32 правовое положение холдингов холдинговых компаний

«Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)1. Комментируемая статья устанавливает правовой статус банковской группы и банковского холдинга как объединений юридических лиц. Нормы, регламентирующие создание и реорганизацию холдингов, в российском законодательстве появились в связи с принятием Указа Президента от 16.11.1992 N 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», применяемого к отношениям, возникающим при учреждении холдинговых компаний посредством преобразования государственных предприятий в акционерные общества.

Холдинг — это совокупность
двух или более юридических лиц (участники
холдинга), связанных между собой
отношениями (холдинговые отношения),
позволяющими одному из них (головная
компания) определять решения, принимаемые
другими участниками.

Холдинговые отношения могут
возникать в силу преобладающего участия
головной компании, являющейся хозяйственным
обществом или товариществом в капитале
других юридических лиц, также являющихся
хозяйственными обществами или
товариществами, либо в силу договора
между ними, либо в силу договора между
головной компанией и учредителями
(акционерами) других юридических лиц,
либо в силу возможности физических лиц,
образующих органы управления головной
компании, определять состав или решения
органов управления других юридических
лиц, либо в силу решения (нормативного
правового акта), принятого в пределах
своей компетенции собственником
имущества унитарного предприятия, если
все участники холдинга являются
унитарными предприятиями.

Управление в холдинговой
компании

1. Управление холдингом
осуществляется головной компанией.

Если управление осуществляется
на основании договора, срок его действия
не может быть менее одного года.

2. Головная компания несет
субсидиарную ответственность по
обязательствам другого участника, в
том числе в случае признания их
несостоятельности (банкротства), если
иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

Головная компания несет
солидарную ответственность по
обязательствам другого участника,
возникшим вследствие указаний головной
компании этому участнику.

Создание холдинга

1. Холдинг считается созданным
с момента возникновения хотя бы между
двумя его участниками холдинговых
отношений.

Моментом возникновения
холдинговых отношений для холдингов,
возникающих в силу преобладающего
участия головной компании в капитале
других юридических лиц (имущественный
холдинг), считается внесение соответствующих
записей в реестр акционеров.

Моментом возникновения
холдинговых отношений для холдингов,
возникающих в силу установления
договорных отношений между его участниками
(договорной холдинг), является вступление
в силу соответствующего договора.

1. Под деятельностью холдинга
понимается деятельность участников,
осуществляемая ими на основании
холдинговых отношений под руководством
головной компании.

2. Холдинг компания,
деятельность которого образует
взаимоподчиненный процесс производства
и (или) реализации товаров (работ, услуг)
признается консолидированным
налогоплательщиком, а участники —
взаимозависимыми лицами для целей
налогообложения.

Под взаимоподчиненным
процессом производства и (или) реализации
товаров (работ, услуг) понимается
технологическая или производственная
зависимость участников, возникшая из:

— производственно —
технологической связи между ними;

— экономической кооперации
участников.

Предпринимательские
объединения обеспечивают концентрацию
капитала на горизонтальной основе путем
заключения гражданско-правового договора
(простые товарищества и некоторые ФПГ)
или на вертикальной основе вследствие
преобладающего участия одного лица в
капитале других лиц (холдинги).
Предпринимательские объединения
являются субъектами предпринимательского
права, поскольку обладают основными
признаками такого субъекта (наличие
организационно правовой формы, регистрация
или легитимация иным образом, наличие
хозяйственной компетенции, обособленность
имущества и способность нести
ответственность). Отсутствие у
предпринимательских объединений
универсальной (общей) правоспособности
(подобной той, что есть у юридических
лиц) обусловлено спецификой экономических
связей, при которых в качестве субъекта
правоотношений может выступать
предпринимательское объединение в
целом. Хозяйственная компетенция у
предпринимательских объединений
является специальной и соответствует
целям деятельности, ради которой они и
образуются. Основой для их возникновения
служит единая экономическая политика,
проводимая в процессе ведения
предпринимательской (хозяйственной)
деятельности предпринимательским
объединением в целом. Единую экономическую
политику в зависимости от
организационно-правовой формы
предпринимательского объединения
устанавливают:
в холдингах — холдинговая
компания;
в финансово-промышленных
группах — центральная компания;
в
объединениях, основанных на договоре
простого товарищества, — товарищи.
Источники, регулирующие правовое
положение предпринимательских
объединений, весьма разнообразны. Их
классификация может производиться по
таким критериям, как территория действия
(федеральные, региональные, местные и
локальные), юридическая сила (конституция,
федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные нормативные
акты и т.д.), орган, принявший соответствующий
акт (органы законодательной, исполнительной
власти и орган управления хозяйствующего
субъекта и т.д.), сфера экономической
деятельности (банковская, страховая,
инвестиционная, строительная,
инновационная, нефтегазовая,
металлургическая и т.д.) и т.д. Конституция
Российской Федерации содержит основные
принципы организации и деятельности
предпринимательских объединений. Среди
них — принцип свободы экономической
(предпринимательской) деятельности (ч.
1 ст. 8), позволяющий осуществлять
предпринимательскую деятельность в
любых дозволенных российским
законодательством формах. В качестве
федерального закона, регулирующего
деятельность предпринимательских
объединений, выступает Гражданский
кодекс РФ, но существующие положения
Гражданского кодекса РФ касаются лишь
некоммерческих объединений: ассоциаций
и союзов (ст. ст. 121 — 123), а также отдельно
дочерних (ст. 105) и зависимых организаций
(ст. 106). До настоящего времени действует
Указ Президента РФ 16 ноября 1992 г. N 1392 «О
мерах по реализации промышленной
политики при приватизации государственных
предприятий. Данным Указом было утверждено
Временное положение о холдинговых
компаниях, создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные
общества, где закреплено понятие
холдинговой компании, образуемой в
результате приватизации государственных
предприятий. В правоспособности холдинга
необходимо отметить такую особенность,
которая выражается в безоговорочной
концентрации в руках одного из участника
объединения — холдинговой компании
права определять единую экономическую
политику объединения, а также
соответствующие ей заключаемые
предпринимательские договоры и
хозяйственные операции. Предпринимательские
объединения не обладают универсальной
(общей) правоспособностью (подобной
юридическим лицам), т.е. не могут быть
участниками любых правоотношений
(например, гражданских), а лишь отдельных
видов отношений в сфере осуществления
предпринимательской деятельности,
например, антимонопольных, налоговых,
инвестиционных и т.д. Такое положение
дел обусловлено спецификой экономических
связей, при которых в качестве субъекта
правоотношений может выступать
предпринимательское объединение в
целом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Термин «холдинг» пришел в наш язык от английского слова hold (держать). Соответственно, в буквальном понимании холдинговая компания — это организация, которая держит в своих руках контрольные пакеты акций других компаний. Кстати, именно так это понятие и трактуется британским законодательством.

В нашей стране трактовка этого термина была искажена. Более того, существует значительный пробел в правовом регулировании деятельности холдинговых компаний. Английский закон понимает под холдингом только головную (главную) компанию.

В российской экономической деятельности этот термин обозначает совокупность хозяйствующих субъектов, где головная компания осуществляет менеджмент деятельности дочерних структур.

В рамках данной статьи мы будем рассматривать такую организацию с отечественной точки зрения. Управление холдинговой компанией — довольно сложный процесс: нередки конфликтные ситуации между головной и дочерними компаниями. Разрешить спорные вопросы внутри структуры, опираясь на положения законодательства РФ, поможет квалифицированный юрист.

Понятие «холдинг» в законодательстве Российской Федерации

В нашей стране заниматься бизнесом в рамках закона разрешено только после обязательной регистрации юридического лица в одной из организационно-правовых форм. Зарегистрировать юрлицо в форме холдинга не удастся просто потому, что в России такая форма предпринимательской деятельности не предусмотрена.

Многострадальный закон «О холдингах» находится на рассмотрении в Государственной думе уже более 25 лет. В течение этого срока законопроект несколько раз принимался, затем отклонялся, в него вносились изменения и поправки, но в силу он так и не вступил.

Наиболее приближенными к холдинговой структуре являются акционерные общества, которые держат в своих руках контрольные пакеты акций других компаний, что позволяет им руководить деятельностью этих фирм.

Отсылки к пониманию данного термина также есть в Гражданском кодексе Российской Федерации. В частности, там четко закреплено понятие дочернего общества. Это самостоятельная компания, управление которой осуществляется другим обществом по причине его преобладающего участия в уставном капитале организации.

Особенности и преимущества холдинга

Компании, входящие в состав холдинга, ведут бизнес, заключают сделки и подписывают договоры от своего имени. Тем не менее, наиболее важные стратегические вопросы по управлению их коммерческой деятельностью находятся в ведении головной компании. Таким образом, основным преимуществом холдинговой структуры является объединение усилий, опыта и умений в конкурентной борьбе на рынке.

Головная компания определяет общую программу развития холдинга, а также вырабатывает политику в сфере инвестиций и финансирования. Это предполагает также возможности предоставления финансовой помощи и кредитов внутри структуры. Кроме того, главная компания может брать на себя функции по осуществлению деятельности на международных рынках, сосредоточить в своих руках сбыт и закупку.

Успешное управление холдингом заключается в подборе эффективного руководящего персонала и финансовом менеджменте. Контроль за дочерними компаниями при этом осуществляется как с помощью удержания в руках главы преобладающей доли их уставного капитала, так и посредством формирования единой политики ведения хозяйственной деятельности.

Итак, для холдинга характерны следующие черты:

  • в его состав входят компании различных отраслей и направлений хозяйственной деятельности, в том числе организации, территориально находящиеся в разных регионах;
  • это всегда многоступенчатая структура, иногда напоминающая пирамиду;
  • управление осуществляется централизованно головной компанией;
  • глава формирует стратегию долгосрочного развития структуры;
  • осуществляется интенсивное инвестирование новых направлений деятельности «дочек»;
  • упорядочены связи между дочерними фирмами.

Также важно отметить, что управление внутри холдинговой структуры осуществляется по аналогии со стандартным акционерным обществом. Основополагающие решения принимаются советом директоров или собранием акционеров.

Создание холдинга

Существует несколько путей создания холдинга. Во-первых, это может быть горизонтальная интеграция. В этом случае происходит объединение в одну структуру компаний, которые ведут предпринимательскую деятельность в одной отрасли (например, это может быть сельское хозяйство, строительство).

Во-вторых, интеграция может быть вертикальной. При таком объединении внутри структуры формируется целый производственный цикл: сырье, проходя через компании холдинга, в итоге становится готовой продукцией. Такой тип интеграции позволяет значительно сократить затраты и повысить стоимость компании на рынке.

Еще одним способом создания холдинга является построение новых компаний с целью их дальнейшего интегрирования в структуру. Кроме того, существуют действительно сложные структуры, образованные путем объединения нескольких холдингов.

История развития предпринимательской деятельности в нашей стране доказывает, что нередко холдинговая структура создавалась путем разбиения крупной компании на более мелкие составляющие с дальнейшим изменением ее структуры.

В большинстве случаев, создание холдинговой структуры происходит путем покупки контрольного пакета акций компаний, которые планируется в будущем включить в ее состав, на вторичном рынке.

Классификация холдингов

Существует всего два вида холдинговых компаний и множество типов, в зависимости от признака классификации. К первым относятся финансовые и смешанные холдинги. Финансовый — это структура, где более половины капитала образовано ценными бумагами других компаний.

Соответственно, такое объединение является средоточием не предприятий, а капиталов, поэтому занимается финансовыми операциями. Смешанный отличается тем, что его головная компания ведет собственную предпринимательскую деятельность. Это идеально для предприятий, которые занимаются сложной деятельностью и технологически связаны между собой.

Классифицировать холдинги возможно в зависимости от того, как головная структура осуществляет контроль над дочерними компаниями:

  • имущественный — контроль основан на наличии контрольного пакета акций дочерних компаний;
  • договорной — контроль происходит исключительно на основании договора, заключенного между главой и «дочками».

Исходя из этого разделения, в зависимости от деятельности головной компании, холдинги бывают:

  • чистыми — глава осуществляет только функции контроля, не занимаясь производственной деятельностью;
  • смешанными — глава, помимо контроля, ведет еще и производственную деятельность.

