она акционер «Кокса», а пытается взыскать с Зубицкого деньги, которые он получил не от «Кокса», а от его «дочки».
  • АС Западно-Сибирского округа вернул дело в первую инстанцию. Нужно выяснить, причинил ли Зубицкий убытки «Коксу» тем, что получал такую зарплату, и есть ли между действиями Зубицкого и причиненными убытками причинно-следственная связь, разъяснила кассация.
  • На втором круге Казак уменьшила требования до 900 млн руб., 340 из них АС Кемеровской области взыскал с Зубицкого в пользу «Кокса». С июля 2016-го глава «ПМХ» мог выписывать себе премии только после одобрения их размера «Коксом» как единственным участником «ПМХ», пояснила первая инстанция. Раз 340 млн руб. Зубицкий получил без одобрения, их надо вернуть «Коксу». Апелляция согласилась с этим. В ноябре законность такого подхода оценит АС ЗСО.

По сути АС Кемеровской области на новом круге не оценил то, что просила кассация, а просто приравнял расходы дочернего общества к убыткам материнского. Это не понравилось миноритариям другой дочерней компании «Кокса» — «Тулачермет». Дело в том, на зарплату Зубицкого шли деньги всех компаний группы «Кокс», которым управляла «ПМХ». А суд взыскал все якобы безосновательные выплаты в пользу «Кокса». 

Решение по делу Зубицкого — опасный прецедент, настаивали миноритарии «дочки» «Кокса» в апелляционных жалобах. Оно позволяет акционерам холдинговой компании перераспределять активы внутри группы в свою пользу. 7-й ААС отклонил жалобу. Но 28 сентября кассации предстоит оценить доводы еще одного миноритария «Кокса», которого решение по делу Зубицкого тоже не устраивает. Кассационную жалобу миноритариев и самого Зубицкого рассмотрят в ноябре.

Опасный прецедент

Один из основных вопросов это дела — может ли участник материнской компании взыскивать убытки, причиненные дочерней организации, отмечает Евгения Червец, партнер



Федеральный рейтинг.

группа
Семейное и наследственное право


группа
Уголовное право


группа
Экологическое право


группа
Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры)


группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)


группа
Природные ресурсы/Энергетика


группа
Транспортное право



. «Именно такой иск заявила госпожа Казак. По моему мнению, действующее правовое регулирование такой возможности не предусматривает», — говорит юрист.

Отечественный правопорядок признает право на иск в интересах компании лишь за ее непосредственными участниками или акционерами. Такой подход во многом оправдан, потому что у менеджмента российских корпораций нет тех защитных механизмов от необоснованных исков миноритариев, которые известных англо-американскому праву. 

 Евгения Червец, партнер



Федеральный рейтинг.

группа
Семейное и наследственное право


группа
Уголовное право


группа
Экологическое право


группа
Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры)


группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)


группа
Природные ресурсы/Энергетика


группа
Транспортное право



Дело о вознаграждениях Зубицкого имеет большое значение для формирования правоприменительной практики, добавляет Кирилл Бельский, старший партнер



Федеральный рейтинг.

группа
Уголовное право

Профайл компании


. По сути решается вопрос, вправе ли материнское общество взыскивать расходы с дочернего, объясняет юрист. Таким правом обладают участники самого общества, но не материнской компании, настаивает он. Суды же приравняли расходы «дочки» к расходам материнской структуры.

Партнер



Федеральный рейтинг.

группа
АПК и сельское хозяйство


группа
Антимонопольное право (включая споры)


группа
ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование


группа
ГЧП/Инфраструктурные проекты


группа
Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры)


группа
Интеллектуальная собственность (Консалтинг)


группа
Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market)


группа
Недвижимость, земля, строительство


группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции


группа
Цифровая экономика


группа
Банкротство (реструктуризация и консалтинг)


группа
Банкротство (споры high market)


группа
Интеллектуальная собственность (Регистрация)


группа
Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование)


группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)


группа
Финансовое/Банковское право


группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)


группа
Трудовое и миграционное право (включая споры)


10место
По количеству юристов


12место
По выручке на юриста


14место
По выручке



Александр Боломатов уверен, что в этом случае расходы дочернего общества являются убытками материнского. Такой подход повысит культуру корпоративных отношений и даст инвесторам дополнительные гарантии по контролю за деятельностью компаний, считает он. А вот Червец и советник



Федеральный рейтинг.