Также холдинг может построить собственную технологическую цепочку, это является характерной особенностью нефтяных компаний — они занимаются всеми процессами, от разведки месторождений до продажи продукции нефтепереработки.

Такая структура называется интегрированной. А когда каждая компания структуры занимается собственным видом деятельности, она называется конгломератной.

Источники:

Проект закона «О холдингах»

Дочернее хозяйственное общество

Гражданский кодекс РФ не предусматривает такого понятия, как холдинг, в связи с чем данное понятие не является отдельной организационно-правовой формой юридического лица.

Фактически холдингом принято именовать такую форму объединения коммерческих организаций, которая основана на экономическом контроле одного участника над другими.

Термин «холдинговая компания» был употреблен впервые в российском законодательстве в Законе РФ от 03.07.1991 N 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации». Согласно этому Закону, Государственный комитет по управлению государственным имуществом и комитеты по управлению имуществом субъектов РФ были призваны содействовать созданию холдинговых компаний (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5 Закона).

Понятие холдинга также было дано в Указе Президента РФ от 16.11.1992 N 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», утвердившем Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества (далее — Временное положение).

Так, согласно п. 1.1 Временного положения холдинговой компанией признается предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий.

В настоящее время согласно ст. 4 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что «банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц (далее — участники банковского холдинга)…».

Таким образом, в случае приобретения одним юридическим лицом контрольного пакета акций других юридических лиц подобное предприятие именуется холдингом.

При этом под контрольным пакетом акций понимается любая форма участия в капитале предприятия, которая обеспечивает безусловное право принятия или отклонения определенных решений на общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в его органах управления.

Предприятия, контрольные пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой компании, именуются дочерними.

Из изложенного следует, что холдинг как объединение юридических лиц само по себе юридическим лицом не является, а представляет собой лишь определенный способ коммерческого объединения.

Структура холдинга

Наиболее распространенной является структура холдинга, которая состоит из нескольких юридических лиц, а именно основного общества и подконтрольных ему дочерних хозяйственных обществ.

При этом хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (ст. 67.3 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 6 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Поскольку холдинги являются не отдельным видом юридических лиц, а лишь формой объединения юридических лиц, то они могут быть созданы с участием юридических лиц различных организационно-правовых форм.

Согласно действующему законодательству государственные и муниципальные унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих и некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц. Однако унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.

Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации, о распоряжении вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями может быть принято унитарным предприятием только с согласия собственника (ст. 6 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

Таким образом, если унитарное предприятие обладает контрольным пакетом акций (долей участия) в уставном капитале другого хозяйственного общества, то есть основания говорить о существовании холдинга и, соответственно, отношений экономического контроля между унитарным предприятием и хозяйственным обществом.

Исходя из изложенного, можно определить, что холдинг не является отдельным юридическим лицом, но представляет собой определенную форму объединения юридических лиц, а именно основного общества и подконтрольных ему дочерних хозяйственных обществ различных организационно-правовых форм.

Указанное определение холдинга нашло свое отражение и в судебной практике. Суды также отождествляют понятие холдинга с группой лиц (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.12.2020 N Ф04-427/2019 по делу N А46-10789/2016, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.11.2020 N Ф09-7953/19 по делу N А76-21416/2019 (Определением Верховного Суда РФ от 09.03.2021 N 309-ЭС21-806 отказано в передаче дела N А76-21416/2019 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного Постановления), Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2020 N 06АП-4332/2020 по делу N А73-22298/2019 (Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.01.2021 N Ф03-5692/2020 данное Постановление оставлено без изменения)).

Порядок создания холдинга и управления им

Основанием для создания холдинговых отношений между юридическими лицами могут выступать различные гражданско-правовые договоры. К таким договорам могут быть, в частности, отнесены договоры доверительного управления имуществом, договоры о совместной деятельности, залога имущества или франчайзинга.

Наиболее распространенный способ возникновения холдинговых отношений — это заключение договоров доверительного управления акциями, условием которых является передача доверительному управляющему права голосовать являющимися предметом доверительного управления акциями.

При этом для квалификации возникающих или возникших отношений между юридическими лицами как холдинговых они должны иметь стабильный и системный характер.

Этот вывод подтверждается судебной практикой. Так, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2002 по делу N А56-17968/01 суд указал, что признание одного юридического лица дочерним обществом другого юридического лица связано с наличием у последнего возможности определять решения, принимаемые всеми органами управления первого, а не только влиять на отдельные действия в рамках гражданско-правового договора между этими лицами. При этом суд установил, что само по себе заключение между организациями договоров комиссии не может служить основанием для признания их дочерним и основным обществами.

В п. 13 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019, отмечено, что отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению наличия у основного общества иной фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом; фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую с размером участия одного общества в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена, например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со стороны иных участников общества и т.д.

Законодательством предусмотрены определенные формы осуществления контроля и управления участниками общества над деятельностью его органов и финансово-экономическим состоянием:

— рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на годовом общем собрании акционеров (участников) общества (пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 6 п. 2 ст. 33 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

— избрание на общем собрании участников ревизионной комиссии (ревизора) общества для проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества (ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 47 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

— утверждение на общем собрании профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками, для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества (ст. 86 Закона «Об акционерных обществах», пп. 10 п. 2 ст. 33, ст. 48 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Материал статьи взят из открытых источников

Остались вопросы к адвокату по данной тематике?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Дата актуальности материала: 20.09.2021

Правовое положение холдингов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.
ГЕРЦЕНА»

Филиал в г. Волхове

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: Хозяйственное право

Тема: Правовое положение холдингов

Выполнила:

студентка

дневного отделения

группы МО 24-А

Вишневская Александра
Николаевна

Научный руководитель:

Старший преподаватель кафедры
менеджмента

Богданов Андрей Геннадьевич

Волхов 2008


Содержание

Введение

Глава 1.
Понятие и виды холдинговых компаний

1.1 Понятие
холдинговой компании

1.2 Виды
холдинговых компаний

Глава 2.
Правовое положение холдинговых компаний

2.1 Состав
(структура) холдинговой компании

2.2 Цели
создания холдинговой компании

2.3 Правовое
регулирование деятельности холдинговых компаний

Заключение

Список
использованной литературы

Введение

Развитие предприятий, их
взаимодействие и конкуренция в рыночной экономике объективно ведут к
необходимости объединения отдельных предприятий. В то же время нередко компании
не идут на полное слияние, а создают тот или иной механизм взаимодействия,
позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с
другими предприятиями. В связи с этим возникает принципиально новый вид
компаний — точнее говоря, речь идет уже не об отдельных предприятиях, а об
объединениях юридических лиц. До сих пор не существует общепринятого термина
для обозначения подобных объединений; используются такие понятия: “интегрированная
корпоративная структура”, “связанно-диверсифицированная система», а также
“холдинг”.

В литературе приводится целый
ряд определений понятия холдинг. В общем виде можно утверждать, что холдинговая
компания — это объединение юридических лиц, одно из которых (основное общество)
в силу владения контрольными пакетами акций других обществ (дочерних) имеет
возможность участвовать в деятельности органов управления последних и
осуществлять над ними контроль. Объединение, именуемое холдингом, не является
юридическим лицом. [1]

Контроль в холдинговой компании
основан на владении акциями дочерних и зависимых предприятий. В то же время
возможны и иные формы участия в капитале дочерних компаний. Большинство
предпринимательских объединений сегодня использует именно холдинговую форму
контроля, например, концерны и конгломераты. Объединения банков и промышленных
предприятий (финансово-промышленные группы) также нередко оформлены в виде
холдингов, хотя используются и иные механизмы контроля. Акционерная форма
контроля также реализуется двояко: как иерархическая структура, т.е. контроль
холдинга над дочерними предприятиями, и как так называемая этархия, т.е. система
перекрестного владения акциями.

За последнее десятилетие
холдинги как прогрессивная форма организации бизнеса, позволяющая значительно
повысить его устойчивость и конкурентоспособность, получили широкое
распространение в России. Крупнейшие холдинги контролируют почти половину
российской промышленности и подавляющую часть компаний, чьи акции вращаются на
фондовом рынке. [2]

Несмотря на правовую «непроработанность»
данного понятия и существующие законодательные ограничения, холдинги образуются
не только в крупном, но и в среднем и даже в малом бизнесе. Привлекательность
данного вида организации бизнеса во многом определяется возможностями, которые
он предоставляет предпринимателям. Основными среди них являются:

возможность снижения
предпринимательских рисков;

возможность перераспределения
средств внутри холдинга;

возможность установления
централизованного управления в холдинге;

создание дополнительных
производственных мощностей;

посредническая деятельность в
производстве и реализации отдельных видов продукции.

Однако существующие в разных
странах нормы налогового и антимонопольного законодательства, гражданского и
акционерного права, направленные на защиту прав кредиторов и миноритарных
акционеров (участников) дочерних обществ, а также соответствующие фискальной
политике государства, вносят существенные ограничения реализации указанных
возможностей. «Так, например, перераспределение средств внутри холдинга
ограничено нормами налогового законодательства, а возможности централизации
управления в холдинге противопоставлена возможность наступления солидарной или
субсидиарной ответственности основного общества по обязательствам дочернего, а
также возмещения убытков, причиненных дочернему обществу». [3]

В России отсутствуют традиции и
какие-либо стандарты образования предпринимательских союзов. Часто они
создаются на месте бывших министерств, отраслевых или территориальных
хозяйственных управлений. Не вполне ясны юридический статус таких образований,
права и функции органов управления. Несмотря на то, что в Гражданском кодексе
РФ приведен определенный порядок создания и функционирования подобных союзов,
практика пока расходится с теорией.

«В какой степени холдинги
являются результатом реализации стратегии новых частных собственников, а в
какой степени — наследием политики размещения ресурсов при социализме? Не
исключено, что преобладание формы холдингов обусловлено не их активным
созданием после приватизации, а распространенностью этой формы организации еще
в советский период». [4]

Цели данной работы:

установить, что собой
представляет холдинг;

определить цели создания
холдингов;

разобрать, каким образом в
российском законодательстве регулируется порядок создания и деятельности
холдингов.

Для этого будут использованы как
учебные пособия, так и авторские статьи; а также нормативные правовые акты
российского законодательства, регулирующие процедуру создания и работу
предприятий типа «холдинг».


Глава 1. Понятие и виды холдинговых компаний

1.1 Понятие холдинговой компании

В последнее время в России
появилось огромное количество предприятий, использующих в своих названиях
термины «холдинг» или «холдинговая компания». Но, зачастую,
не многие могут дать определение этим понятиям и, прежде всего, здесь
обнаруживается пробел в законодательном регулировании таких предпринимательских
структур, каковыми являются холдинги. До сих пор не принят закон «О
холдингах», проект которого был отклонен президентом РФ в июле 2002 года.

Первые холдинговые компании в
России появились после принятия 3 июля 1991 года Закона РФ «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» (ст.8).
Согласно этому закону, холдинги могли организовываться на основе предприятий,
входящих в объединение (ассоциацию, концерн) или находящихся в ведении органов
государственного управления и местной администрации с согласия антимонопольных
органов. Холдинговая структура адекватно подходила для разгосударствления
крупных предприятий, концернов, объединений при сохранении технологических и
кооперационных связей между входящими в их организационную структуру единицами.
[5]

Такое положение может
охарактеризовать пример того, как сформулированы в законодательстве цели
формирования холдинговых компаний в лесопромышленной отрасли[6]. К их
числу постановлением Правительства были отнесены: упорядочение процессов
структурной перестройки в лесопромышленном комплексе, содействие кооперации
предприятий-смежников, сохранение существующих технологических и
производственных связей, осуществление предприятиями технологически замкнутого
цикла производства единой инвестиционной и научно-технической политики,
увеличение экспортного потенциала.

Корпорации холдингового типа с
долей государственного участия сложились в России преимущественно в отраслях,
относящимся к естественным монополиям, либо к демонополизированным отраслям, в
которых утрата государственного контроля была нежелательна по соображениям
стратегического характера[7].