группа
Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры)


группа
Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры — high market)


группа
Разрешение споров в судах общей юрисдикции


группа
ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии)


группа
Экологическое право


группа
Антимонопольное право (включая споры)


группа
Банкротство (реструктуризация и консалтинг)


группа
Банкротство (споры high market)


группа
Интеллектуальная собственность (Консалтинг)


группа
Недвижимость, земля, строительство


группа
Фармацевтика и здравоохранение


группа
Частный капитал

Профайл компании


Вадим Бородкин с ним не согласны. На втором круге первая инстанция и апелляция проигнорировали такие основополагающие признаки юрлица, как имущественная и организационная обособленность, уверен Бородкин. Даже если исходить из того, что Зубицкий получал премии необоснованно, это убытки не «Кокса», а «ПМХ», объясняет эксперт. Ведь зарплату Зубицкому платило «ПМХ». Фактически это взыскание неизвестных российскому правопорядку «отраженных убытков», объясняет Червец.

Еще одной ошибкой Бородкин считает то, что суды взыскали убытки по формальному основанию: потому что не было решения общего собрания участников «ПМХ» о размере премий его руководителя. В тот момент у «ПМХ» был единственный участник — «Кокс», а им руководила сама «ПМХ». То есть решение о своей премии все равно бы принимал Зубицкий. Ведь именно он выступил от имени «ПМХ» в тех случаях, когда она представляла «Кокс».

Не было никаких оснований признавать убытками материнской компании выплаченные президенту дочернего общества премии, уверен Бородкин. В том числе потому, что апелляция и первая инстанция посчитали размер такого вознаграждения рыночным, а значит справедливым. Раз Зубицкий получал справедливое вознаграждение, то у «Кокса» не было убытков, а взыскивать с Зубицкого премии рыночного размера нельзя. 

Вызывает озабоченность то, что суды взыскали убытки с единоличного исполнительного органа без доказательств центрального элемента состава — самих убытков.

Кирилл Бельский, старший партнер



Федеральный рейтинг.

группа
Уголовное право

Профайл компании


Первая и апелляционная инстанции согласились, что общий размер вознаграждения, в том числе оспоренные премии, соответствует рыночному уровню. Это значит, что ущерба не было ни у материнской, ни у дочерней компании, подчеркивает Бельский. Даже если бы формально процедура выплаты была нарушена, без материального ущерба убытков нет, констатирует юрист. 

  • Арбитражный процесс

Головная компания может решить передать «дочке» свой долг перед третьими лицами. Порядок налогообложения такой операции будет зависеть от того, имеется ли между «дочкой» и «мамой» задолженность и переводом долга она погашается или такой задолженности нет и материнская компания погасит обязательство перед дочерней в будущем путем предоставления товаров.

Когда речь идет о передаче кредиторской задолженности от головной компании дочерней, имеет место перевод долга*(1), при котором новый должник («дочка») принимает на себя обязательство первоначального должника («мамы»). В данном случае материнская компания должна получить согласие своих кредиторов на перевод долга. Несмотря на то что гражданским законодательством не регулируется вопрос о том, в какой форме должно быть выражено согласие кредитора, считаем необходимым выражать данное согласие в письменной форме. В случае отсутствия согласия кредитора договор о переводе долга признается недействительной (ничтожной) сделкой*(2).

Обратим внимание на «возмездность» договора перевода долга. В соответствии с Гражданским кодексом договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. Также договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное*(3).

Кроме того, как указал ВАС РФ*(4), поскольку ни законом, ни иными правовыми актами не предусмотрен безвозмездный характер договора перевода долга, а из существа заключенной сторонами сделки также не вытекает ее безвозмездность, организация (в нашем случае дочерняя компания) не лишена права на требование возмещения за принятый долг.

В частности, возмездность может подразумевать обязательство материнской компании перечислить впоследствии денежные средства в счет погашения за нее долга дочерней компанией, обязательство поставить в будущем товар (работу, услугу) на сумму переведенного долга. Или, например, дочерняя компания имеет задолженность непосредственно перед материнской компанией, а путем перевода долга данная задолженность погашается.

Таким образом, выполняя обязательства материнской компании, «дочка» выступает своего рода поручителем, к которому по исполнении обязательства переходят права кредитора*(5).

Перевод долга, когда между «мамой» и «дочкой» уже имеется задолженность

Рассмотрим ситуацию, когда материнская компания приобрела товары (работы, услуги), при этом долг по оплате перед поставщиком переводит на дочернюю компанию. Между тем у дочерней компании имеется задолженность перед материнской за ранее приобретенные у нее товары (работы, услуги). Таким образом, посредством перевода долга на дочернюю компанию ее обязательство перед материнской компанией прекращается, и она становится обязанной перед поставщиком. Необходимо помнить, как уже ранее отмечалось, что перевод долга осуществляется только с согласия кредитора (поставщика). Оговоримся, что в статье рассматриваются последствия для организаций, применяющих метод начисления.