В основе выделения холдинговых
компаний как самостоятельного вида предпринимательского объединения лежат
отношения контроля, экономической субординации и зависимости между основным (преобладающим)
и дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами.

Под экономическим преобладанием,
исходя из действующего законодательства, следует понимать возможность одним
субъектом определять условия ведения другим субъектом предпринимательской деятельности.
Отношения холдинга используют не только взаимосвязь «основное — дочернее»
общество, но также «преобладающее — зависимое». Понятие «преобладающее»
применяется здесь в соответствии со ст.106 ГК РФ как «участвующее» в
уставном капитале зависимого общества не менее чем на 20% или имеющее не менее
20% голосующих акций акционерного общества.

Использование в Гражданском
Кодексе РФ определения «преобладающее» в двух различных смыслах, по
отношению к двум различным правовым понятиям порождает неоднозначные трактовки
категории «преобладания». В ст.105 ГК РФ преобладающим признается
участие в уставном капитале, являющееся основанием для признания хозяйственного
общества дочерним. В статье 106 ГК РФ через преобладание определяется уже не
участие в уставном капитале, а само общество, участвующее в уставном капитале
другого общества, которое признается в этом случае зависимым.

Основанием для установления
экономической зависимости может стать не только преобладающее участие основного
общества в уставном капитале дочернего, но и наличие договора или иных
обстоятельств, позволяющих основному обществу определять решения дочернего или
влиять на решения зависимого общества. При этом преимущественным основанием и
способом осуществления экономической власти является, конечно, обладание
значительной долей уставного капитала. [8].

Впервые понятие «холдинговая
компания» нашло закрепление в российском законодательстве о приватизации. Во
Временном положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные общества холдинговой компанией
признается предприятие независимо от его организационно-правовой формы, в
состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. Положение
распространяет свое действие на акционерные общества с 25% участием государства
в их уставном капитале[9].

Широкое распространение получили
банковские холдинговые структуры. Кстати, именно в законе «О банках и
банковской деятельности» (ст.4) содержится законодательное определение
холдинговой компании, применительно к банковской сфере, согласно которому
банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение
юридических лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в
котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная
организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через
третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления кредитной организации (кредитных организаций).

Таким образом, холдингом или
холдинговой компанией здесь, как и во Временном положении о холдинговых
компаниях, признается только основное общество. Возникает вопрос об определении
всей совокупности хозяйственных обществ и товариществ, связанных отношениями
зависимости и контроля. Появляется необходимость определения понятия холдинговой
компании не только в «узком смысле», как основного (преобладающего) общества,
способного определять решения дочерних и зависимых обществ, но и в «широком
смысле».

В «широком смысле» холдинговой
компанией следует считать совокупность двух или более коммерческих организаций,
одной из которых является основное (преобладающее) общество, а остальные — дочерние
и/или зависимые общества. Такой подход при определении холдинговой компании
используется в проекте Федерального закона «О холдингах». Согласно
проекту закона холдингом является «совокупность юридических лиц, связанных
между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним из
участников (головной компанией) деятельностью других участников холдинга на
основе права головной компании определять решения, принимаемые другими
участниками». [10]

Интересной представляется идея
так называемого «договорного холдинга» (ст.6 проекта Закона). К
положительным аспектам проекта Закона «О холдингах» следует отнести
признание наличия холдинговых отношений между унитарными предприятиями и
учрежденными ими в соответствии с п.7 ст.114 ГК РФ дочерними предприятиями. Действующее
законодательство, как было отмечено выше, не обеспечивает детальное
регулирование отношений, связанных с деятельностью предпринимательских
объединений с различным составом участников. Понятие холдинговая компания на
уровне федерального законодательства применяется в настоящий момент только по
отношению к хозяйственным обществам; ГК РФ допускает создание холдинговой
компании (напрямую не используя при этом понятие холдинга) с участием в
качестве основного любого хозяйственного общества и товарищества, а в качестве
дочернего или зависимого только хозяйственного общества (акционерного, с
ограниченной и с дополнительной ответственностью) (ст.105, 106). Возможность
иного состава участников холдинга в действующем законодательстве не
просматривается[11].

Действительно, по своему
экономическому содержанию холдинг — это структура, в рамках которой одна
организация (основная организация) имеет возможность определять или, по крайней
мере, воздействовать на решения, принимаемые другими организациями, входящими в
структуру холдинга. Это влияние может осуществляться:

за счет владения преобладающей
долей в уставных капиталах этих

организаций;

за счет контроля над
преобладающей долей активов этих организаций;

на основе соответствующего
договора между основной организацией и

остальными организациями,
входящими в структуру холдинга.

Холдинговые компании являются
разновидностью предпринимательских объединений, в число которых входят
всевозможные формы объединения коммерческих организаций, создаваемы добровольно
(на договорной основе) и принудительно (в результате подчинения и контроля одного
юридического лица над другими) для осуществления согласованной деятельности,
направленной на получение прибыли.

Холдинги не являются
самостоятельной организационно-правовой формой предпринимательской
деятельности, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации. Что,
не может опровергнуть как факта наличия подобных объединений в реальной жизни,
так и их существенного влияния на экономику.

1.2 Виды холдинговых компаний

В практике принято выделять два
вида холдинговых компаний: чистые и смешанные холдинги. Такое деление
проводится в зависимости от того, являются ли основные общества холдинговых
компаний исключительно только держателями акций (долей участия) дочерних
обществ или же наряду с этим занимаются самостоятельной производственной,
торговой, банковской или иной коммерческой деятельностью.

В чистом холдинге
основное общество — это неторговая компания, владеющая согласно уставу только
владеет капиталом и не имеющие прав осуществления торговых операций или иного бизнеса.
В российской терминологии они называются финансовыми холдинговыми компаниями.

Но, следует заметить, что
указами Президента Российской Федерации установлено нераспространение норм
раздела 3 Положения о холдинговых компаниях, регулирующих специфику финансовых
холдинговых компаний, на отдельные влиятельные холдинги (так установлено, что
положения раздела 3 не применяются при оплате дополнительных акций, выпущенных
открытым акционерным обществом «ТВЭЛ», при создании ОАО «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ», для всех холдинговых компаний, создающихся в
оборонной промышленности в форме открытых акционерных обществ путем внесения в
их уставные капиталы в качестве вклада Российской Федерации находящихся в
федеральной собственности акций ОАО, созданных в процессе приватизации, а также
при оплате доли РФ в уставных капиталах уже созданных холдинговых компаний
находящимися в федеральной собственности акциями). Некоторые из положений
утратили силу.

Федеральный закон «О банках
и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1 с изменениями, дает
определение банковского холдинга (см выше, с.8). Под существенным влиянием
применительно к банковскому холдингу понимаются возможность определять решения,
принимаемые органами управления юридического лица, условия ведения ими
предпринимательской деятельности по причине участия его в уставном капитале и (или)
в соответствии с условиями договора, заключаемого между юридическими лицами,
входящими в состав банковской группы, и назначать единоличные исполнительный
орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа
юридического лица, а так же возможность определять избрание более половины
состава совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

Из приведенных положений
следует, во-первых, что головная организация банковского холдинга не должна
быть кредитной организацией; во-вторых, что ФЗ «О банках и банковской
деятельности», раскрывая понятие «существенное влияние» приводит
закрытый перечень оснований установления контроля одного юридического лица над
другими, что в принципе не согласуется со ст.105 Гражданского кодекса
Российской Федерации, которая предполагает, что возможность определять решения
хозяйственного общества происходит из любых обстоятельств, позволяющих
установить между организациями отношения власти — подчинения.

Головная организация банковского
холдинга в целях управления деятельностью всех кредитных организаций, входящих
в холдинг, вправе создать управляющую компанию банковского холдинга. Управляющая
компания банковского холдинга представляет собой хозяйственное общество,
основной деятельностью которого является управление деятельностью кредитных
организаций, входящих в банковский холдинг[12]. Управляющая компания не
вправе заниматься страховой, банковской, производственной и торговой
деятельностью. Головная компания банковского холдинга обязана иметь возможность
определять решения управляющей компании по вопросам, отнесенным к компетенции
собрания ее учредителей (участников), в том числе и о ее реорганизации и
ликвидации.

Таким образом, управляющей
компанией банковского холдинга признается хозяйственное общество, основной
задачей которого является управление деятельностью кредитных организаций,
входящих в холдинг.

Смешанная холдинговая
компания, наряду с владением контрольным пакетом акций и правом руководить
другими компаниями, активно занимается торговлей или бизнесом и имеет в своем
балансовом отчете вместе с акциями дочерних предприятий активы в виде движимо и
недвижимого имущества. [13]


Глава 2. Правовое положение холдинговых компаний

2.1 Состав (структура) холдинговой компании

Структуру классической
холдинговой компании в качестве обязательных элементов составляют две группы
участников:

1) основное (материнское) хозяйственное
общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной ответственностью) или
товарищество (полное, коммандитное);

2) дочернее хозяйственное общество
(акционерное, с ограниченной или дополнительной ответственностью).

С точки зрения субъектного
состава в соответствии с действующим российским законодательством основным (материнским)
может быть как хозяйственное общество: акционерное, с ограниченной или
дополнительной ответственностью, так и товарищество: полное или коммандитное (на
вере); дочерним (зависимым) может быть только хозяйственное общество (ст.105,
106 ГК РФ). Такой вывод следует из логики и общего смысла, содержащихся в
указанных статьях, хотя норма ст.106 ГК РФ, в отличие от ст.105 ГК РФ,
косвенным образом отказывает хозяйственным товариществам в праве быть основными
по отношению к зависимым обществам.

Основное общество или
товарищество и дочерние (зависимые) общества не являются особыми организационно-правовыми
формами предпринимательской деятельности или какой-либо разновидностью
хозяйственных обществ и товариществ. Они используются лишь для обозначения
характера отношений экономической зависимости между двумя юридическими лицами.

Важно отметить, что существуют
устойчивые холдинговые компании, в которых отношения контроля и зависимости
имеют стабильность, проявляются во всех решениях и сделках, а также холдинговые
компании, в которых отношения подчинения могут складываться в отдельном определенном
случае, в конкретной гражданско-правовой сделке. Всякое хозяйственное общество
может быть признано дочерним при доказанности отношений контроля и подчинения
другому хозяйственному обществу (товариществу) даже в единственном возникшем
между ними правоотношении. Правовые последствия такого признания те же, что и
при стабильно существующих отношениях зависимости. Верховный Суд РФ, Высший
Арбитражный Суд РФ указали, что взаимоотношения двух хозяйственных обществ
могут рассматриваться как взаимоотношения основного и дочернего общества, в том
числе и применительно к отдельной конкретной сделке, в случаях, когда основное
общество (товарищество) имеет возможность определять решения, принимаемые
дочерним обществом, либо давать обязательные для него указания[14].

Раскрывая понятие основного (материнского)
общества и дочерних хозяйственных обществ (ст.105 ГК РФ, ст.6 Закона об АО, ст.6
Закона об ООО), законодатель выделяет следующие возможные основания
установления экономического контроля основного общества над дочерним:

Наличие преобладающего участия в
уставном капитале, которое

необязательно должно превышать
50% голосующих акций (долей участия) в уставном капитале общества. При
многочисленности акционеров или участников и «распыленности» контрольного
пакета в отдельных обществах требуется значительно меньшее число голосов (долей
участия), чтобы добиться подавляющего влияния. Эта форма экономического
контроля реализуется, таким образом, посредством участия основного общества в
органах управления дочернего: общих собраниях акционеров, советах директоров;

Наличие заключенного договора,
согласно которому одно общество

вынуждено подчиняться другому. Это
может быть договор доверительного управления, совместной деятельности, кредита,
ипотеки, залога ценных бумаг, иной имущественный договор. К числу договоров,
создающих отношения подчинения, отдельные авторы относят договор с управляющей
организацией (управляющим), которой передаются полномочия исполнительного
органа общества[15]. На наш взгляд, договор об
управлении, в силу которого одно общество выполняет функции исполнительного
органа другого общества, к числу договоров, создающих отношения экономической
субординации, не относится.2

Как нам представляется, при
передаче функции исполнительного органа организации другому юридическому лицу
не возникает холдинговых отношений в их содержательном значении, поскольку
между управляющей организацией и хозяйственным обществом не возникают отношения
зависимости, и, хотя эффективность деятельности управляющей организации влияет
на экономические результаты управляемого общества, но не в связи с контролем
над ним. Напротив, в соответствии с законодательством исполнительные органы
хозяйственного общества подотчетны общему собранию и совету директоров (ст.69
Закона об АО, п.4 ст.32, ст.40 Закона об ООО). Управляющая организация при
осуществлении ею прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах
общества добросовестно и разумно, она несет ответственность перед обществом за
убытки, причиненные обществу ее виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены законом или договором (п.3 ст.53
ГК РФ). К управляющей организации с иском о возмещении причиненных обществу
убытков может обратиться общество и соответственно акционер (ы), владеющий в
совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества (ст.71
Закона об АО). С иском о возмещении убытков к управляющей организации общества
с ограниченной ответственностью вправе обратиться общество или его участник
независимо от размера принадлежащих ему долей (п.5 ст.44 Закона об ООО). По
решению общего собрания акционеров хозяйственного общества, полномочия
управляющей организации могут быть в любое время досрочно прекращены, если ее
управленческая деятельность в качестве исполнительного органа окажется неэффективной
(п.4 ст.69 Закона об АО, подп.4 п.2 ст.33 Закона об ООО).