Рассмотрим учет у материнской компании.

НДС. Перевод долга не влечет последствий в части НДС. Это означает, что сумма НДС, принятая к вычету материнской компанией при приобретении товаров (работ, услуг) (при соблюдении необходимых условий для принятия вычета) у поставщика, при переводе долга не корректируется. Также не корректируется сумма НДС, уплаченная ранее в бюджет в связи с реализацией товаров (работ, услуг) дочерней компании.

Налог на прибыль. Расходы при применении метода начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты*(6). Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок. Следовательно, расходы по поставленным от поставщика (кредитора) товарам (работам, услугам) были учтены у материнской компании. Аналогичный порядок признания предусмотрен и в отношении доходов, соответственно, выручка от реализованных ранее товаров (работ, услуг) дочерней компании уже была учтена у материнской компании*(7). Впоследствии перевод долга на дочернюю компанию не приводит к корректировке доходов/расходов у материнской компании.

Рассмотрим учет у дочерней компании.

НДС. Как мы отмечали, право на вычет НДС возникло у материнской компании при приобретении товаров (работ, услуг), то есть впоследствии сама оплата уже не влияет на НДС. Соответственно, при оплате поставщику в связи с переводом долга у дочерней компании не возникает последствий в части НДС.

Налог на прибыль. Перевод долга на дочернюю компанию приводит к погашению ее обязательства по оплате перед материнской компанией за поставленные ранее товары (работы, услуги). Данный факт не влияет на признание расходов, поскольку, как мы указывали выше, признание расходов не зависит от времени фактической выплаты денежных средств. Не возникают также последствия по налогу на прибыль и при перечислении оплаты поставщику ввиду того, что дочерняя компания отвечает по обязательствам материнской компании и погашает ее долг.

Перевод долга с последующей поставкой товара

Для сравнения теперь рассмотрим особенности учета у сторон в ситуации, когда материнская компания перевела долг на дочернюю компанию и впоследствии обязуется поставить ей товар (работу, услугу), реализация которого подлежит обложению НДС.

У материнской компании при переводе долга на дочернюю возникает обязанность по уплате НДС. Это связано с тем, что, по сути, материнская компания получает предоплату в неденежной форме под будущую поставку товаров (работ, услуг) дочерней компании, которая погашает обязательство материнской компании*(8). Соответственно, в данном случае материнская компания также должна выставить дочерней компании счет-фактуру на сумму предоплаты*(9). В части налога на прибыль стоит отметить, что суммы предоплаты не учитываются в составе доходов у материнской компании*(10).

Что касается налоговых последствий у дочерней компании, отметим следующее. При перечислении сумм частичной оплаты в счет предстоящих товаров (работ, услуг) вычетам у налогоплательщика подлежат суммы НДС, предъявленные продавцом*(11). При этом право на вычет при перечислении сумм предоплаты возникает при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм частичной оплаты, а также договора, в котором есть условие о предоплате. Однако поскольку в нашем случае предоплата осуществляется в неденежной форме, то соответствующих платежных документов нет. В связи с этим Минфин России считает, что вычет по такой предоплате не производится*(12). Также финансовое ведомство указало, что если налогоплательщик использует свое право на принятие к вычету налога по полученным товарам (работам, услугам), а не по осуществленной предварительной оплате (частичной оплате) указанных товаров (работ, услуг), то это не приводит к занижению налоговой базы и суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. Таким образом, учитывая разъяснения Минфина России, принятие к вычету НДС по «предоплате» в рассматриваемой ситуации рискованно, несмотря на то что суды придерживаются иной точки зрения*(13).

В части налога на прибыль последствий у дочерней компании не возникает, поскольку суммы предоплаты не учитываются в расходах по налогу на прибыль*(14).

Несколько слов о трансфертном ценообразовании

На сегодняшний день налоговые инспекторы осуществляют контроль сделок, совершаемых между взаимозависимыми лицами*(15). Лица признаются взаимозависимыми, если отношения между ними могут повлиять на условия и (или) результаты совершаемых сделок, а также на экономические результаты их деятельности*(16). Дочерняя и материнская компании признаются взаимозависимыми в силу участия в уставном капитале*(17).

Между тем сделки между взаимозависимыми лицами, подлежащие проверке, должны быть контролируемыми, то есть в общем случае доход по сделкам в течение года должен превышать определенные «пороговые» значения, установленные Налоговым кодексом *(18). В частности, сделка между материнской и дочерней компаниями, зарегистрированными на территории РФ, признается в 2014 году контролируемой, если сумма доходов по сделкам между данными взаимозависимыми лицами превысит 1 млрд. рублей*(19). Отметим также, что Налоговым кодексом определены случаи, когда сделки между взаимозависимыми лицами не будут признаваться контролируемыми*(20). Так, сделка между материнской и дочерней компанией не будет признаваться таковой, если обе компании будут являться участниками одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков*(21).

Возникает вопрос, будет ли сделка между материнской и дочерней компанией признаваться контролируемой, если предметом сделки является передача дебиторской задолженности (уступка прав требования) (при соблюдении прочих критериев, являющихся основанием для признания сделки контролируемой). С одной стороны, положения о налоговом контроле распространяются на сделки с товарами, работами, услугами. При этом в соответствующих статьях Налогового кодекса отсутствует упоминание о сделках по передаче имущественных прав. С другой стороны, правила, предусмотренные разделом V.1 Налогового кодекса, распространяются на сделки, осуществление которых влечет необходимость учета хотя бы одной стороной таких сделок доходов, расходов и (или) стоимости добытых полезных ископаемых, что приводит к увеличению и (или) уменьшению налоговой базы по налогам*(22). Основываясь на положениях данной нормы, можно прийти к выводу о том, что при определении контролируемых сделок каких-либо изъятий для сделок с иными объектами гражданских прав, отличными от товаров (работ, услуг), не содержится.

Таким образом, поскольку исключений при передаче имущественных прав для целей признания сделок контролируемыми Налоговым кодексом не установлено, сделка между материнской и дочерней компанией по уступке права требования может при определенных обстоятельствах признаваться контролируемой. В подтверждение сказанного также свидетельствует и тот факт, что в Приложении N 1 к Порядку заполнения формы уведомления о контролируемых сделках*(23) в разделе «Коды наименования сделки» фигурирует код 029 «Уступка прав требования». Соответственно, если сделка будет признана контролируемой, возникнет обязанность по подаче уведомления о совершенных в календарном году контролируемых сделках не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором данные сделки совершены*(24).

При этом необходимо отметить, что сумма доходов по сделкам за календарный год определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год с учетом порядка признания доходов, установленных главой 25 Налогового кодекса*(25).

*(1) ст. 391 ГК РФ
*(2) пост. ФАС ЗСО от 24.07.2013 N Ф04-2824/13, ФАС ВСО от 11.03.2011 N А33-5745/2010
*(3) ст. 423 ГК РФ
*(4) определение ВАС РФ от 19.04.2010 N ВАС-3908/10
*(5) ст. 361, 363 ГК РФ
*(6) п. 1 ст. 272 НК РФ
*(7) пп. 1, 3 ст. 271 НК РФ
*(8) подп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ
*(9) пп. 1, 3 ст. 168 НК РФ; п. 17 Правил ведения книги продаж, утв. пост. Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
*(10) подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ
*(11) п. 12 ст. 171 НК РФ
*(12) письмо Минфина России от 06.03.2009 N 03-07-15/39
*(13) пост. ФАС СЗО от 19.01.2012 N Ф07-806/11, ФАС УО от 14.09.2011 N Ф09-5136/11
*(14) п. 14 ст. 270 НК РФ
*(15) гл. 14.5 НК РФ
*(16) п. 1 ст. 105.1 НК РФ
*(17) п. 2 ст. 105.1 НК РФ
*(18) ст. 105.14 НК РФ
*(19) подп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ
*(20) п. 4 ст. 105.14 НК РФ
*(21) гл. 3.1 НК РФ
*(22) п. 13 ст. 105.3 НК РФ; письмо ФНС России от 11.07.2013 N ОА-4-13/12513@
*(23) утв. приказом ФНС России от 27.07.2012 N ММВ-7-13/524@
*(24) п. 2 ст. 105.16 НК РФ
*(25) п. 9 ст. 105.14 НК РФ

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Дэнас поликлиника в екатеринбурге постовского часы работы
  • Евразия буровая компания официальный сайт вакансии вахтой
  • Европейская страховая компания казахстан официальный сайт
  • Еврохим минерально химическая компания отзывы сотрудников
  • Единая электронная торговая площадка банковские реквизиты