В вопросе о месте управляющей
организации в корпоративных отношениях важно различать случаи: (1) когда
автономное общество «приглашает» управляющую организацию для
осуществления функций исполнительного органа и в этом случае, как было показано
выше, управляющая организация не приобретает контроля над этим обществом и (2) когда
основное общество, не желая непосредственно осуществлять руководство дочерними
обществами, создает для этих целей подконтрольную (зачастую со 100% участием в
уставном капитале) управляющую организацию и поручает ей осуществлять
управление дочерними обществами. В последнем случае управляющая организация
является всего лишь «правовым механизмом» осуществления основным обществом
контроля, в основе которого лежат отношения экономической зависимости между ним
и дочерними обществами, определяемые, например, владением контрольным пакетом
акций.

В современных условиях все
больше основных обществ прибегает к организации управления в холдинге
посредством управляющих организаций, действующих как единоличный исполнительный
орган дочерних обществ. В этом случае директор дочернего общества не
назначается, а влияние на должностных лиц, осуществляющих от имени управляющей
организации полномочия по текущему руководству дочерними обществами, у
основного общества вполне весомое. Достаточно сказать, что эти лица состоят в
трудовых отношениях с управляющей организацией, которые могут быть изменены или
прекращены по инициативе ее руководителя, назначенного основным обществом.

3. Наличие иной возможности
определять решения общества может выражаться, например, в праве избирать или
существенным образом влиять на избрание определенного количества членов совета
директоров, коллегиального исполнительного органа, назначать единоличный
исполнительный орган. К числу «иных способов» установления контроля
относится распространенная практика, когда генеральный директор основного
общества избирается председателем совета директоров дочернего, а руководители
основного общества занимают также руководящие должности в дочернем. Основное
общество может назначить управляющей компанией дочернего общества специально
созданную для этих целей подконтрольную коммерческую организацию, о чем выше
шла речь.

Зависимость, хотя и определяется
количественным критерием, но связана с существенным влиянием одного
хозяйственного общества на решения другого и является как бы более «слабым»
проявлением контроля, по сравнению с тем, через который определяется дочернее
общество. Зависимые общества могут входить в структуру холдинговых компаний, но
их участие в холдинге не является квалифицирующим признаком этого вида
предпринимательского объединения.

При определении экономической
зависимости могут быть: выделены следующие степени контроля: 100% участие
основного общества в уставном капитале дочернего обеспечивает полный контроль. Это
«компания одного лица», руководство деятельностью которой во многом,
реализуется основным обществом; и от 75% участия в уставном капитале в АО также
обеспечивает полный контроль, поскольку является квалифицированным,
большинством голосов, необходимым на общем собрании при решении вопросов о
внесении изменений и дополнений в устав общества, о его реорганизации,
ликвидации, об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и предоставляемых этими акциями прав, о приобретении обществом
размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных
обществах». В ООО владение 75% долей в уставном капитале обеспечивает
гарантированный, однако не полный контроль, поскольку по ряду вопросов уставом
общества может быть предусмотрено единогласие (внесение изменений в
учредительный договор, реорганизация, ликвидация общества и др.); от 51%
участия в уставном капитале общества обеспечивают гарантированный контроль по
всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением требующих
квалифицированного большинства голосов в АО и/или единогласия в ООО. Поскольку
результат голосования на общем собрании подсчитывается от общего числа акционеров
(участников) с правом голоса, присутствующих на собрании, при «распыленности»
пакета акций (долей участия) 51% голосов может обеспечивать полный контроль и
при решении вопросов, требующих квалифицированного большинства. Владение 51%
акций уставного капитала, которое в ранее действующем законодательстве (до
принятия первой части Гражданского кодекса РФ), было единственным критерием для
отнесения общества к категории дочернего является в общепринятом значении
«контрольным» пакетом акций (долей участия); от 33% до 25% — «блокирующий»
пакет акций или долей участия, позволяющий голосовать против и отклонять
выносимые на общее собрание вопросы. В ООО блокирующим может быть минимальное
участие, например, владение одной долей уставного капитала; 20% участие в
уставном капитале свидетельствует о наличии отношений зависимости.

2.2 Цели создания холдинговой компании

Цели при создании холдингов
напрямую зависят от времени, места, способа и задач, реализуемых при
образовании холдинговых компаний. Нельзя, например, сравнить цели создания
холдингов при приватизации и акционировании государственных предприятий и цели
организации холдинговых компаний в рыночных условиях путем консолидации пакетов
акций (долей участия) либо в результате реструктуризации коммерческих
организаций.

Эффект объединения юридических
лиц в холдинговую компанию заключается в том, что преимущества от объединения
достигаются посредством умножения возможностей всех организаций, входящих в
структуру холдинга. Холдинговые компании как разновидность предпринимательских
объединений в сравнении с неинтегрированными коммерческими организациями,
обладают следующими преимуществами:

реализацией масштаба
используемых ресурсов (производственных фондов, инвестиционных средств,
трудовых ресурсов), в том числе возможностью привлечения квалифицированного
управленческого, научного, производственного персонала;

минимизацией для участников
объединения в сравнении с обособленными производителями, не формирующими данную
группу, отрицательного воздействия конкуренции, поскольку участники
объединения, как правило, не допускают взаимной конкуренции на одном и том же
рынке;

значительной централизацией
капитала, который в зависимости от экономической конъюнктуры может «перетекать»
из одной сферы предпринимательской деятельности в другую;

возможностью создания
самодостаточной вертикально интегрированной системы от добычи сырья до выпуска
законченной продукции высокой степени переработки;

возможностью диверсификации
производства для снижения предпринимательских рисков и обеспечения
специализации отдельных видов деятельности как условия их конкурентоспособности;

объединением производства,
технического опыта и научно-исследовательских разработок, возможностью
интеграции науки и производства.

Холдинговые компании наряду с
общими для всех предпринимательских объединений преимуществами имеют некоторые
специфические особенности организации, положительно выделяющие эту форму из
ряда других. К числу таких преимуществ относятся:

возможность повышения
устойчивости бизнеса, управления рисками, обеспечения безопасности основных
имущественных активов предпринимательского объединения. Рискованные операции
могут быть перенесены в дочерние общества, поскольку, будучи самостоятельными
юридическими лицами, они несут ответственность по своим обязательствам только
принадлежащим им имуществом (за исключением случаев привлечения к
ответственности основного общества). Стратегия ограничения рисков
предусматривает размещение основных ликвидных активов холдинговой компании в
специально созданных для этих целей структурах;

возможность централизации целого
ряда функций и тем самым экономии управленческих затрат. Как правило,
функциональное распределение обязанностей между основным и дочерними обществами
происходит таким образом, что в сфере внимания основного общества оказываются
такие полномочия, как планирование, организация финансовых потоков,
централизованный бухгалтерский учет, правовое обеспечение, кадровая политика,
информационное обеспечение, статистика, возможно маркетинг и организация сбыта;

обеспечение единого внутри
холдинговой компании налогового и финансового планирования. Корпоративные схемы
налогового планирования, направленные на снижение налоговых потерь, могут быть
основаны, в частности, на рациональном распределении функций внутри холдинга,
внутреннем ценообразовании, создании участниками холдинга централизованных
фондов (резервов);

обеспечение конфиденциальности
контроля. В холдинговой системе организации предпринимательской деятельности на
верхушке «холдинговой пирамиды» может быть общество, созданное
отдельными лицами, чей реальный контроль, осуществляемый через органы
управления основного общества, практически скрыт и может быть выявлен только
через систему аффилированных лиц. [16]

Отдельные из названных
преимуществ в создании холдинговых компаний оборачиваются для других субъектов
(государство, граждане, другие предприниматели, например, контрагенты по
договорам) обратной стороной и могут быть отнесены с точки зрения реализации их
интересов к недостаткам. Например, монополизация отдельных сегментов рынка или
минимизация налогообложения за счет установления по внутреннему обороту между
участниками холдинга «трансфертных» цен могут иметь в целом для
экономики отрицательное значение.

2.3 Правовое регулирование деятельности холдинговых
компаний

Правовое регулирование
холдинговых компаний в Российской Федерации существенным образом отстает от
предпринимательской практики. Компании холдингового типа возникли в России не
только в рамках приватизационного законодательства в соответствии с Временным
положением о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании предприятий
в акционерные общества, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от
16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при
приватизации государственных предприятий», но и в результате естественных
интеграционных процессов концентрации производства и капитала, восстановления
разрушенных технологических взаимосвязей хозяйствующих субъектов, входящих
ранее в промышленные и производственные объединения. Россия, по мнению
некоторых авторов[17], является страной с
традициями ведения крупного бизнеса в отличие от многих других европейских
стран, экономический фундамент которых составляет малое и среднее
предпринимательство.

Холдинги возникли также и в
результате обратного процесса — разукрупнения организаций, когда в результате
реорганизации или учреждения на месте одного юридического лица появляется
группа хозяйственных обществ, включая основное и дочерние. Официальные
статистические данные о числе холдингов в Российской Федерации не публиковались.
«Анализ курсирующих в различных публикациях сведениях, — пишет А.Б. Фельдман,
позволяет сделать вывод, что число фактических холдингов достаточно велико (в
угольной, нефтяной отраслях, сфере профессионального фондового рынка)»[18].

Правовое регулирование
холдингов, осуществляемое в настоящий момент в рамках гражданского
законодательства через определение категорий основного и дочерних хозяйственных
обществ (ст.105, 106 ГК РФ, ст.6 Федерального закона «Об акционерных
обществах»), явно отстает от требований предпринимательской практики, к
тому же является по ряду аспектов противоречивым.

Около трёх лет в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации обсуждался проект Федерального
закона «О холдингах». Принятый Государственной Думой ещё в декабре
1999 г., одобренный Советом Федерации в июле 2000 г., он был отклонен
Президентом РФ 20 июля 2002 г. с жесткой формулировкой, что при его разработке
четко не была определена экономическая и юридическая цели создания и
регламентации деятельности такого образования, как холдинг, в результате чего
законопроект, содержит большое количество неясных положений, применение которых
затруднено, а отдельные положения противоречат Гражданскому кодексу Российской
Федерации и другим федеральным законам. В законопроекте совершенно не
затрагивались вопросы взаимоотношения холдингов с антимонопольными, налоговыми
органами, не рассматривались аспекты внутренних взаимоотношений в холдинге, не
было уделено внимание вопросам корпоративного управления и корпоративного
контроля в этом предпринимательском объединении. [19]

Одним из положительных моментов в
принятии законопроекта было бы введение консолидированной отчетности участников
холдинга, упрощение налогообложения. Холдинги выступают сегодня на рынке как
закрытая система, подчиняясь в условиях чистого правового поля своим внутренним
законам.

Правовую основу создания
холдингов с участием государства или муниципальных образований создает
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества»[20], в частности ст.25 «Внесение
государственного и муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ» и ст.26 «Продажа акций
открытого акционерного общества по результатам доверительного управления».
Упоминание о холдингах содержится в Федеральном законе «Об акционерных
обществах», в соответствии с подп.18 п.1 ст.48 которого принятие решения
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания
акционеров.

Нашей позицией является точка
зрения о неоправданности значительного своеобразия правового регулирования
холдинговых компаний в связи с профилем их деятельности и о необходимости
установления единых критериев определения холдинговых компаний в различных
отраслях законодательства. [21]

Такой подход при определении
холдинговой компании используется и в проекте Федерального закона «О
холдингах». [22] Согласно законопроекту
холдингом является совокупность двух и более юридических лиц (участников
холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по
управлению одним из участников холдинга на основе права головной компании определять
принимаемые ими решения. Холдинговые отношения согласно законопроекту могут
возникать при наличии хотя бы одного обстоятельства:

преобладающего участия одного
хозяйственного общества или хозяйственного товарищества (головной компании), в
уставном капитале другого хозяйственного общества; под преобладающим участием в
капитале хозяйственного общества (участника холдинга) понимается владение
головной компанией акциями (долями) в размере, позволяющем в соответствии с
законодательством РФ и уставом хозяйственного общества определять любые
решения, принимаемые указанным хозяйственным обществом;

договора о создании холдинга
между головной компанией и участниками холдинга или договора между головной
компанией и участниками (учредителями, акционерами) других юридических лиц —
участников холдинга;

решения собственников имущества,
если все участники холдинга являются государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, и внесения соответствующих записей в уставы
участников холдинга.

Таким образом, в проекте была
сделана попытка перечислить возможные основания возникновения холдинговых
отношений. Интересной, на взгляд некоторых авторов, представляется идея так
называемого договорного холдинга, близкого по своей конструкции к имеющимся в
системе германского права договорам отчисления прибыли и подчинения. Согласно
договору отчисления прибыли акционерное общество или коммандитное общество на
акциях обязуется переводить всю свою прибыль другому предприятию. Равнозначным
ему следует считать договор, по которому акционерное общество или коммандитное
общество на акциях ведет свою деятельность за счет другого предприятия. В
соответствии с договором подчинения акционерное общество или коммандитное
общество на акциях подчиняется другому предприятию (властвующему предприятию). При
этом практически всегда договор подчинения содержит условия, обязывающие
общество отчислять всю свою прибыль или часть прибыли другому предприятию.

Обязательным признаком холдинга
является наличие холдинговых отношений между образующими его участниками.

Холдинговые отношения — особая
разновидность взаимодействия субъектов хозяйствования, связанная с их
субординацией, предполагающей возможность одному из них в силу правомочных
обстоятельств определять важнейшие управленческие и хозяйственные вопросы
деятельности других.

Холдинговые компании имеют
специальный налоговый режим, прямо в законе не прописанный, но косвенно
подтверждаемый. Действующим законодательством регулируются отдельные
особенности обложения холдинговых компаний налогами на добавленную стоимость и
на прибыль, в частности, связанные с возможностью формирования в основном
обществе централизованных средств, фондов (резервов).

Для понимания правовой природы
передачи имущества внутри холдинга следует отметить, что Налоговый кодекс косвенно
предполагает, что это безвозмездно передаваемое имущество. Так, ст.250 НК РФ,
определяющая внереализационные доходы, в п.8 включает в их состав безвозмездно
полученное имущество (работы, услуги) или имущественные права, за исключением
случаев, указанных в ст.251 НК РФ.

Следует отметить, что, несмотря
на отсутствие специального закрепленного налогового режима холдинговых
компаний, российское налоговое законодательство и бухгалтерский учет признают
необходимость учета особенностей правового регулирования этого вида
предпринимательских объединений.

В целом, несмотря, на отсутствие
системного правового регулирования холдингов налоговым законодательством и
связанные с этим неудобства, специалисты компаний проявляют творческий подход к
осуществлению финансового планирования и оптимизации налогообложения в
объединении. Но до принятия основного для холдинговых компаний закона, все
действия, направленные на оптимизацию налоговых платежей будут подпадать под
рамки уголовного закона, потому что реально получается не оптимизация
налогообложения, а уход общества от уплаты налогов.

Холдинговые компании как одна из
разновидностей экономической концентрации являются объектом антимонопольного
контроля.

Важно отметить, что
антимонопольный контроль не имеет целью запретить хозяйственную интеграцию и
экономическую концентрацию, а направлен на предотвращение ограничения
конкуренции и возникновения монопольных структур. Временное положение о
холдинговых компаниях содержит ряд императивных запретов на создание
холдинговых компаний. Так, не допускается их создание, если оно приводит к
монополизации производства тех или иных видов продукции (работ, услуг); запрещено
создание холдинговых компаний, владеющих контрольными пакетами акций
предприятий, совокупная доля которых на федеральном или местном рынке
определенной группы однородных или взаимозаменяемых продуктов составляет более
35%, либо предприятий, которые в совокупности реализуют третьим лицам более 35%
общего объема однородных или взаимозаменяемых продуктов, производимых предприятиями,
ранее входившими в концерн (корпорацию, союз, ассоциацию или иное объединение) или
подведомственными одному органу государственного управления.

В проекте федерального закона
содержится общее положение о том, что государство обеспечивает благоприятные
условия для организации холдингов. Однако при определении особых условий для
деятельности холдингов следует учитывать норму ст.2 ГК РФ, устанавливающую, что
гражданское законодательство регулирует договорные и иные обязательства, а
также другие имущественные и связанные с ними неимущественные отношения,
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников. Поэтому наделение холдингов и входящих в них юридических лиц
какими-то льготами по сравнению с другими субъектами гражданского права
представляется недопустимым. [23]


Заключение

Итак, холдинговая компания представляет собой группу участников
предпринимательских отношений, связанных между собой таким образом, что один из
них имеет возможность в решающей степени влиять на деятельность других
участников этой группы.

Подавляющая часть отечественных компаний вошла в холдинги после
завершения массовой приватизации, однако самые крупные холдинги в
промышленности, включающие компании с государственным участием, созданы по
инициативе государства. Большинство сделок представляло собой «дружественные»
слияния. [24]

Холдинговые компании создаются как в процессе преобразования
государственных предприятий в акционерные общества, так и при объединении
предприятий среднего и малого бизнеса. Очевидная взаимодополняемость позитивных
и негативных характеристик деятельности малого и крупного бизнеса приводит к
осознанию весьма важного момента — необходимости
нахождения возможностей для наиболее оптимального соединения вышеназванных
параметров функционирования всего бизнеса, что и получило воплощение при
образовании холдинговых компаний.

К основным целям создания холдингов относятся:

формирование рыночного управления государственной собственностью; сохранение
существующих и создание новых эффективных хозяйственных финансовых связей между
предприятиями; снижение налогообложения и нейтрализация антимонопольного
законодательства; распределение хозяйственных рисков между дочерними фирмами; развитие
внешнеэкономических связей.

Основным правовым проблемам
образования и деятельности холдинговых компаний следует отнести отсутствие
достаточной нормативно-правовой базы.

Действующие правовые акты не
содержат понятия “холдинга”, не учитывают особенности
организационно-правовой природы и социально-экономических функций современных
интегрированных структур и потому не регламентируют особенности их создания и
деятельности. Многие из этих актов устарели.

Принципиальным и необходимым
решением для создания правовой основы создания и деятельности холдинговых
компаний должно стать принятие закона «О холдингах».

В нем следует определить, в том
числе: понятие холдинговой компании и её головной компании, состав и структуру
холдинговой компании, специальную упрощенную процедуру ее создания, условия и
порядок государственной регистрации холдинговой компании, формы участия в ней
государства, правовой статус и функции головной компании холдинга, порядок
ликвидации холдинга.

Таким образом, проблема создания
качественного нормативно-правового поля для холдинговых компаний — это
актуальная, сложная, но решаемая задача, требующая принятия единого
специального закона и соответствующего пакета поправок к отраслевому
законодательству. Это будет не «революцией» в российском
законодательстве, а его последовательным развитием в рамках существующей
системы принципов корпоративного строительства России.

Можно заключить, что развитие
холдингов в ближайшем будущем останется важным фактором эволюции национальной
модели корпоративного управления. [25]


Список использованной литературы

Нормативные правовые акты:

2. Налоговый кодекс РФ 1 часть

3. Федеральный закон «Об
акционерных обществах» от 29.04.2008г.

4. Федеральный закон «О банках
и банковской деятельности»

5. Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ. (с изм.
и доп. от 29.04.2008г).

6. Федеральный закон «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 19.12.06. №238-ФЗ

7. Федеральный закон «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
от 26.07.06. № 135-ФЗ

8. Указ Президента РФ «О мерах
по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий» (вместе с «Временным положением о холдинговых компаниях,
создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные
общества») от 16.11.1992 г. №1392

8. Постановление Совета Министров РФ
от 21.12.1993 г. № 1311 «Об учреждении лесопромышленных холдинговых компаний»
// САПП РФ. 1993. №52. Ст.5143.

9. Проект федерального закона «О
холдингах» 1999г.

Литература:

1. Авдашева С. Российские холдинги: новые
эмпирические свидетельства // Вопросы экономики, 2007, №1

2. Дойников. И.В. Предпринимательское
(хозяйственное) право. М., 2001, 128 с.

3. Гражданское право/ Под ред. Е.А. Суханова.
Т.1.М., 2002.

4. Жилинский С.Э. Предпринимательское
право. М., 2007, 944с.

5. Кулагин М.И. Государственно-монополистический
капитализм и юридическое лицо. Избранные труды. М., 1997.412 с.

6. Мальчинов Г. Участие государства
в корпоративных структурах // Журнал для акционеров. 1999. №8. С.5.

7. Медынский В.Г. Инновационный
менеджмент: Учебник. М., 2007, 295с.

8. Овсянников С.С. О разнице
терминов “холдинг ” и “холдинговая компания”/ Менеджмент в России и за рубежом,
2006, №2

9. Петухов В.Н. Корпорации в
российской промышленности: законодательство и практика. М., 1999.325 с.

10. Прокопович Д.А. Проблемы
сочетания централизованного управления холдингом со стремлением снизить риски
// Менеджмент в России и за рубежом, 2002, №2

11. Фельдман А.Б. Управление
корпоративным капиталом. М., 2005.264 с.

12. Фимошин П. Определение и учет
аффилированных лиц // Журнал для акционеров. 2000, №2.

13. Хозяйственное (предпринимательское)
право/ отв. ред. проф. Ю.Е. Булатецкий, проф., Н.А. Машкин. М., 2007, 752с.

14. Шиткина И.С. Предпринимательские
объединения. М.: Юристъ., 2001.382 с.

15. Шиткина И.С. Холдинги. Правовой
и управленческие аспекты. М.: Городец-издат. 2003.350 с.

16. Шиткина И.С. Закон о холдингах: каким
ему быть? // Хозяйство и право. 2000. № 10.


[1] Хозяйственное
(предпринимательское) право / отв. ред. проф. Ю.Е. Булатецкий, проф., Н.А.
Машкин. М., 2007, с. 63.

[2] Авдашева С. Российские
холдинги: новые эмпирические свидетельства// Вопросы экономики, 2007, №1

[3] Прокопович Д.А. Проблемы сочетания
централизованного управления холдингом со стремлением снизить риски//Менеджмент
в России и за рубежом, 2002, №2

[4] Авдашева С. Российские
холдинги: новые эмпирические свидетельства// Вопросы экономики, 2007, №1

[5] Мальчинов Г. Участие
государства в корпоративных структурах // Журнал для акционеров. 1999. №8. С.5.

[6] Постановление Совета Министров
РФ от 21.12.1993 г. № 1311 «Об учреждении лесопромышленных холдинговых
компаний» // САПП РФ. 1993. №52. Ст. 5143

[7] Петухов В.Н. Корпорации в
российской промышленности: законодательство и практика. М., 1999. С. 3

[8] Шиткина И.С.
Предпринимательские объединения. М., Юристъ. 2001. С. 63.

[9] Овсянников С.С. О разнице
терминов “холдинг ” и “холдинговая компания” / Менеджмент в России и за
рубежом, 2006, №2

[10] Проект Федерального закона «О
холдингах».

[11] Шиткина И.С. Указ. соч. С.
67.

[12] Шиткина И.С. Указ. соч. С. 31.

[13] Медынский В.Г. Инновационный
менеджмент: Учебник. М., 2007, с. 144

[14] Дойников. И.В.
Предпринимательское (хозяйственное) право. М., 2001, с. 13

[15]Гражданское право / Под ред.
Е.А.Суханова. Т.1. М., 2005. С. 241

2Фимошин П. Определение и учет
аффилированных лиц // Журнал для акционеров. 2000. №2. С. 13

[16] Кулагин М.И.
Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. Избранные
труды. М.,1997, 315 с

[17] Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий
аспекты. М., 2003. С. 33.

[18] Фельдман А.Б. Управление
корпоративным капиталом. М., 2005, с. 111.

[19] Шиткина И.С.  Холдинги.
Правовой и управленческие аспекты. М.: Городец-издат. 2003. с. 45.

[20] СЗ РФ. 2002. №4. Ст. 251. Закон вступил в силу
26.04.02 г.

[21] Жилинский С. Э.
Предпринимательское право. М., 2007, с. 746.

[22] Проект Федерального закона «О
холдингах»

[23] Жилинский С. Э.
Предпринимательское право. М., 2007, с. 747.

[24] Авдашева С. Российские
холдинги: новые эмпирические свидетельства// Вопросы экономики, 2007, №1

[25] Авдашева С. Российские
холдинги: новые эмпирические свидетельства// Вопросы экономики, 2007, №1

Содержание страницы

  1. Что собой представляет холдинг?
  2. Преимущества холдингов
  3. Как организовать холдинг?
  4. Разновидности холдингов и особенности их построения
  5. Распространенные проблемы при управлении холдингом

Холдинги — весьма активные участники рынка 21 века. Несмотря на это, они практически не регулируются законодательством. Это понятие редко можно встретить в нормативных документах. Большинство аспектов деятельности холдингов определяется на основании существующей практики.

Как учитываются международными холдинговыми компаниями в целях налога на прибыль акции (доли) дочерних компаний, доходы от их реализации, а также дивиденды?

Что собой представляет холдинг?

Единое понимание холдинга на данный момент отсутствует. Законодательного определения его не существует не только в России, но и в других государствах. Термин «холдинг» произошел от английского слова, обозначающего «держать». В широком смысле, это группа организаций, включающая в себя материнскую и дочерние компании. В узком смысле, это материнская компания. В словаре РФ дано определение холдинга: это компания, которая приобретает контрольные пакеты акций других организаций для осуществления контроля над ними. Существует много определений холдинга. Однако все они содержат общий признак – это группа компаний, которые зависимы друг от друга.

Вопрос: Должна ли головная организация банковского холдинга на своем официальном сайте в сети Интернет размещать информацию о лицах, входящих в состав органов ее управления, а также банковских группах и банковских холдингах, в которые она входит?
Посмотреть ответ

Законодательное регулирование

Как уже сказано выше, холдингам практически не уделено внимания в нормативных актах. В ГК РФ этого понятия нет вовсе. Впервые в законодательстве холдинг замечен в законе РСФСР от 3 июля 1991 года «О приватизации госпредприятий». Однако и в нем точного определения группам компаний не дано. Термин разъяснен только в Указе Президента РФ №1392. Однако в этом нормативном акте говорится только об организациях, возникающих вследствие приватизации.

К СВЕДЕНИЮ! Можно сказать, что холдинги практически никак не регулируются правовыми актами. Управление ими осуществляется на основании сложившейся практики.

Какие существуют налоговые риски при распределении денежных потоков внутри холдингов?

Преимущества холдингов

Многие компании объединяются в холдинги, и на это есть причины. Популярность этой юридической формы объясняется следующими ее преимуществами:

  • Простота организации и реструктуризации.
  • Расширение производства.
  • Увеличение имеющихся ресурсов.
  • Стабильность существования, так как компания не может выйти из холдинга по своему желанию.
  • Возможность назначения в каждую организацию профессионального менеджера.
  • Широкие возможности для повышения конкурентоспособности.
  • Распределение коммерческих рисков (если одна компания будет функционировать неэффективно, это не повлияет на всю группу организаций).
  • Какая наиболее распространенная структура холдинга?

  • Повышение качества услуг и товаров.
  • Централизация материнского капитала с возможностью распределения средств.
  • Совершенствование налогового и финансового планирования.
  • Разделение направлений деятельности для обеспечения специализации, успешной работы по каждому из видов работы.
  • Согласованность инвестиционной и финансовой политики.
  • Объединение научных и технических достижений для наилучших результатов.
  • Возможность лоббирования своих интересов в государственных органах.
  • Возможность самостоятельно определять функции организаций, степень их самоуправления.
  • Материнская компания несет ограниченную ответственность за долги своих дочерних организаций.
  • Улучшение репутации, возможность привлечения новых инвесторов и клиентов.

Организация холдинга не гарантирует достижения всех перечисленных преимуществ. Для обеспечения всех этих достоинств нужно приложить силы к обеспечению эффективной деятельности, разумному распределению функций. Рассмотрим недостатки холдингов:

  • Нет конкуренции между взаимозависимыми компаниями, что может привести к их нерентабельности.
  • Бюрократия.
  • Усложнение документооборота.
  • Сложно осуществить налоговую оптимизацию, так как налогообложение каждой из компаний отличается.
  • Сложное регулирование трудовых отношений.
  • Повышенные транзакционные издержки.

В холдинге будет работать огромный штат сотрудников, что также приносит определенные сложности.

Как организовать холдинг?

Рассмотрим основные этапы создания холдинга:

  1. Получение разрешения от ФАС.
  2. Получение согласия на преобразование от трудового коллектива. Для этого нужно организовать общее собрание. Принятое решение фиксируется в соответствующем протоколе. Нужно получить согласие не менее чем от 50% сотрудников.
  3. Если происходит приватизация государственного предприятия, нужно также получить разрешение от Госкомимущества.

ВАЖНО! Данный порядок основывается на законе «О приватизации госпредприятий» от 1991 года. Он касается только создания холдинга на основании приватизированного предприятия. В других случаях организация групп компаний будет регулироваться в основном локальными актами. Можно, к примеру, создать дочерние компании.

Разновидности холдингов и особенности их построения

Организация холдинга зависит от его типа. Вид групп компаний определяется на основании индивидуальных потребностей.

Горизонтальная структура

Горизонтальная структура предполагает одну материнскую компанию, а также ряд дочерних фирм, которые аналогичны друг другу. Основной способ повышения эффективности такого холдинга – максимальное территориальное расширение. Примером такого образования может быть сеть магазинов. Горизонтальная структура характерна для оптово-розничной торговли. Рассмотрим ее преимущества:

  • Аналогичная схема организации дочерних фирм.
  • Единые критерии оценки эффективности деятельности каждой компании.
  • Отработанная система создания фирм, что облегчает создание каждой последующей компании.

Однако у этого варианта есть минусы:

  • Сложность управления на расстоянии.
  • Необходимость в знании особенностей каждого региона.

Вариант с горизонтальной структурой подходит торговым маркам.

Вертикальная структура

Вертикальная структура подходит предприятиям полного цикла. К примеру, одна компания отвечает за обработку, вторая – за транспортировку, третья – за реализацию. Примером вертикальной структуры может стать агрохолдинг. Ее преимущества:

  • Установление конкурентоспособных цен.
  • Контроль над качеством продукции на всех этапах ее производства.
  • Возможность сокращения издержек.

Минусом является необходимость в доскональном знании всех особенностей каждого направления деятельности.

Распространенные проблемы при управлении холдингом

Управление холдингом осуществляется на основании нормативных актов. Рассмотрим наиболее распространенные управленческие проблемы:

  • Утрата управляемости, бюрократизация. Решением проблемы является уменьшение централизации.
  • Появление значительных отличий между дочерними компаниями. Эта проблема приводит к тому, что одна из дочерних компаний показывает высокие результаты, однако холдинг в целом от этого не выигрывает. Также группа компаний утрачивает свое «лицо». Фирмы становятся разрозненными. Решение проблемы – разработка общей политики, установление общих целей.
  • Дочерние компании не являются самостоятельными. Это результат жесткой централизации, неправильного делегирования. Для решения проблемы нужно снизить централизацию, а также нанять профессиональных менеджеров.

Для эффективного управления очень важно разработать общую финансовую и инвестиционную политику. Для каждой дочки следует установить общие правила. Во главе каждой организации нужно поставить опытного менеджмента.

Холдинг с точки зрения законодательства

Елкина Е., юрист ГК «Градиент Альфа».

На сегодняшний день в российском законодательстве остается нерешенной проблема правового статуса холдинга. Ни один из проектов Закона «О холдингах» так и не был принят. Остается открытым целый ряд вопросов, с которыми все чаще сталкивается российская предпринимательская практика. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены вопросы экономических и правовых отношений, складывающихся в процессе создания и деятельности холдингов на территории Российской Федерации.

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования деятельности холдингов, практика показывает, что холдинг является эффективной формой организации предпринимательской деятельности, поскольку он позволяет сочетать гибкость и мобильность небольших формально самостоятельных организаций и масштаб деятельности крупных корпораций.

Некоторые законодательные акты называют холдинг в качестве самостоятельного участника некоторых правоотношений. К ним относятся: Налоговый кодекс РФ, который говорит о «взаимозависимых лицах» в случаях, когда одна организация непосредственно или косвенно участвует в уставном капитале другого юридического лица и суммарная доля этого участия составляет более 20% (ст. 20 НК РФ); Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в ст. 4 предусматривает, что инвесторами могут быть объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица; Федеральный закон N 395-1 «О банках и банковской деятельности» допускает образование банковских холдингов и банковских групп.

Создание холдинговых структур в настоящее время является одним из способов снижения предпринимательских рисков, сокращения расходов, что необходимо для представителей российского бизнеса, постоянно занятых поиском конкурентных преимуществ для работы в условиях открытого рынка.

Холдинг является одной из форм предпринимательского объединения, которая представляет собой группу организаций (участников), которая построена на отношениях экономической зависимости и контроля. Участники холдинга, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, подчиняются одному из участников группы — холдинговой компании (головной организации), которая, будучи центром холдингового объединения, в силу владения преобладающей долей участия в уставном капитале, договора или иных обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими участниками группы.

На сегодняшний день наиболее распространенным и традиционным способом создания холдинга в российской предпринимательской практике является учреждение новых хозяйственных обществ на имущественной основе существующей коммерческой организации путем внесения последней в качестве вклада в уставный капитал дочерних обществ части принадлежащего ей имущества (активов).

Система участия представляет собой целый ряд одно- или многоступенчатого подчинения одних предприятий другим путем участия в их акционерном капитале (приобретение контрольных пакетов акций этих предприятий).

Как правило, когда имеется одна «ступень» участия или прямая зависимость: основное — дочернее общество, термин «холдинговая компания» совпадает с понятием «основное общество» (рис. 1), а в случае наличия «системы участия» холдинговая компания является не только основным обществом для первой «ступени» участия, но центром экономической власти для всего предпринимательского объединения (рис. 2).

Рис. 1

       -----------------------------¬
¦ ОСНОВНОЕ ОБЩЕСТВО ¦
¦ (ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ) ¦
+--------------T-------------+
¦ ¦ ¦
V V V
-----------¬ -----------¬ -----------¬
¦ дочернее ¦ ¦ дочернее ¦ ¦ дочернее ¦
¦общество 1¦ ¦общество 2¦ ¦общество 3¦
L----------- L----------- L-----------

Рис. 2 (Заштрихованные области — контрольные пакеты акций)

              ---------------------------------------------¬
¦ Материнская (холдинговая компания) ¦
+--------------T----------------T------------+
V V V V
--------T-------¬ --------T-------¬ ---------T------¬ --------T------¬
¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ L-------+ ¦ L-------+ ¦ L------+ ¦ L------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--T---------T--- L--T---------T--- L--T---------T--- L--T--------T---
V V V V V V V V
---T--¬ ---T--¬ ---T--¬ ---T--¬ ---T--¬ ---T--¬ --T---¬ --T---¬
¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦ ¦ ¦ /¦
¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ / ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/ ¦ ¦ L---+
¦ --+ ¦ --+ ¦ --+ ¦ --+ ¦ --+ ¦ --+ ¦ --+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------ L------ L------ L------ L------ L------ L------ L------

Наряду с созданием холдинга на имущественной основе существующей коммерческой организации в российской практике распространенным является и способ создания холдинга путем реорганизации хозяйственных обществ. Речь идет о реорганизации юридического лица в форме выделения, которое приводит к возникновению нового юридического лица. Само реорганизуемое общество продолжает при этом существовать и в результате реорганизации может приобрести акции вновь созданного общества.

И у одного, и у другого способа есть как преимущества, так и недостатки. Во-первых, при учреждении общества новому юридическому лицу могут передаваться, как было указано выше, исключительно активы. Тогда как в случае реорганизации выделяемому обществу могут быть переданы и пассивы. Во-вторых, активы, передаваемые создаваемому обществу при его учреждении, будут вноситься в его уставный капитал, чего может не происходить при реорганизации. И наконец, при учреждении дочернего общества происходит обмен вносимого в уставный капитал имущества материнского общества на акции дочернего.

Однако при учреждении нового общества налицо возможность сохранить жесткий контроль организации-учредителя над учрежденной организацией. При этом в отличие от процедуры реорганизации, отрицающей возможность привлечения дополнительных инвестиций, в случае учреждения хозяйственных обществ материнское общество при сохранении необходимого контроля одновременно может пополнить капитал дочернего общества за счет других соучредителей. Достоинством этого способа создания предпринимательского объединения является также меньшая трудоемкость процесса структурных преобразований. Решение об учреждении хозяйственного общества при соблюдении правового режима, установленного для крупных сделок и сделок с заинтересованностью, может быть принято на уровне совета директоров общества.

В результате формирования холдинга путем учреждения материнским обществом дочерних обществ все гражданско-правовые и налоговые обязательства остаются у материнского общества. И в этом случае при наличии налоговых и других долгов велика вероятность обращения налоговыми органами либо кредиторами взыскания на имущество материнского общества, и прежде всего на ликвидные акции (доли участия) дочерних обществ.

Одним из главных признаков реорганизации и отсутствия такого у холдинга, создаваемого путем учреждения материнским обществом дочерних, является наличие правопреемства в первом случае и отсутствие такового во втором.

При учреждении размер уставного капитала дочернего общества равен сумме отчуждаемых активов; при реорганизации — уставный капитал дочернего общества формируется за счет собственных капиталов реорганизуемого общества и может быть значительно меньше переданных активов. Если говорить о возможности дальнейшей реструктуризации бизнеса, то для обеспечения наибольшей гибкости иметь небольшой размер уставного капитала значительно выгоднее (например, для целей дальнейшего отчуждения акций, чтобы цена продажи не была ниже балансовой (номинальной) стоимости).

Немаловажным фактором при выборе способа создания холдинга является и тот факт, что правоприменительная практика рассматривает недобросовестную реорганизацию в форме выделения, совершенную с целью вывода активов, как форму злоупотребления правом со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.

Наконец, холдинговая компания (головная организация) может являться центром холдингового объединения не только в силу преобладающего участия в уставном капитале других организаций, но и в силу заключенного между ними договора.

На практике наиболее приемлемым видом договора, который закрепляет отношения между компаниями внутри холдинга, является договор простого товарищества (о совместной деятельности).

Согласно действующему гражданскому законодательству по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) несколько фирм или предпринимателей объединяют свои вклады и ведут совместную деятельность без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели (ст. 1041 ГК РФ). Вкладами участников товарищества может быть любое имущество (основные средства, товары, деньги), а также профессиональные навыки и знания, деловая репутация и деловые связи (п. 1 ст. 1042 ГК РФ). Предполагается, что вклады равны по стоимости, если иное не установлено договором о совместной деятельности (п. 2 ст. 1042 ГК РФ).

Нередко в судебной практике те или иные отношения сторон признаются не являющимися договором простого товарищества, поскольку отсутствует главный признак совместной деятельности — общая цель участников.

Гражданское законодательство отождествляет понятия «простое товарищество» и «совместная деятельность». Между тем далеко не всякий договор о совместной деятельности, о долевом участии или кооперации, даже предусматривающий объединение вкладов партнеров, действительно является договором простого товарищества. Представляется справедливым рассматривать договор простого товарищества как одну из разновидностей договоров о совместной деятельности, что не противоречит, на наш взгляд, концепции Гражданского кодекса РФ.

Договором простого товарищества является только соглашение, участники которого:

  1. преследуют единую (общую) цель;
  2. совершают действия, необходимые для достижения поставленной цели;
  3. формируют за счет вкладов имущество, составляющее их общую долевую собственность;
  4. несут бремя расходов и убытков от общего дела;
  5. распределяют между собой полученные результаты.

Договоры, в которых эти условия отсутствуют, квалифицируются иначе.

Например, договор о совместной деятельности, по которому одна сторона за плату предоставляет право пользования помещением, а другая открывает в этом помещении ресторан, может быть признан притворной сделкой, совершенной с целью прикрыть договор аренды, чтобы обойти запрет арендодателя на сдачу помещения в субаренду.

Не является договором товарищества распространенный в капитальном строительстве многосторонний инвестиционный контракт, согласно которому подрядчик по заданию заказчика осуществляет строительство жилого дома на средства, предоставленные гражданами-инвесторами, так как участники договора преследуют различные цели. Подрядчик по такому договору желает получить прибыль от выполнения строительных работ. Организация-заказчик стремится получить доход, составляющий разницу между затратами на строительство и ценой, по которой квартиры будут передаваться гражданам-инвесторам. Граждане-инвесторы хотят приобрести квартиры в собственность. Поэтому данное соглашение следует отнести к договорам, прямо не предусмотренным, но и не запрещенным гражданским законодательством (ст. 421 ГК РФ).

В рыночных условиях не имеет значения, прикладывают товарищи свои личные усилия для успеха предприятия или же участие кого-то из них в совместной деятельности ограничивается только имущественным взносом.

Внесенное участниками товарищества имущество, а также произведенная в рамках совместной деятельности продукция и полученные от этой деятельности доходы признаются общей долевой собственностью участников товарищества (если иное не установлено договором). Поэтому каждый участник обязан соразмерно своей доле уплачивать налоги, сборы и другие платежи по общему имуществу (ст. 249 ГК РФ).

Ведение общих дел может быть поручено одному из участников товарищества. В таком случае он обязан вести бухгалтерский учет общего имущества и операций с ним на отдельном балансе.

Простое товарищество в большинстве правоотношений не выступает в качестве субъекта права, оставаясь неправосубъектным.

Однако в ряде случаев российское законодательство придает ему свойства субъекта права именно как объединению юридических лиц. Так, согласно ст. 4 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвесторами признаются физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц. Имея в виду отождествление в этом случае договора простого товарищества с договором о совместной деятельности, законодатель, таким образом, допускает частичную (неполную) правосубъектность объединения, организованного с использованием формы простого товарищества. Эта ситуация имеет место, например, в строительном консорциуме, когда от лица всех участников по консорциуму с заказчиком подписывается единый документ, в основе которого лежит гражданско-правовой договор подряда.

Поскольку участники простого товарищества, созданного для предпринимательской деятельности, отвечают всем своим имуществом, а не только ограниченно уставным капиталом организации, как это происходит в хозяйственных обществах, можно констатировать, что законом установлена более строгая имущественная ответственность предпринимательского объединения в форме простого товарищества в сравнении с такими коммерческими организациями, как акционерное общество и общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью.

Участники полного товарищества, которое, как и простое товарищество, является, по сути, фидуциарным объединением, основанным на лично-доверительных отношениях, также несут солидарную ответственность по обязательствам полного товарищества принадлежащим им имуществом, но привлекаются к ней субсидиарно, т.е. при недостаточности имущества полного товарищества как юридического лица.

Помимо выбора наиболее оптимального способа образования холдинга, российские компании, интегрируя свои усилия, также стремятся сделать предпринимательскую деятельность наиболее выгодной с точки зрения налогообложения, поскольку деятельность холдинга как единого субъекта не только гражданского, но и налогового права в настоящие время не урегулирована.

На сегодняшний день предпринимателям предлагают много вариантов схем оптимизации налогообложения с участием фирм на упрощенной системе.

Так ли это выгодно на самом деле или же существуют подводные камни в схемах с участием фирм-«упрощенцев»?

Например, несколько обществ, перешедших на упрощенную систему налогообложения, объединяются для ведения совместной деятельности по договору простого товарищества.

Поскольку при образовании простого товарищества не создается новое юридическое лицо, то товарищество не может признаваться плательщиком каких-либо налогов. Статья 278 Налогового кодекса РФ называет в качестве налогоплательщиков только организации — участников совместной деятельности, каждая из которых в данном случае уплачивает единый налог, установленный главой 26.2 НК РФ и заменяющий налоги на прибыль, с продаж, на имущество и ЕСН. Единый налог в зависимости от объекта налогообложения может уплачиваться по разным ставкам. Так, если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы фирмы, то налоговая ставка составляет 6%. Если объектом налогообложения является разница между доходами и расходами, то налоговая ставка равна 15%. При этом доходы организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, будут определяться в соответствии со ст. 249 «Доходы от реализации» и 250 «Внереализационные доходы» НК РФ. Доходом же, полученным от совместной деятельности, признается прибыль, распределенная в пользу участника простого товарищества (п. 9 ст. 250, ст. 278 НК РФ).

Существуют и иные мнения на этот счет. Как было отмечено ранее, заключение договора простого товарищества не приводит к образованию нового юридического лица или иного участника гражданских и налоговых правоотношений, установленных законодательством РФ. Соответственно, не может измениться порядок налогообложения каждого участника простого товарищества. Если при переходе на упрощенную систему объектом обложения единым налогом был выбран доход, то, даже став участником простого товарищества, фирма должна продолжать уплачивать налог именно с выручки, а расходы учитывать не должна.

Кроме того, ст. 278 НК РФ четко устанавливает обязанность участника, ведущего общие дела товарищества, осуществлять учет доходов и расходов и представлять сведения именно о доходах каждому участнику. При этом обязанность исчислять и уплачивать налоги остается за самими налогоплательщиками — участниками простого товарищества. Особого порядка налогового учета в рамках совместной деятельности законодательством не предусмотрено. Следовательно, участник, который ведет учет доходов и расходов, должен представлять полные сведения каждому участнику (то есть информацию по доходам и по расходам). Далее каждый участник товарищества самостоятельно, исходя из представленных ему документов и в соответствии с принятой системой налогообложения, должен исчислять и уплачивать налоги.

Таким образом, использование простого товарищества организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения, допустимо, но при этом следует учитывать большие налоговые риски и возможность судебного спора с налоговой инспекцией.

Не стоит забывать и о том, что действующее налоговое законодательство относит холдинговые компании к категории взаимозависимых лиц. Для целей налогообложения таковыми признаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен.

Такая норма установлена с целью недопущения возможности искусственного снижения взаимозависимыми лицами, в том числе основными и зависимыми, налогооблагаемой базы по договоренности друг с другом, например посредством регулирования ценообразования (установления так называемых трансфертных цен — расчетных цен внутригруппового оборота).

В соответствии со ст. 20 Налогового кодекса РФ взаимозависимыми признаются организации, когда одна из них непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации и суммарная доля такого участия составляет более 20%.

Перечень оснований признания взаимозависимости лиц с точки зрения налогового законодательства, по существу, остается открытым в силу возможности доказать взаимозависимость в судебном порядке. Конституционный Суд РФ в Определении от 4 декабря 2003 г. N 441-О разъяснил, что право признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным п. 1 ст. 20 НК РФ, может быть использовано судом лишь при условии, что эти основания указаны в других правовых актах, а отношения между этими лицами объективно могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). Отсутствие нормы правового акта, в соответствии с которой выявленное налоговым органом обстоятельство относится к основаниям признания лиц взаимозависимыми, как следует из Постановления ФАС Северо-Западного округа от 12 июля 2004 г. N А05-11487/03-19, влечет отказ в признании судом сторон по сделке взаимозависимыми.

Так, например, обстоятельством, которое может лечь в основу вывода о взаимозависимости юридических лиц, некоторыми судебными актами признается наличие у них одного и того же учредителя. К такому выводу пришел ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 12 апреля 2005 г. N А33-15371/04-С3-Ф02-1345/05-С1, указав, что учредитель заинтересован во взаимодействии своих дочерних организаций.

Целью создания большинства холдингов в Российской Федерации является прежде всего совместное осуществление участниками объединения производственно-хозяйственной деятельности, включая распределение имущества и финансовых средств. Холдинги, большинство из которых в России управляющие (нефинансовые), имеют взаимосвязанные цепочки производств. Дочерние общества выполняют в них один из этапов производства продукта (работ, услуг) либо являются сервисными подразделениями для обслуживания потребностей участников холдинга — транспортными, строительными, страховыми, банковскими, консультационными услугами. Имущественные отношения в холдинге приобретают тем самым специфические особенности, характеризующие эту форму предпринимательского объединения.

В первую очередь следует отметить, что холдинговая компания как центр интегрированного объединения контролирует движение финансовых потоков и распределение инвестиций среди участников холдинга. Распределение финансовых ресурсов представляет собой основной инструмент регулирования деятельности входящих в холдинг компаний. Это является результатом интегрированной финансовой и инвестиционной стратегии, при которой дочерние предприятия холдинга представляют собой конкурирующие внутри холдингового объединения альтернативы на рынке капитала.

Выступая финансовым инвестором, основное общество холдинга должно оценивать эффективность и возможные альтернативы инвестиционных вложений как в дочерние общества, так и вне холдингового объединения. Основной задачей финансового контроля в холдинге является обеспечение финансовой устойчивости холдингового объединения в целом и финансового равновесия входящих в его состав участников путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации по времени.

Рациональную основу экономического механизма управления холдингами составляют принципы ограничения свободы распоряжения финансовым и производственным капиталом, принцип единого собственника.

Ограничение свободы распоряжения финансовым капиталом предполагает обязательное согласование проектов развития потенциала дочерних обществ с холдинговой компанией. Холдинг планирует ожидаемую величину свободного финансового капитала, определяя расходы по программам развития дочернего общества, и централизует финансовый капитал, не связанный с реализацией утвержденных программ. При этом головная компании холдинга является единственным источником заемных средств для дочернего предприятия. Это позволяет финансировать программы развития в зависимости от стратегии развития, а не от текущих доходов отдельного предприятия, перераспределять средства на наиболее перспективные направления.

Ограничение же свободы распоряжения производственным капиталом формирует специализацию деятельности дочерних обществ в холдинге. Здесь происходит передача всего производственного капитала дочерних обществ (оборудования, недвижимого имущества) в специальную управляющую компанию с последующим использованием капитала на правах арендаторов. Это позволяет повысить качество планирования и контроля основной (производственной) деятельности предприятий холдинга с помощью интегральных показателей выручки и прибыли, которые формируются исключительно от основной деятельности. Кроме того, специализация управления производственным капиталом позволяет увеличить эффективность использования имущества холдинга и усилить контроль за поступлением доходов от использования избыточного имущества.

Единственный собственник важен для устранения негативного влияния миноритарных акционеров дочерних обществ на эффективность управления холдингом с помощью активного или пассивного противодействия перераспределению капитала между дочерними обществами холдинга. Однако нельзя забывать о том, что в целом это может оказаться невыгодно, так как получение, предоставление, обеспечение займов в системе холдинга, в том числе между дочерними обществами, является одним из способов достижения синергетического эффекта в деятельности этого объединения, а в случае размещения у единственного собственника всех производственных активов это может оказаться даже опасным, поскольку в этом случае могут существенно возрасти хозяйственные и фискальные риски.

Представляется важным рассмотреть различные способы финансирования или распределения денежных средств и другого имущества между участниками холдингового объединения.

Мировой практике известно несколько основных механизмов финансового взаимодействия основного и дочернего хозяйственных обществ в системе холдинга. Один из таких механизмов (централизованный механизм) предполагает, что все подконтрольные организации осуществляют свою деятельность на основе единого консолидированного бюджета, утверждаемого основным обществом. Независимо от финансовых результатов того или иного дочернего общества их финансирование осуществляется на основе одинаковых базовых нормативов. Бюджетный процесс при подобном варианте финансового механизма в холдинге основан на периодическом обсуждении финансовых заявок дочерних обществ. То есть доходы всего холдинга консолидируются в едином учетном центре и по решению руководства основного общества распределяются между участниками холдинга. Этот вариант финансового планирования предполагает высокий уровень финансово-бухгалтерских технологий и менеджмента участников холдинга.

Второй, децентрализованный, способ организации финансового взаимодействия между основным и дочерними обществами основывается на принципе оперативной самостоятельности дочерних обществ в пределах, установленных основным обществом. В этом случае подконтрольные организации холдинга имеют собственный бюджет, в значительной степени зависящий от результатов их работы. Уровень самостоятельности дочерних обществ определяется долей доходов, которой они могут распоряжаться без согласования с основным обществом. Этот способ движения финансовых потоков влечет за собой возможность со стороны дочерних обществ центробежных тенденций.

Для российских условий наиболее актуален комбинированный подход, который предполагает организацию формально независимых дочерних юридических лиц при условии надежного контроля над их оперативно-хозяйственной и финансовой деятельностью. Здесь важно заметить, что в российском законодательстве не предусмотрены адекватные потребностям этой формы предпринимательского объединения (зачастую представляющего собой единый вертикально интегрированный производственно-хозяйственный комплекс) возможности движения финансовых потоков и распределения капиталов между участниками холдинга. Доходы, передаваемые в системе холдинга, могут облагаться налогом дважды — у источника и у принимающей стороны.

Оптимальный и соответствующий моменту (целям, оперативности решения задачи и пр.) способ финансирования определяется для каждого конкретного случая. Так, например, увеличение уставного капитала дочернего общества, являясь оптимальным вариантом с точки зрения налогообложения, требует определенного времени для осуществления организационных и регистрационных процедур по увеличению уставного капитала хозяйственного общества. Если дочерняя организация представлена организационно-правовой формой общества с ограниченной ответственностью, то рациональным способом передачи денежных средств и имущества является внесение вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью.

Наибольший интерес для рассмотрения представляет целевое финансирование участников холдинга как специфический способ передачи денежных средств и имущества в системе предпринимательского объединения. Не наделяя холдинг налоговой правосубъектностью, законодательство тем не менее предусматривает определенную специфику правового регулирования передачи денежных средств и имущества между участниками холдинга налогами на прибыль и на добавленную стоимость.

При исчислении налога на прибыль (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ) для определения налоговой базы не учитывается, в частности, имущество, полученное российской организацией безвозмездно:

  • от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада передающей организации (т.е. при передаче имущества от основного к дочернему обществу имущественного холдинга);
  • от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50% состоит из вклада получающей организации (т.е. при передаче имущества от дочернего к основному обществу имущественного холдинга);
  • от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50% состоит из вклада (доли) этого физического лица.

При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.

Таким образом, законодательство, исходя из принципа «налог не может уплачиваться дважды», предусматривает, что участники имущественного холдинга при наличии доли участия в уставном капитале более 50% могут передавать денежные средства и имущество (при соблюдении моратория на отчуждение в течение одного года) друг другу без налоговых последствий применительно к уплате налога на прибыль.

Для понимания правовой природы передачи денежных средств и имущества внутри холдинга следует отметить, что Налоговый кодекс косвенно предполагает, что это безвозмездно передаваемое имущество. Так, ст. 250 НК РФ, определяющая внереализационные доходы, в п. 8 включает в их состав безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или имущественные права, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ.

Пункт 2 ст. 248 НК РФ гласит, что для целей гл. 25 «Налог на прибыль организаций» имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги). Это обстоятельство позволяет отдельным специалистам сделать вывод, что реализация на практике нормы пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ будет противоречить п. 4 ст. 575 ГК РФ, запрещающему сделки дарения между коммерческими организациями на сумму, превышающую пять МРОТ.

Таким образом, основные и дочерние общества для оптимизации финансовых потоков, повышения эффективности производственной деятельности имеют возможность безвозмездной передачи друг другу денежных средств и имущества, а в случаях, предусмотренных пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ, также с использованием льготы по налогу на прибыль.

Оформление передаваемых денежных средств и имущества на практике холдинги осуществляют двумя способами:

  1. на основании договора целевого финансирования как не поименованного в ГК РФ договора;
  2. на основании решения полномочных органов основного и дочерних обществ о передаче и соответственно получении денежных средств и имущества.

Финансирование в системе холдинга в ряде случаев организуется путем создания целевых централизованных фондов (резервов) для осуществления функций по управлению холдинговым объединением или освоения новых инвестиционных проектов, осуществления научно-исследовательских работ, маркетинговых программ, строительства объектов социальной инфраструктуры и пр. При этом формирование централизованных фондов у участников холдинга необходимо сопроводить оформлением следующих документов:

  • решениями общих собраний акционеров (участников) должно быть предусмотрено образование конкретных целевых фондов (резервов), например инвестиционного, НИОКР и пр.;
  • в уставах основного, а также дочерних хозяйственных обществ должно быть предусмотрено образование соответствующих фондов (резервов);
  • должна быть составлена и соблюдаться смета на осуществление основным обществом централизованных функций по управлению дочерними или смета на расходование конкретного фонда (резерва);
  • в платежном поручении при перечислении средств должно быть указано целевое назначение платежа — «для осуществления централизованных функций по управлению» или «взнос в централизованный фонд» со ссылкой на решение соответствующего органа управления, установившего размер и порядок осуществления платежей.

Создание централизованных фондов (резервов) предусмотрено только на уровне подзаконного нормативного акта и не имеет закрепления в Налоговом кодексе РФ (и это влечет за собой неоднозначность в понимании правового статуса денежных средств, передаваемых в централизованные фонды (резервы), является причиной того, что очень немногие российские холдинги формируют такие фонды (резервы)).

Вторым по распространенности после целевого финансирования способом передачи финансовых ресурсов в системе холдинга является возможность беспроцентного кредитования в системе холдинга. При этом если льгота по налогу на прибыль при целевом финансировании определяется долей участия в уставном капитале передающей или принимающей стороны (не менее 50% уставного капитала), то предоставление беспроцентных займов не обусловлено какими-либо ограничениями.

Немаловажную роль в распространении данного способа финансирования в холдинге сыграла позиция судебных органов, не признавшая материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными денежными средствами как доход, облагаемый налогом на прибыль. Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от 3 августа 2004 г. N 3009/04 указал, что пользование денежными средствами по договору займа без взимания заимодавцем процентов ошибочно оценено судом кассационной инстанции как правоотношения по оказанию услуг. В соответствии с п. 5 ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. Отношения сторон по договору займа таких признаков не имеют. Денежные средства, полученные обществом по договору займа на условиях возврата такой же суммы, не могут рассматриваться как безвозмездно полученные.

Итак, холдинговая модель организации бизнеса, несомненно, имеет много преимуществ. Однако внутри холдинга, как правило, отсутствует конкуренция, требующая постоянного улучшения качества производимой продукции и оказываемых услуг. В нем могут искусственно поддерживаться нерентабельные предприятия, что снижает экономическую эффективность такого объединения в целом.

Тем не менее холдинговая компания как «сопровождающая» управленческая инстанция может активно поддерживать свои дочерние хозяйственные общества в их хозяйственном развитии. Она предпринимает меры, указывает на проблемы или дает рекомендации.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Другие крутые статьи на нашем сайте:

  • Автоматическое заполнение реквизитов по инн на сайте
  • 350 тысяч от государства на бизнес 2022 как получить
  • Автомобиль проехал 310 км истратив 25 литров бензина
  • 3528000597 пао северсталь официальный сайт реквизиты
  • Автомойка кит в тюмени на 50 лет октября часы работы

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии